Взыскание задолженности по договору подряда. Предмет договора.

Предмет является существенным условием договора подряда.

Под предметом договора подряда суды, как правило, понимают содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ.

Судебная практика:

Определение ВАС РФ от 05.08.2011 N ВАС-10009/11 по делу N А75-5514/2010

Определение ВАС РФ от 21.06.2010 N ВАС-6393/10 по делу N А12-12230/2009

Постановление ФАС Поволжского округа от 05.04.2010 по делу N А12-10533/2009

Для определения предмета договора подряда необходимо также указать объект, на котором работы должны быть осуществлены.

Судебная практика:

Определение ВАС РФ от 28.07.2010 N ВАС-8703/10 по делу N А78-3890/2009

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 04.05.2010 по делу N А78-3890/2009

Постановление ФАС Центрального округа от 18.08.2010 по делу N А48-5405/2009

Для определения предмета договора подряда необходимо указать результат, к которому должны привести подрядные работы.

Судебная практика

Постановление ФАС Поволжского округа от 04.05.2008 по делу N А55-14481/2007

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.05.2010 по делу N А53-6762/2009

Взыскание задолженности по договору подряда. Предмет-существенное условие.

Существенными условиями договора являются: условие о его предмете, условия, существенные для договоров данного вида в силу закона или иных правовых актов, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. В п. 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» указано, что заявление стороны договора о необходимости согласования какого-либо условия означает, что такое условие является существенным для данного договора. Необходимо отметить, что договор не может быть признан недействительным на том основании, что не согласованы его существенные условия. Такой договор является незаключенным (п. 1 указанного информационного письма).
Судебная практика по вопросу о том, какие условия являются существенными для договора подряда, а также о том, что входит в его предмет, неоднородна.
Некоторые суды при рассмотрении споров, связанных с согласованием сторонами предмета договора подряда, указывают, что данное условие должно позволять определить содержание и объем выполняемых работ. Другие в качестве предмета договора признают наименование работ или их результат.
Кроме того, суды, включая ВАС РФ, считают, что вторым существенным условием данного договора является срок выполнения работ, хотя до 2009 г. встречалась и противоположная точка зрения. Более подробно о сроке выполнения работ см. материалы к ст. 708 ГК РФ (п. 1).
Отдельные арбитражные суды относят к существенным условиям договора подряда условие о цене работ.

Выводы из судебной практики:

  1. Предмет является существенным условием договора подряда.

    Под предметом договора подряда суды, как правило, понимают содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ.

    Судебная практика:

Определение ВАС РФ от 05.08.2011 N ВАС-10009/11 по делу N А75-5514/2010
«…При рассмотрении дела суды сделали вывод о том, что договор от 10.10.2007 между ООО «СПВ» (подрядчик) и ЗАО «Салаир» (заказчик) является незаключенным, поскольку сторонами не достигнуто соглашение по существенному условию — предмету договора (перечню и объему работ).

2. Для определения предмета договора подряда необходимо также указать объект, на котором работы должны быть осуществлены.

Судебная практика:

Определение ВАС РФ от 28.07.2010 N ВАС-8703/10 по делу N А78-3890/2009
«…Суд установил, что между обществом (подрядчик) и предприятием (заказчик) подписан договор подряда от 14.10.2008 N 19/1 на выполнение в период с октября по декабрь 2008 года буровзрывных работ по строительству автомобильной дороги «Сретенск-Усть-Карск» на участке Бори — Усть-Карск км 25+000 — км 35+000 в муниципальном районе «Сретенский район». Цена работ и порядок ее определения в договоре не установлены.
Оценив условия договора, суд пришел к выводу о том, что сторонами не согласованы существенные условия договора подряда о его предмете (отсутствие согласования сторонами объекта буровзрывных работ, объема подлежащих выполнению работ), в связи с чем на основании статей 432, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации признал его незаключенным.
Изучив содержащиеся в заявлении доводы и принятые по делу судебные акты, коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сделала вывод об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по которым дело может быть передано на рассмотрение в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации»

3. Для определения предмета договора подряда необходимо указать результат, к которому должны привести подрядные работы.

Судебная практика:

Постановление ФАС Поволжского округа от 04.05.2008 по делу N А55-14481/2007
«…Таким образом выводы суда о согласовании сторонами в договоре от 20.03.2003 N 134 существенных условий: предмета — как деятельность подрядчика, имеющего конкретные виды работ и его овеществленный результат, цены и сроков выполнения работ не противоречат положениям ст. ст. 702, 740, 758, 759 ГК РФ…»

4.  Отсутствие проектно-сметной документации, определяющей перечень и объем работ, не свидетельствует о несогласованности условия договора строительного подряда о предмете, если обязанность по разработке такой документации лежит на подрядчике.

Судебная практика:

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 13.05.2009 N Ф04-2055/2009(3997-А70-38) по делу N А70-6322/2008
«…Отказывая в удовлетворении иска о расторжении муниципального контракта, арбитражный суд первой инстанции исходил из того, что контракт является незаключенным по причине отсутствия между сторонами соглашения о его предмете.
Суд пришел к выводу, что отсутствие проектно-сметной документации, содержащей перечень и объем работ, не позволяет определить предмет договора.
Суд кассационной инстанции считает указанный вывод арбитражного суда ошибочным.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договора данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Проектно-сметная документация не является условием, по которому стороны должны достигнуть соглашения, ее разработка является обязанностью подрядчика (пункт 1.2 контракта).
Таким образом, неисполнение стороной договорного обязательства не может явиться основанием для признания договора незаключенным…»

Взыскание задолженности по договору аренды. Момент, с которого договор аренды считается заключенным

В соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Согласно п. 1 ст. 433 ГК РФ договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (п. 2 ст. 433 ГК РФ).
Согласно ст. 606 ГК РФ арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Из приведенной статьи следует, что права и обязанности сторон возникают с момента заключения договора. Однако судебная практика неоднозначна в решении вопроса о том, является ли договор аренды реальным или консенсуальным.
По данному вопросу см. также материалы к п. 3 Путеводителя по договорной работе «Аренда. Общие положения. Рекомендации по заключению договора».

1.1. Вывод из судебной практики: По вопросу о том, с какого момента договор аренды является заключенным, существует две позиции судов.

Позиция 1. Договор аренды является консенсуальным, права и обязанности по нему возникают с момента его заключения.

Примечание: Указанная позиция нашла отражение в Рекомендациях Научно-консультативного совета при ФАС Волго-Вятского округа «О практике применения норм гражданского законодательства», принятых по итогам заседания, состоявшегося 02.06.2011 на базе Арбитражного суда Республики Коми, и одобренных президиумом ФАС Волго-Вятского округа от 22.06.2011 N 2 (вопрос 35).

Судебная практика:

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.04.2013 по делу N А12-14106/2012
«…Судами установлено, что 03.06.2009 между ЗАО «Фроловское НГДУ» (арендатор) и ООО «С.Б.К. Бизон» (арендодатель) заключен договор аренды имущества, в соответствии с условиями которого арендодатель передает принадлежащий на праве собственности инструмент СБТ с левой резьбой, диаметром 2 7/8 в количестве 1500 м, во временное владение и пользование арендатору. А арендатор обязуется оплатить арендную плату в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
Довод заявителя кассационной жалобы о реальности договора аренды имущества отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку договор аренды, будучи консенсуальным, считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по его существенным условиям, поэтому в настоящем споре факт передачи предмета договора аренды имущества — инструмента СБТ с левой резьбой «2 7/8″, в количестве 1 500 м, относится не к обстоятельствам заключения арендной сделки, а к обстоятельствам ее фактического исполнения арендодателем, которые установлены судом апелляционной инстанции в ходе рассмотрения спора на основании совокупности представленных в материалы дела доказательств.
Выводы суда апелляционной инстанции сделаны с правильным применением норм материального права на основе полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств…»

Позиция 2. Договор аренды является реальным, права и обязанности по нему возникают с момента передачи арендатору объекта аренды.

Судебная практика:

Постановление ФАС Уральского округа от 14.09.2005 N Ф09-2954/05-С3 по делу N А07-2897/05-Г-ГЛШ
«…В силу п. 2 ст. 433 Гражданского кодекса Российской Федерации, если в соответствии с законом для заключения договора необходима передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества.
Указанное правило распространяется на договор аренды, относящийся к категории реальных договоров.
В нарушение ч. 1 ст. 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации довод ответчика об условиях передачи помещений в аренду со ссылкой на акты технического обследования (л.д. 56, 57, 79, 80) надлежащим образом не исследован.
Дело передать на новое рассмотрение в первую инстанцию того же суда…»

Оплата работ не предусмотренных государственным контрактом возможна

После заключения контракта заказчик направил подрядчику проектную документацию, которая частью конкурсной документации не являлась и предусматривала дополнительную установку радиаторов и прокладку необходимых коммуникаций на тех же объектах на сумму почти 1,2 млн руб. Необходимость проведения допработ была согласована сторонами в специальном акте, подписанном представителями заказчика, подрядчика и инженером технадзора. Подрядчик приступил к выполнению работ, уведомив заказчика о необходимости заключить допсоглашение к муниципальному контракту. Заказчик уведомление проигнорировал. По завершении работ подрядчик также направил заказчику смету на допработы, а затем – претензионное письмо с просьбой произвести оплату.

Поскольку результат основных работ заказчиком оплачен не был, подрядчик обратился с иском в суд и выиграл дело. После чего подрядчик подал второй иск, уже о взыскании стоимости дополнительных работ. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанции взыскали с заказчика (помимо судебных расходов и неустойки) около 15 000 руб., поскольку столько составляла разница между твердой ценой работ, указанных в контракте (5 639 685,51 руб.) и суммой, взысканной судами в первом деле (5 624 421,15 руб.). Во взыскании остальной части долга было отказано со ссылкой на то, что выполненные подрядчиком работы муниципальным контрактом не были предусмотрены.

Верховный суд РФ посчитал, что отказ во взыскании стоимости дополнительных работ, основанный только на отсутствии заключенного в соответствии с действовавшим во время рассмотрения спора Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, является существенным нарушением норм материального и процессуального права. Судьи пояснили, что целью регулирования Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, а впоследствиии и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, являлось и является, в том числе, предотвращение неэффективного использования бюджетных денежных средств и недопущение предоставления одним лицам преимуществ в получении госзаказа по сравнению с другими, которые имеют возможность предложить более выгодные условия удовлетворения государственных либо муниципальных нужд. Однако при рассмотрении дела суды не устанавливали факт сговора между сторонами или злоупотреблений в иной форме, которые могли бы говорить о попытке обойти конкурсные процедуры отбора подрядчика. Более того, школа и лицей, в которых подрядчик осуществлял работы, находятся в Якутии. Учитывая климатические условия, в том числе наступление зимнего периода, выполнение работ в установленном конкурсной, а не проектной документацией объеме сделало бы невозможным продолжение реконструкции всего объекта.

Отказ в иске со ссылкой на несоблюдение требований Закона № 94-ФЗ, принятого в обеспечение одних публичных интересов (эффективного расходования бюджетных   средств), по существу, противопоставляется другим публичным интересам  (недопустимости причинения ущерба муниципальной собственности, вопросам  социального обеспечения населения). По мнению ВС РФ, при отсутствии в действиях  подрядчика злоупотребления при осуществлении непредусмотренных контрактом работ,  но при наличии подписанного сторонами акта о необходимости проведения таких работ  до начала их выполнения, противоречит задачам судопроизводства в арбитражных  судах. 

Определением ВС РФ от 07.04.2016 по делу № А58-4189/2014 (302-ЭС15-17338 дело отправлено на новое рассмотрение.

Напомним, ранее действовала другая позиция (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  от 28 мая 2013 г. N 18045/12):
В условиях отсутствия государственного контракта на выполнение подрядных работ, заключенного с соблюдением требований, предусмотренных Законом N 94-ФЗ, фактическое выполнение истцом ремонтных работ на объекте ответчика не может влечь возникновения на стороне ответчика неосновательного обогащения. Вывод судов о возможности согласования выполнения подобных работ без соблюдения требований Закона N 94-ФЗ и удовлетворении требования о взыскании неосновательного обогащения, по сути, дезавуирует его применение и открывает возможность для недобросовестных исполнителей работ и государственных (муниципальных) заказчиков приобретать незаконные имущественные выгоды в обход Закона N 94-ФЗ. Между тем никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения.

Требования для оспаривания сделок должника можно объединять

В ноябре 2013 года ООО «Разрез»  признали банкротом и в отношении него открыли конкурсное производство на полгода. Кредиторы должника – ООО «СтройИнвестКузбасс», ООО «Атлант» и ООО «Техресурс»  – решили признать недействительными шесть договоров. Сумма требований заявителей в совокупности составила 6 037 469 рублей, то есть 13,93% от общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр ООО «Разрез».

Арбитражный суд Кемеровской области оставил заявление без рассмотрения (дело № А27-2836/2013). Апелляция и кассация подтверили решение первой инстанции. Суды посчитали, что законодательство не предусматривает возможности кредиторам объединять свои требования для оспаривания сделок. Исходя из буквального толкования п. 2 ст. 61.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», оспорить сделку должника может конкурсный кредитор или уполномоченный орган, если задолженность перед ним составляет более 10% от общего размера требований в реестре. Кроме того, суды приняли во внимание, что в отношении одного из кредиторов – ООО «Техресурс» – возбудили дело о банкротстве.

Заявители обратились с жалобой в Верховный суд, указывая, что п. 2 ст. 61.9 Закона о банкротстве не исключает возможности кредиторам объединиться, набрать в совокупности размер кредиторской задолженности более 10% и оспорить ту или иную ВС РФ отменил все решения нижестоящих судов и отправила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Вопрос: Являясь индивидуальным предпринимателем, со своего счета, я оплачивал коммунальные платежи за свою бывшую жену, которой принадлежит 1/2 доли в квартире, автостоянке и колясочной. Вправе ли я подать в суд о взыскании платежей с бывшей жены?

Вопрос: Являясь индивидуальным предпринимателем, со своего счета, я оплачивал коммунальные платежи за свою бывшую жену, которой принадлежит 1/2 доли в квартире, автостоянке и колясочной.  Вправе ли я подать в суд о взыскании платежей с бывшей жены? Оплачивал я в связи с тем, что в квартире проживают мои дети и мама, а жена коммунальные платежи не платила.

Ответ: Если со времени возникновения задолженности прошло не более трех лет (срок давности) то можно взыскать.

Обоснование:

      В соответствии с положениями ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ч.2 ст. 154 ЖК РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя:
1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
3. Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными, в том числе в электронной форме с использованием системы, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.

Согласно ст. 325 ГК РФ
1. Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает остальных должников от исполнения кредитору.
2. Если иное не вытекает из отношений между солидарными должниками:
1) должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого;
2) неуплаченное одним из солидарных должников должнику, исполнившему солидарную обязанность, падает в равной доле на этого должника и на остальных должников.

Статья 313. Исполнение обязательства третьим лицом
1. Кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо.
2. Если должник не возлагал исполнение обязательства на третье лицо, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника таким третьим лицом, в следующих случаях:
1) должником допущена просрочка исполнения денежного обязательства;
5. К третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьей 387 настоящего Кодекса. Если права кредитора по обязательству перешли к третьему лицу в части, они не могут быть использованы им в ущерб кредитору, в частности такие права не имеют преимуществ при их удовлетворении за счет обеспечивающего обязательства или при недостаточности у должника средств для удовлетворения требования в полном объеме.

Согласно ст. 387 ГК РФ
1. Права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств:
1) в результате универсального правопреемства в правах кредитора;
2) по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, если возможность такого перевода предусмотрена законом;
3) вследствие исполнения обязательства поручителем должника или не являющимся должником по этому обязательству залогодателем;
4) при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая;
5) в других случаях, предусмотренных законом.
2. К отношениям, связанным с переходом прав на основании закона, применяются правила настоящего Кодекса об уступке требования (статьи 388 — 390), если иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или не вытекает из существа отношений.


И немного практики:

Мировой судья судебного участка № 387 Басманного района города Москвы

Чуканова Н.И.       Гр. дело № 11-8/11

      ОПРЕДЕЛЕНИЕ

      18 марта 2011 года Басманный районный суд города Москвы в составе     Председательствующего судьи Демидович Г.А., при секретаре Карповой В.С.,  с участием ответчика (истца по встречному иску) Левина В.В.   рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ответчика (истца по встречному иску) Левина В.В. на решение мирового судьи судебного участка № 387 Басманного района города Москвы от 30 ноября 2010 года по гражданскому делу по иску к о взыскании платы за жилищно-коммунальные услуги в порядке регресса, по встречному иску к о взыскании платы за жилищно-коммунальные услуги в порядке регресса, которым постановлено:

      Взыскать с в пользу в счет возмещения платы за жилищно-коммунальные услуги в порядке регресса за период с февраля 2007 года по декабрь 2008 года <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, а всего <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки.

      В удовлетворении остальной части исковых требований к , отказать.

      В удовлетворении встречных исковых требований к о взыскании платы за жилищно-коммунальные услуги в порядке регресса, отказать.

      УСТАНОВИЛ:

      Романова Е.В. обратилась к мировому судье с иском к Левину В.В. о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги в порядке регресса, указывая, что Левин В.В. является собственником квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Истец зарегистрирована в указанной квартире и за период 2007 — 2008 годы единолично производила оплату за жилищно-коммунальные услуги, оплата составила <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек. Поскольку Левин В.В. не исполнил свою обязанность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, истец просит в порядке регресса взыскать с ответчика сумму задолженности в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, а также расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

      Мировым судьей 260 судебного участка Химкинского судебного района Московской области 29 марта 2010 года приняты встречные исковые требования Левина В.В. к Романовой Е.В. о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги в порядке регресса, из которых следует, что представленные Романовой Е.В. счета-квитанции не могут являться доказательством оплаты за жилищно-коммунальные услуги за период 2007 — 2008 годы, поскольку он сам произвел оплату за ЖКУ, а Романова Е.В. похитила у него указанные счета-квитанции. Просил в удовлетворении исковых требований Романовой Е.В., отказать, взыскать с Романовой Е.В. в его пользу денежные средства в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

      23 июня 2010 года в судебном заседании Левин В.В. уточнил исковые требования, просил взыскать с Романовой Е.В. в счет возмещения расходов на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг, в размере 118 021 рубля 82 копеек.

      Определением мирового судьи судебного участка № 359 Басманного района города Москвы от 23 июня 2010 года Левину В.В. отказано в принятии заявления об увеличении размера исковых требований по встречному исковому заявлению к Романовой Е.В. о взыскании платы за жилищно-коммунальные услуги (л.д. 86).

      31 августа 2010 года в судебном заседании Левин В.В. уточнил исковые требования, просил взыскать с Романовой Е.В. в счет возмещения расходов на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и электроэнергии, в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки.

      Определением мирового судьи судебного участка № 387 Басманного района города Москвы от 30 ноября 2010 года Левину В.В. отказано в принятии заявления об увеличении размера исковых требований по встречному исковому заявлению к Романовой Е.В. о взыскании платы за жилищно-коммунальные услуги, поскольку в заявлении Левина В.В. об увеличении размера исковых требований заявлены новые требования, которые не имеют взаимной связи между встречным и первоначальным исками (л.д. 192).

      Истец (ответчик по встречному иску) Романова Е.В. в судебное заседание не явилась, о дате и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, просила рассмотреть дело в её отсутствие.Против удовлетворения требований Левина В.В. возражала по мотивам, изложенным в возражениях на исковое заявление (л.д. 168-170).

      Ответчик (истец по встречному иску) Левин В.В. в судебное заседание явился, исковые требования Левиной Е.В. не признал, встречные исковые требования поддержал.

      Мировым судьей постановлено указанное выше решение, об отмене которого как незаконного и необоснованного просит ответчик (истец по встречному иску) Левин В.В. в своей апелляционной жалобе.

      Истец (ответчик по встречному иску) Романова Е.В. в судебное заседание не явилась, надлежащим образом и своевременно извещена.

      В судебное заседание ответчик (истец по встречному иску) Левин В.В. явился, доводы апелляционной жалобы поддержал.

Проверив материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, выслушав ответчика Левина В.В., суд приходит к выводу о том, что не имеется оснований для отмены обжалуемого решения, постановленного в соответствии с фактическими обстоятельствами дела и требованиями закона.

Мировым судьей установлено и подтверждается материалами дела, что Левин В.В. является собственником квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, без регистрации (л.д. 180-183, 189). В указанной квартире зарегистрирована дочь ответчика , что подтверждается финансово-лицевым счетом (л.д. 189).

      Романовой Е.В. оплачены жилищно-коммунальные платежи за 7 (семь) месяцев в 2007 году (за февраль, март, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, за 12 (двенадцать) месяцев в 2008 году (за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, а всего в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, что подтверждается счет квитанциями (л.д. 76-80).

      Ответчик (истец по встречному иску) Левин В.В. в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований Романовой Е.В. и пояснил, что Романова Е.В. просит взыскать с него в порядке регресса 50 % от суммы произведенной ею оплаты жилищно-коммунальных услуг за 2007-2008 г.г. Пояснил, что в качестве доказательств Романова Е.В. представила копии счетов-квитанций, выставленных на его имя и им оплаченных в 2007-2008 г.г., так как считает, что Романова Е.В. похитила указанные счета-квитанции в 2008 году и поставила на них свою подпись. Считает, что указанные документы Романовой Е.В. не принадлежат, получены ею незаконно и согласно ч. 2 ст. 55 ГПК РФ не могут являться доказательством оплаты. Романовой Е.В. не представлено доказательств того, что в 2007-2008 г.г. она единолично оплатила жилищно-коммунальные услуги в указанной квартире.

      Ответчик (истец по встречному иску) пояснил, что в указанной квартире он не проживает, семейных отношений у него с Романовой Е.В. нет, она не является членом его семьи и проживает в квартире одна. Романова Е.В. является его дочерью от первого брака, жила отдельно много лет, в Москву приехала в 1995 году, чтобы получить образование, и он ее прописал в квартире. Плата за жилищно-коммунальные услуги начисляется на Романову Е.В., следовательно, с нее и должны быть взысканы денежные средства. Из счетов-квитанций за 2007-2008 г.г. следует, что сумма оплаты за жилищно-коммунальные услуги рассчитана на одного человека проживающего в указанной квартире. Поскольку Романова Е.В. собственником квартиры не является, у истца нет правовых оснований для взыскания с него денежных средств. Ответчик (истец по встречному иску) считает, что Романова Е.В. является ненадлежащим истцом, так как соглашения с ней о пользовании указанной квартирой он не заключал, в связи, с чем просил в удовлетворении исковых требований отказать.

      Также ответчик (истец по встречному иску) указал, что поскольку жилищные отношения между ним и Романовой Е.В. не урегулированы соглашением, отсутствуют нормы гражданского и жилищного законодательства, прямо регулирующие эти отношения, а Романова Е.В. пользуется всеми правами нанимателя принадлежащей ему на праве собственности квартиры, то согласно ч. 1 ст. 7 ЖК РФ к этим отношениям должно быть применено жилищное законодательство, регулирующее сходные жилищные отношения, основанные на договоре найма жилого помещения. По договору найма жилого помещения наниматель обязан вносить плату наймодателю за жилое помещение, то есть ему Левину В.В. Поскольку он (Левин) является собственником квартиры, то полагает, что у него возникло право взыскать с Романовой Е.В. плату за коммунальные услуги, которая включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления); за пользование жилым помещением; плату за ремонт дома.

      Просил в удовлетворении исковых требований Романовой Е.В., отказать, взыскать с Романовой Е.В. в его пользу денежные средства за единоличное пользование Романовой Е.В. жилищно-коммунальными услугами в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

      В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

      В соответствии с ч. 1 ст. 153 ЖК РФ, граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

      В соответствии с ч. 11 ст. 154 ЖК РФ, неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

      Мировой судья обоснованно не принял во внимание доводы ответчика (истца по встречному иску) Левина В.В. о том, что к отношениям между ним и истцом (ответчицей по встречному иску) Романовой Е.В. по аналогии закона должны применяться нормы ЖК РФ, регулирующие отношения между собственником жилищного фонда и лицом, проживающим в жилом помещении, поскольку к отношениям между истцом и ответчиком по данному делу указанные нормы не применимы.

      Также мировой судья обоснованно не принялво внимание доводы ответчика (истца по встречному иску) Левина В.В. о том, что он не обязан оплачивать жилищно-коммунальные платежи по квартире, расположенной по адресу: <адрес>, поскольку в указанной квартире зарегистрирована Романова Е.В., а он проживает в квартире по адресу: <адрес>, так как Левин В.В. является собственником указанной квартиры и обязан осуществлять оплату за жилое помещение и коммунальные услуги.

      Согласно п. 1 ст. 292 ГК РФ, члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом помещении, имеют право пользования этим помещением на условиях, предусмотренных жилищным законодательством.

      Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом помещении, несут солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением.

      Применительно к указанной норме закона членами семьи собственника жилого помещения признаются супруг, их дети и родители.

      Разрешая спор, мировой судья обоснованно исходил из того, что поскольку ответчик (истец по встречному иску) Левин В.В. является собственником квартиры, а истец (ответчик по встречному иску) Романова Е.В. зарегистрирована в квартире ответчика (истца по встречному иску) Левина В.В. в качестве члена его семьи, поэтому они обязаны в солидарном порядке осуществлять оплату за жилое помещение и коммунальные услуги.

      Мировой судья обоснованно отклонил довод ответчика (истца по встречному иску) Левина В.В. о том, что Романова Е.В. в 2008 году похитила у него счета-квитанции за жилищно-коммунальные услуги, выставленные на его имя и им оплаченные в 2007-2008 г.г., и поставила на них свою подпись, поскольку ответчиком Левиным В.В. не представлено суду никаких доказательств подложности представленных документов.

      Также мировой правильно определил, что утверждение ответчика (истца по встречному иску) Левина В.В. о том, что Романова Е.В. не является членом его семьи, ничем объективно не подтверждено, поскольку доказательства суду Левиным В.В. не представлены. Однако в доказательство обратного в материалах дела представлено решение Химкинского городского суда Московской области от 17 сентября 2008 года, которым установлено, что Левин В.В. состоял в зарегистрированном браке с ФИО2, от брака имеется дочь — Левина Е.В., родившаяся ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 18-20). ДД.ММ.ГГГГ заключила брак с     ФИО1, после заключения брака ей присвоена фамилия Романова (л.д. 9).

      Романова Е.В. постоянно зарегистрирована в <адрес>, она своевременно производит оплату за жилищно-коммунальные услуги. В финансово-лицевом счете от 17 ноября 2010 года указано, что в квартире постоянно зарегистрирована дочь собственника Левина В.В. — , в графе «дата регистрации» указано 03.03.1995 года (л.д. 189). Истцом (ответчиком по встречному иску) Романовой Е.В. оплачены жилищно-коммунальные платежи за 7 (семь) месяцев в 2007 году (за февраль, март, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, за 12 (двенадцать) месяцев в 2008 году (за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, а всего в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, что подтверждается счет квитанциями (л.д. 76-80). В том числе оплачено за ХВС, ГВС, водоотведение на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейка.

      Согласно п. 22 Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», собственники помещений в многоквартирном доме несут обязательства по оплате коммунальных услуг исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета. При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета и оборудовании отдельных помещений индивидуальными приборами учета размер платы за коммунальные услуги, потребленные в жилом помещении, не оборудованном индивидуальными приборами учета, определяется в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил.

      Поскольку в квартире №, расположенной по адресу: <адрес>, зарегистрирована и проживает Романова Е.В., то она как потребитель использует коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, таким образом, оплату за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и водоотведение обязана осуществлять Романова Е.В.

      Мировой судья обоснованно не принял представленный расчет истца (ответчика по встречному иску) Романовой Е.В., поскольку Левин В.В., как собственник, и Романова Е.В., как член семьи собственника обязаны солидарно оплачивать жилищно-коммунальные услуги (л.д. 8). Учитывая то, что Левин В.В. не проживает в указанной квартире, он, как собственник обязан оплачивать 50 % на содержание и текущий ремонт дома, отопление, капремонт, коллективную антенну, вывоз ТБО, а Романова Е.В., как член семьи собственника, обязана оплачивать 50 % указанных коммунальных услуг и поскольку постоянно проживает в указанном жилом помещении, обязана, как потребитель производить оплату за ХВС, ГВС, водоотведение. Следовательно, (<данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек (общая сумма оплаченная за ЖКУ) — <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейка (оплата за ХВС, ГВС, водоотведение)) = <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек : 2 = <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

      Мировой судья обоснованно пришел к выводу о том, что ответчик (истец по встречному иску) Левин В.В. не исполнил надлежащим образом своих обязательств по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги квартиры №, расположенной по адресу: <адрес>, в связи с чем требования истца (ответчика по встречному иску) Романовой Е.В. были удовлетворены частично и с Левина В.В. в счет возмещения платы за жилищно-коммунальные услуги в порядке регресса за период с февраля 2007 года по декабрь 2008 года взысканы денежные средства в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

Кроме того, в пользу истца (ответчика по встречному иску) Романовой Е.В. правомерно взыскано возмещение уплаченной государственной пошлины пропорционально удовлетворенной части исковых требований в порядке ст. 98 ГПК РФ в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

      Истец по встречному иску Левин В.В. просил взыскать с ответчика Романовой Е.В. в его пользу денежные средства в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, поскольку он сам произвел оплату за жилищно-коммунальные услуги за период 2007 — 2008 годы, в доказательство оплаты за жилищно-коммунальные услуги Левин В.В. представил копии 4 (четырех) квитанций за январь, февраль, март, апрель 2007 года, в графе вид платежа: указано «техобслуживание и коммунальные услуги» (л.д. 35-38).

      Согласно ч. 3 ст. 67 ГПК РФ, суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

      Ответчиком (истцом по встречному иску) Левиным В.В. в качестве доказательств представлены только копии квитанций, оригиналы квитанций об оплате жилищно-коммунальных платежей за январь, февраль, март, апрель 2007 года суду для обозрения представлены не были. Однако, как усматривается из материалов дела, копии квитанций за февраль и март 2007 года по форме не соответствуют оригиналам счет-квитанций представленных Романовой Е.В., в которых указано, что поставщиком услуг является ООО «<данные изъяты>» <адрес> (л.д. 76-80). В копии квитанции (л.д. 35), в графе — месяц платежа, указано: «февраль 2007 года + доплата», соответственно, неясно в каком соотношении производился расчет доплаты и за какой период. Из представленной копии квитанции (л.д. 38), за январь, не ясно, за какой месяц и за какой период проведен платеж, так как в представленной копии отсутствует поставщик услуг и не пропечатан период оплаты с банковскими реквизитами.

      Представленная Левиным В.В. копия квитанции (л.д. 37), за апрель 2007 года не вошла в период первоначального иска Романовой Е.В., соответственно не имеет взаимной связи с первоначальным иском, поскольку истцом (ответчиком по встречному иску) Романовой Е.В. исковые требования заявлены за февраль, март, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2007 года. Мировой судья обоснованно не принял в качестве доказательств указанные платежные документы.

      Разрешая настоящий спор, мировой судья пришел к правильному выводу о том, что удовлетворение исковых требований Романовой Е.В. о взыскании с Левина В.В. в пользу Романовой Е.В. в счет возмещения платы за жилищно-коммунальные услуги в порядке регресса за период с февраля 2007 года по декабрь 2008 года 17 703 рублей 40 копеек исключает удовлетворение встречных исковых требований Левина В.В. о взыскании платы за жилищно-коммунальные услуги в порядке регресса, поскольку нормы ст. ст. 153, 155 ЖК РФ предусматривают обязанность собственника жилого помещения своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

      Доводы апелляционной жалобы не могут повлечь отмену судебного постановления, поскольку направлены на переоценку собранных по делу доказательств или иное толкование закона и не опровергают выводов мирового судьи. Кроме того, суд отмечает, что доводы апелляционной жалобы поданной Левиным В.В. идентичны доводам, изложенным в исковом заявлении, которые были мировым судьей проверены и им дана надлежащая оценка.

      Таким образом, разрешая спор, мировой судья правильно определили юридически значимые обстоятельства, данные обстоятельства подтверждены материалами дела и исследованными доказательствами, которым суд дал надлежащую оценку. Выводы суда соответствуют установленным обстоятельствам. Нарушение норм процессуального и материального права, влекущих отмену решения, мировым судьей допущено не было.

      Руководствуясь ст. ст. 328-329 ГПК РФ, суд

      ОПРЕДЕЛИЛ:

      Решение мирового судьи судебного участка № 387 Басманного района города Москвы от 30 ноября 2010 года по гражданскому делу по иску к о взыскании платы за жилищно-коммунальные услуги в порядке регресса, по встречному иску к о взыскании платы за жилищно-коммунальные услуги в порядке регресса — оставить без изменения, а апелляционную жалобу ответчика (истца по встречному иску) Левина В.В. — без удовлетворения.

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения.

      Судья                                                                          Демидович Г.А.


      РЕШЕНИЕ

      Именем Российской Федерации

      13 мая 2014 года          г. Москва

      Бабушкинский районный суд г. Москвы в составе:

      председательствующего судьи Лагуновой О.Ю.,

      при секретаре Земница А.И.,

      рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1359/14 по иску Гуровой С.Г. к Гурову А.В. о взыскании оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги в порядке регресса,

      установил:

      истец обратилась в суд с иском с учетом его уточнений от 13.05.2014г. к ответчику о взыскании оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги в порядке регресса, обосновывая свои требования тем, что они являются сособственниками жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>. Оплату коммунальных платежей производит истец в полном объеме, в связи с чем просит взыскать с ответчика в порядке регресса оплату коммунальных платежей за период: с декабря 2010г. по ноябрь 2012г., с февраля по май 2013г., с сентября по октябрь 2013г. в размере <данные изъяты>.; дополнительные расходы на установку счетчиков воды в размере <данные изъяты>., проверку счетчиков горячей воды в размере <данные изъяты>.,проверку счетчиков холодной воды в размере <данные изъяты>., в счет возврата госпошлины и вернуть излишне уплаченную госпошлину.

      Истец в судебном заседании исковые требования с учетом их уточнений поддержала, просила удовлетворить в полном объеме.

      Ответчик в судебное заседание явился, не возражая против рассмотрения дела в Бабушкинском районном суде г.Москвы, исковые требования признал частично, а именно в части взыскания в порядке регресса оплаты коммунальных платежей в размере 1/3 доли, поскольку с истцом имелась договоренность, что оплату он производит в размере 1/3 доли.

      Суд, выслушав участников судебного заседания, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям

      В соответствии с положениями ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

      Согласно ст.153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого договора.

      Согласно ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, включает в себя:

      1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем);

      2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственника жилищного фонда;

      3) плату за коммунальные услуги.

  1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя:

      1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

      2) взнос на капитальный ремонт;

      3) плату за коммунальные услуги.

  1. Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.
  2. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

      В силу ст.155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом.

      В соответствии положениям ст. ст. 30-31 ЖК РФ собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.

      Согласно ст. 325 ГК РФ исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает остальных должников от исполнения кредитору.

      Если иное не вытекает из отношений между солидарными должниками:

      1) должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого;

      2) неуплаченное одним из солидарных должников должнику, исполнившему солидарную обязанность, падает в равной доле на этого должника и на остальных должников.

      Правила настоящей статьи применяются соответственно при прекращении солидарного обязательства зачетом встречного требования одного из должников.

      Исследованными в судебном заседании материалами дела установлено, что истец и ответчик являются сособственниками в равных долях жилого помещения по адресу: <адрес> в квартире зарегистрирован их несовершеннолетний сын.

      Согласно представленным стороной истца квитанциям об оплате коммунальных платежей, истцом произведена оплата за период: с декабря 2010г. по ноябрь 2012г., с февраля по май 2013г., с сентября по октябрь 2013г. в размере <данные изъяты> руб.

      30.08.2002г. стороны заключили соглашение, по условиям которого ответчик обязуется оплачивать ежемесячно за себя коммунальные услуги в спорном жилом помещении.

      Вместе с тем доводы стороны ответчика о том, что между сторонами достигнута договоренность, что ответчик производит оплату коммунальных платежей в размере 1/3 доли за себя, никоим образом не освобождают последнего от обязанности нести расходы в равных долях за своего несовершеннолетнего сына, в связи с чем с ответчика в пользу истца в порядке регресса подлежит взысканию ? доля произведенных истцом расходов на оплату коммунальных платежей, что составляет <данные изъяты> руб. / 2 = <данные изъяты> руб.

      Вместе с тем, поскольку лишь сторона в споре определяет способ и объем защиты своих, истцом заявлено ко взысканию <данные изъяты>., с ответчика в пользу истца подлежит взысканию <данные изъяты>.

      Кроме того, поскольку собственник несет бремя содержания жилого помещения, суд находит законными и обоснованными расходы истца на установку счетчиков горячей и холодной воды в сумме <данные изъяты>., проверку счетчика горячей воды – <данные изъяты>., проверку счетчика холодной воды – <данные изъяты>., в связи с чем с ответчика в пользу истца в порядке регресса подлежит взысканию ? доля понесенных истцом расходов, что составляет: <данные изъяты> + <данные изъяты> + <данные изъяты> = <данные изъяты> / 2 = <данные изъяты>.

      В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию в счет возврата уплаченная при подаче иска госпошлина в размере <данные изъяты> руб.

      На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

      РЕШИЛ:

      иск удовлетворить в полном объеме.

      Взыскать с Гурова А.В. в пользу Гуровой ФИО6 в порядке регресса в счет оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги <данные изъяты> руб., расходы на установку счетчиков и их проверку в сумме <данные изъяты>., в счет возврата уплаченной государственной пошлины <данные изъяты> руб., а всего <данные изъяты> руб.

      Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Бабушкинский районный суд г.Москвы в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме.

      Судья               О.Ю. Лагунова


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Хабаровск                                                                       «» августа 2012 г.

Хабаровский районный суд Хабаровского края в составе:

единолично судьи Акимцова О.Ю.,

при секретаре Моховой Г.В.,

с участием

истца: ФИО1, — личность установлена,

ответчика: ФИО3, — личность установлена,

ответчика: ФИО2, — личность установлена,

представителя ответчика: ФИО4 допущенной к участию в деле по ходатайству ответчика, — личность установлена;

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО3, ФИО2, о взыскании убытков, по оплате за жилое помещение, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к ФИО3, ФИО2 о взыскании убытков по оплате за жилое помещение, возмещении расходов по оплате государственной пошлины, оплаты услуг представителя.

Свои исковые требования мотивировал следующим.

Истец с 1995 г. проживает в квартире, расположенной по адресу: <адрес> Хабаровского района <адрес>, собственником которой является его мать ФИО2. Кроме того, в указанном жилом помещении зарегистрирован его брат ФИО3 Ответчики не исполняют свою обязанность по оплате за пользование жилым помещением и коммунальными услугами. Истцом оплачиваются все обязанности, предусмотренные ст.ст. 153-155 ЖК РФ. За период с июня 2009 года по май 2012 года задолженность ответчиков составила 114 864, 66 рублей. В добровольном порядке ответчики указанную сумму истцу возмещать не желают в связи с чем истец просит взыскать с ответчиков в счет возмещения понесенных им убытков в размере 57 432, 33 рублей, с каждого из ответчиков, а также возместить расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000, 00 руб., и расходы связанные с оплатой государственной пошлины в сумме 3 497, 29 руб.

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования в полном объеме, просил их удовлетворить.

Ответчик ФИО2 в судебном заседании с исковыми требованиями не согласилась по тем основаниям, что в 1995 г. ею была приобретена квартира, расположенная по адресу: <адрес> Хабаровского района <адрес>, в собственность. Она в указанную квартиру прописала сыновей истца и ответчика. Между ней и истцом было достигнуто устное соглашение о том, что он производит оплату за жилое помещение и коммунальные услуги за себя и за ответчика ФИО3, не допуская образования задолженности. Считает, что истец как наниматель жилого помещения обязан самостоятельно его оплачивать, включая потреблённые коммунальные услуги. Просила применить сроки исковой давности, относительно требований о взыскании задолженности за 2009 г.

Представитель ответчика ФИО2 в судебном заседании поддержала позицию своего доверителя, просила отказать истцу в удовлетворении заявленных исковых требований.

Ответчик ФИО3 в судебном заседании так же не признал исковые требования, по тем основаниям, что между ним и истцом была достигнута устная договорённость, что истец оплачивает жильё и коммунальные услуги за квартиру в <адрес> за себя и него, а он оплачивает жильё и коммунальные услуги за его сына в <адрес>.

Выслушав истца, ответчиков, представителя ответчика, исследовав материалы дела в их совокупности, суд полагает заявленные исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> Хабаровского района <адрес>, принадлежит на праве собственности ФИО2, что подтверждается сведениями КГУП «Хабкрайинвентаризация» за № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

В вышеуказанной квартире зарегистрировано 2 человека, — ФИО1, а так же ФИО3, что не оспаривалось сторонами в ходе судебного заседания.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Статьей 210 Гражданского кодекса РФ, ч. 3, 4 статьи 67 Жилищного кодекса РФ предусмотрена обязанность нанимателя жилого помещения по договору социального найма проводить текущий ремонт жилого помещения, своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, а так же нести иные обязанности, предусмотренные ЖК РФ, другими федеральными законами и договором социального найма.

В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 67, ст. 153-155 ЖК РФ наниматель (арендатор, собственник жилого помещения, член жилищного кооператива), и все совершеннолетние члены семьи обязаны своевременно вносить квартирную плату и плату за коммунальные услуги, плата должна вноситься нанимателем и совершеннолетними членами его семьи ежемесячно не позднее 10 числа, следующего за истекшим месяцем, на основании платёжных документов. При этом плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, включает в себя:

1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем);

2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственника жилищного фонда;

3) плату за коммунальные услуги.

Согласно ст. 69 ч. 2 ЖК РФ члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма имеют равные с нанимателем права и обязанности. Дееспособные члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма несут солидарную с нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из договора социального найма.

В силу ч.1 ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

В соответствии со ст. 27 Конституции РФ «каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства», при этом эту конституционную норму развивает ФЗ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» от 25 июня 1993 г. Так несмотря на то, что каждый гражданин имеет право свободно передвигаться по территории РФ, в его обязанности входит уведомление соответствующих государственных органов о месте своего пребывания и жительства.

Согласно ст. 3 ФЗ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» в целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданином Российской Федерации его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом вводится регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, Конституциями и законами республик в составе Российской Федерации.

На основании ч.11 ст.155 Жилищного кодекса Российской Федерации, не использование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

Учитывая изложенное, жилищно-эксплуатационные организации обязаны произвести перерасчет по оплате коммунальных услуг, но только на основании документов, подтверждающих отсутствие жильцов. Такими документами являются надлежаще оформленные командировочные удостоверения, справки органов здравоохранения, отметка о проживании в другой местности, справка из садоводческого или дачного товарищества и т.п.

Как установлено в ходе судебного заседания, жилое помещение — квартира в <адрес> Хабаровского района <адрес>, приборами учёта за исключением прибора учёта потребляемой электрической энергией, а так же прибором учёта холодной воды с 2012 г., не оборудована. Истец производит оплату потребленной электроэнергии на основании показаний прибора учёта потребляемой электрической энергией, и с 2012 г. холодного водоснабжения, остальные коммунальные услуги начисляются исходя из количества проживающих в квартире лиц (в отношении коммунальных услуг за исключением отопления), либо исходя из общей площади жилого помещения (в отношении отопления).

Согласно положений ч.2 ст. 156, ч. 1 ст. 157 ЖК РФ, размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета.

В соответствии с п.п. 2,7 «Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», установлено, что только при отсутствии в жилом помещении приборов учета, начисление производится по нормативу потребления коммунальной услугой. При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели в отношении холодного водоснабжения в жилых помещениях — куб. метр на 1 человека; в отношении горячего водоснабжения в жилых помещениях — куб. метр на 1 человека; в отношении водоотведения в жилых помещениях — куб. метр на 1 человека; в отношении газоснабжения для приготовления пищи и (или) подогрева воды в жилых помещениях — куб. метр на 1 человека (для природного газа) или килограмм на 1 человека (для сжиженного углеводородного газа); в отношении электроснабжения: в жилых помещениях — на 1 человека; в отношении отопления в жилых помещениях — Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома

Истцом по делу, даны пояснения, подтверждающие факт внесения коммунальных платежей за весь период именно им, доказательств обратного ответчиками суду не представлено.

На основании представленных истцом в материалы дела платёжных квитанций, сумма начисленных и оплаченных коммунальных платежей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сложилась из:

— стоимости оказанных услуг за холодное водоснабжение — 17 733, 37 руб.

— стоимости оказанных услуг за водоотведение (канализацию) — 9 837, 77 руб.

— стоимости оказанных услуг за электроснабжение — 17 993, 25 руб.

— стоимости оказанных услуг за коллективную антенну — 1 506, 28 руб.

— стоимости оказанных услуг за вывоз мусора — 3 241, 38 руб.

— стоимости оказанных услуг за содержание и ремонт жилья 27 237, 60 руб.

— стоимости оказанных услуг за капитальный ремонт — 6 620, 44 руб.

— стоимости оказанных услуг по отоплению (тепловой энергии), — 65 392, 88 руб.;

Итого на общую сумму 149 562, 97 руб.

Расчёт представленный истцом по оказанным и оплаченным им услугам на общую сумму 172 297, 00 руб., по 1/3 части которой (57 432, 33 руб.) и просил взыскать истец с ответчиков не подлежит в полной мере принятию судом, поскольку он частично подтверждён платёжными документами, а именно доказательствами несения таких расходов истцом в заявленном им объёме.

В соответствии со ст. 210 ГК РФ, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Таким образом, на ответчика ФИО2 подлежат возложению 1/3 части расходов понесённых истцом в части оплаты коммунальной услуги в виде отопления, а именно в размере 21 797, 63 руб. (65 392, 88 руб. оплаченных истцом за исковой период : 3 человек (2 зарегистрированных лица + 1 собственник), а так же в части оплаты содержания и ремонта жилья, капитального ремонта, а именно в размере 11 286, 01 руб. (33 858, 04 руб. оплаченных истцом за исковой период : 3 человек (2 зарегистрированных лица + 1 собственник), в остальном исковые требования в части возложения на ответчика ФИО2 расходов понесённых истцом по иным коммунальным услугам в силу п.п. 2,7 «Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», удовлетворению не подлежат.

     Кроме того, суд, с учётом положений ч.2 ст. 156, ч. 1 ст. 157 ЖК РФ, п.п. 2,7 «Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», находит необоснованными требования истца в части отнесения расходов в виде платы за потреблённую электроэнергию за весь период, и расходов в виде платы за холодное водоснабжение с 2012 г. (учитываемые приборами учёта), а так же услуги по коллективной антенне, на ответчиков, не проживающих в квартире и не потребляющих данный вид услуг.

В остальной части расходы понесённые истцом за оказанные услуги в размере 47 914, 40 руб., подлежат возложению на ответчика ФИО3, исходя из их стоимости оказанных услуг приходящихся на долю ответчика за холодное водоснабжение, водоотведение (канализацию) вывоз мусора, в общей сумме 29 661, 52 руб., т.е. за те начисления, по которым производится по количеству зарегистрированных лиц в жилом помещении, — 2 человека, а так же стоимости оказанных услуг по отоплению (тепловой энергии), содержание и ремонт жилья, капитальный ремонт, в общей сумме 99 250, 92 руб., т.е. за те начисления, по которым производится по общей площади жилого помещения, подлежащей распределению между 2 зарегистрированными лицами и 1 собственником не зарегистрированным по указанному адресу.

В силу ч.1 ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства, что в данном случае имеет место быть, поскольку прямо предусмотрено ч.2 ст. 69 ЖК РФ в отношении ответчика, являющегося сособственником жилого помещения.

Пунктом 1 части 2 статьи 325 ГК РФ определено, что если иное не вытекает из отношений между солидарными должниками должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого.

Обязанность по внесению платы за коммунальные услуги, истцом исполнена в полном объёме, что подтверждается представленными истцом в материалы дела и исследованными в ходе судебного заседания квитанциями, проверенными судом.

Как видно из материалов дела ответчиками суду в порядке ст. 56 ГПК РФ не представлены доказательства, подтверждающие внесение платы за коммунальные услуги по месту регистрации (ФИО3) и принадлежащего на праве собственности жилого помещения: <адрес> Хабаровского района Хабаровского края, <адрес> (ФИО2), а так же письменные доказательства достижения между собственником (ответчиком) и членом его семьи (ФИО1) соглашения о порядке оплаты за жильё и коммунальные услуги.

Доводы ответчиков относительно того, что у них отсутствует обязанность по внесению платы за указанный истцом период, суд находит несостоятельными по вышеизложенным основаниям.

Доводы истца о том, что понесённые им затраты по оплате жилья и коммунальных услуг подтверждаются справками об отсутствии задолженности не подлежат принятию судом, поскольку в порядке регресса подлежат взысканию только те расходы, которые лицо обратившееся за их взысканием реально понесло и подтверждает платёжными документами.

Доводы ответчиков о том, что в отношении требований истца за июнь, июль и август 2009 г. по выставленным счетам МУП ЖКХ № 4, оплата по которым произведена в июле 2009 г. в размере 2 500, 00 руб., подлежит применению срок исковой давности так же не подлежит принятию судом, поскольку как видно из материалов дела истец обратился в суд с настоящими исковыми требованиями 21.06.2012 г., тогда как оплата по счёту произведена в июле 2009 г., т.е. в пределах сроков исковой давности.

Государственная пошлина в соответствии со ст.ст. 98, 103 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ подлежит так же взысканию с ответчиков в пользу истца, прямо пропорционально удовлетворённым исковым требованиям, с учетом её оплаты истцом при подаче иска (чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>).

На основании статьи 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя. Учитывая принцип разумности пределов оплаты услуг по составлению искового заявления в настоящем виде, подлежит взысканию в пользу ФИО1 с ответчиков по 1 000, 00 руб. с каждого, судебных расходов по оплате оказанных юридических услуг. Расходы ФИО1 по оплате оказанных юридических услуг на общую сумму 15 000, 00 руб. подтверждены договором на предоставление услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ

Руководствуясь ст. ст.194, 197-199 ГПК РФ суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к ФИО3, ФИО2, о взыскании убытков, по оплате за жилое помещение, судебных расходов, — удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> в пользу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> в порядке регресса сумму долга за жильё и коммунальные услуги за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в размере 33 083, 64 руб., судебные расходы, связанные с оплатой госпошлины в размере 1 192, 51 руб., а так же с оплатой юридических услуг в размере 1 000, 00 руб., а всего 35 276, 15 руб.

Взыскать с ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, в пользу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> в порядке регресса сумму долга за жилое помещение и коммунальные услуги за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в размере 47 914, 40 руб., судебные расходы, связанные с оплатой госпошлины в размере 1 637, 43 руб., а так же с оплатой юридических услуг в размере 1 000, 00 руб., а всего 50 551, 83 руб.

В остальной части иска, — отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Хабаровский районный суд Хабаровского края в течение месяца после принятия решения в окончательной форме.

Судья                                    <данные изъяты>                       О.Ю. Акимцов


      Решение вступило в законную силу

      РЕШЕНИЕ

      именем Российской Федерации

      01 февраля 2011 года

      Тимирязевский районный суд г. Москвы в составе

      Председательствующего судьи Заборовской С.И.,

      С участием адвоката Бирючевой О.А.,

      При секретаре Сибирской А.А.,

      рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-294/11 по иску Поняевой Оксаны Анатольевны к Галланту Сергею Викторовичу о взыскании расходов за жилищно-коммунальные услуги в порядке регресса,

      УСТАНОВИЛ:

      Истец, Поняева О.А. обратилась в суд с иском к ответчику и просит взыскать с него в порядке регресса 37 043 руб.52 коп. – оплату за наем, содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги, что соответствует доле ответчика составляющей 1/4 часть оплаты за период с декабря «дата1» по декабрь «дата2»; Взыскать с ответчика в ее пользу в порядке регресса 4087 руб. 05 коп. – оплату за услуги связи, что соответствует доле ответчика составляющей ? часть оплаты за период с декабря «дата1» по ноябрь «дата2». Взыскать с ответчика в ее пользу в порядке регресса 8 893 руб. 67 коп.- оплату за потребленную электроэнергию, что соответствует доле ответчика составляющей ? часть оплаты за период с декабря «дата1» по ноябрь «дата2». Взыскать с ответчика понесенные истцом судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 30 000 рублей, а так же оплату госпошлины в сумме 1709 руб. 86 коп.

      Представитель истца Бирючева О.А. в судебное заседание явилась, требования поддержала.

      Ответчик Галлант С.В. в судебное заседание не явился, о дне слушания дела извещен надлежащим образом. Суд предпринял все законные меры к вызову ответчика, в том числе путем направления повесток и телеграмм. Однако ответчик от явки в суд уклоняется.

      Суд, с учетом мнения представителя истца, счел возможным рассмотреть дело в отсутствии ответчика.

      Суд, выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

      Согласно ст.678 РФ наниматель обязан своевременно вносить плату за жилое помещение. Если договором не предусмотрено иное, наниматель обязан самостоятельно вносить коммунальные платежи».

      В соответствии со ст.ст. 67 — 68 Жилищного кодекса РФ, наниматель жилого помещения по договору социального найма имеет право в установленном порядке вселять в занимаемое жилое помещение иных лиц, однако обязан обеспечивать сохранность жилого помещения, поддерживать надлежащее состояние жилого помещения и проводить текущий ремонт жилого помещения; наниматель жилого помещения по договору социального найма, не исполняющий обязанностей, предусмотренных жилищным законодательством и договором социального найма жилого помещения, несет ответственность, предусмотренную законодательством.

      В соответствии со ст. 69 ЖК РФ к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма имеют равные с нанимателем права и обязанности. Дееспособные члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма несут солидарную с нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из договора социального найма.

      В соответствии со ст.ст. 153 — 155 Жилищного кодекса РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Такая обязанность возникает у нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого договора; собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, включает в себя: плату за пользование жилым помещением, плату за содержание и ремонт жилого помещения; плату за коммунальные услуги. Плата за жилое помещение и коммунальные-, услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, и плату за коммунальные услуги. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

      В соответствии со ст.ст. 155-156 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем и на основании платежных документов, представленных не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Наниматели жилых помещений по договору социального найма в многоквартирном доме, управление которым осуществляется юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы, вносят плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги этой управляющей организации. Члены товарищества собственников жилья вносят обязательные платежи и (или) взносы, связанные с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также с оплатой коммунальных услуг, в порядке, установленном органами управления товарищества собственников жилья.

      Размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма определяется исходя из занимаемой общей площади жилого помещения. Размер обязательных платежей и (или) взносов членов товарищества собственников жилья, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, определяется органами управления товарищества собственников жилья в соответствии с уставом товарищества собственников жилья.

      В судебном заседании установлено, что истица является нанимателем трехкомнатной квартиры, общей площадью 58,10 кв.м, жилой площадью 41,00 кв.м., расположенной по адресу: «адрес1». На жилой площади зарегистрированы Поняева О.А., «ФИО1», «ФИО2», Галлант С.В.

      Истица выполняет все обязательства по оплате за жилое помещение и оплате коммунальных услуг, что подтверждено документально. Ответчик участия в оплате жилищно-коммунальных услуг не принимает. За период с декабря «дата1» по ноябрь «дата2» истицей оплачено за наем, содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные – 148174 руб. 08 коп.; за услуги связи 16348 руб. 20коп.; за потребленную электроэнергию за период с декабря «дата1» по ноябрь «дата2» 36792 руб. 52 коп.; а всего 201314 руб. 80 коп.

      Согласно ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. Поскольку ответчик в судебное заседание не явился, был надлежащим образом извещен о месте, дне и времени слушания по делу, своим правом доказать обстоятельства, обратные предоставленным истцом, не воспользовался, суд соглашается с доводами истца и принимает решение по имеющимся в деле доказательствам.

      Оценив все собранные по делу доказательства, суд находит требования истца законными и обоснованными. За весь период проживания в указанной квартире ответчик не вносит платежи за пользование жилым помещением и коммунальными услугами. В соответствии со ст. 325 ГК РФ истица, оплачивающая все расходы по жилищно- коммунальным услугам, имеет право регрессного требования к ответчику, доля которого составляет ? часть от общей оплаты. За период с декабря «дата1» по ноябрь «дата2» задолженность ответчика по оплате составила: за наем, содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные — 37 043 руб. 52 коп.; за услуги связи доля ответчика составляющая ? часть оплаты за период с декабря «дата1» по ноябрь «дата2» составила 4087 руб. 05 коп.; за потребленную электроэнергию доля ответчика составляющая 1/4 часть оплаты за период с декабря «дата1» по ноябрь «дата2» составила 9198 руб. 13 коп.; а всего 50 328 рублей 70 копеек. Суд считает возможным взыскать данную сумму ответчика, поскольку истцом представлены квитанции за спорный период, из которых усматривается, что все расходы понесены истцом.

      Так же суд считает возможным удовлетворить требования истца по возмещению расходов на адвоката в сумме 30000 руб. исходя из положений ст. 100 ГПК РФ; и судебных расходов в размере 1709 руб. 86 коп исходя из положений ст. 98 ГПК РФ.

      На основании всего вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, ГПК РФ, суд

      РЕШИЛ:

      Взыскать с Галланта Сергея Викторовича в пользу Поняевой Оксаны Анатольевны 82038 руб. 56 коп (восемьдесят две тысячи тридцать восемь руб. 56 коп.)

      Решение может быть обжаловано в Мосгорсуд в течение 10 дней с момента изготовления решения в окончательной форме, через Тимирязевский районный суд г. Москвы.

      Судья:

Вопрос: Какое должно быть расстояние от дома соседа до границы земельного участка в Московской области?

Вопрос: Какое должно быть расстояние от дома соседа до границы земельного участка в Московской области?

Ответ: На расстояние влияет несколько факторов: класс огнестойкости, наличие леса, гаражей, ЛЭП, выгребных ям, прочих сооружений.

П. 5.19 ТСН ПЗП-99МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» ( по Московской области),  в районах малоэтажной усадебной и садово-дачной застройки расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хоз. построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее: 3 м — до стены жилого дома; 1 м — до хозяйственных построек.

П. 6.7. СНиП 30-02-97  Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
от садового дома — 3;
от постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4;
от других построек — 1;
от стволов высокорослых деревьев — 4, среднерослых — 2;
от кустарника — 1.

П. 6.3.9. СНиП 2.07.01-89* Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в табл.10*.
Если гаражи деревянные и в них машин менее 10шт, то расстояние 12м иначе 15 и более м.
Если гаражи каменные, то расстояние до жилого дома 7.5 м при 10 машинах и 11м и более при более чем 10шт.
Каменный забор можно рассматривать как противопожарную преграду.

П. 5.3.2. СП 30-102-99 (планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства).
Усадебный одно-двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

П. 4.3. свода Правил 4.13130.2013.
Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и технического назначения (за исключением отдельно оговоренных в разделе 6 настоящего свода правил объектов нефтегазовой индустрии, автостоянок грузовых автомобилей, специализированных складов, расходных складов горючего для энергообъектов и т.п.) в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1 данного Свода Правил.

П. 4.11. свода правил СП 4.13130.2013
Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа.


И немного судебной практики:

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 14 июля 2014 г. по делу N 33-28104/14

судья суда первой инстанции Андреева О.В.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе
председательствующего Чубаровой Н.В.,
судей Карпушкиной Е.И., Олюниной М.В.,
при секретаре К.,
рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Олюниной М.В.
гражданское дело по апелляционной жалобе и дополнениям к ней представителя Ж. по доверенности М. на решение Перовского районного суда города Москвы от 26 февраля 2014 года по иску Ж. к Л.В. о сохранении жилого помещения в реконструированном и перепланированном состоянии, признании права собственности на самовольно возведенные постройки, разделе жилого дома в натуре, определении порядка пользования земельным участком,
которым исковые требования удовлетворены частично,

установила:

Истец Ж. обратилась в суд с вышеуказанным иском к Л.В., в котором (после уточнения исковых требований) просила:
— сохранить жилой дом лит. **, **, ** площадью всех частей здания **** кв. м, расположенный по адресу: ***********, в реконструированном и перепланированном состоянии;
— определить долю Ж. в жилом доме, расположенном по адресу: **********, в размере ********, а долю Л.В. в жилом доме по указанному адресу в размере *****;
— произвести раздел в натуре жилого дома, расположенного по адресу: ************ в соответствии с вариантом N * заключения экспертизы, выделив в собственность Ж. строение лит. А, состоящие из: этаж 1: кухни N * общей площадью **** кв. м; жилой изолированной комнаты N * общей площадью *** кв. м; гардеробной N * общей площадью **** кв. м; санузла совмещенного N * общей площадью *** кв. м; холла N * общей площадью *** кв. м; коридора N * общей площадью *** кв. м; этаж *: холла N * общей площадью **** кв. м; жилой изолированной комнаты N * общей площадью *** кв. м; жилой изолированной комнаты N * общей площадью **** кв. м; жилой изолированной комнаты N ** общей площадью **** кв. м; ванной комнаты N ** общей площадью *** кв. м; подвал: подсобного помещения N ** общей площадью *** кв. м, подсобного помещения N ** общей площадью ** кв. м; подсобного помещения N *** общей площадью **** кв. м; игровой N ** общей площадью *** кв. м; бойлерной N ** общей площадью *** кв. м, тамбур лит. * общей площадью *** кв. м, а в собственность Л.В. — строение лит. *, состоящее из: этаж 1: жилой изолированной комнаты N * общей площадью *** кв. м; жилой изолированной комнаты N * общей площадью *** кв. м; кухни N * общей площадью ** кв. м; санузла совмещенного N * общей площадью *** кв. м; холла N * общей площадью *** кв. м; этаж *: жилой изолированной комнаты N * общей площадью ***** кв. м; жилой изолированной комнаты N * общей площадью **** кв. м; жилой изолированной комнаты N ** общей площадью ** кв. м; холла N *** общей площадью **** кв. м; пристройки лит. а1, состоящей из: помещения подсобного N * общей площадью *** кв. м; коридора N * общей площадью *** кв. м;
— признать право собственности на самовольно возведенный гараж лит. Г и сарай лит. Г1;
— определить порядок пользования земельным участком площадью **** кв. м по адресу: ********, в соответствии с вариантом N * заключения экспертизы, предоставив в пользование Ж. земельный участок площадью ** кв. м, а в пользование Л.В. земельный участок площадью **** кв. м.
Требования мотивированы тем, что Ж. и Л.В. принадлежит по *** доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, расположенный по адресу: **********. После приобретения части жилого дома обеими сторонами произведена его реконструкция, в результате которой дом стал фактически состоять из двух самостоятельных изолированных частей, где строение лит.* находится в пользовании и владении истца, а строение лит. * в пользовании и владении ответчика. Кроме того, истцом сооружены гараж лит. * и сарай лит. **, а ответчиком летний домик лит. **, гараж лит. **, сарай лит. ** и уборная лит. у. Разрешения на реконструкцию в установленном законом порядке получены не были, однако после завершения строительства сторонами предпринимались меры по вводу основного строения и хозяйственных построек в эксплуатацию, для чего стороны обращались в органы власти и органы местного самоуправления с соответствующими заявлениями. Однако, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию получено не было. Спорные самовольные постройки не нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц и не создают угрозу жизни и здоровью граждан. Домовладения расположено на земельном участке площадью 1 511 кв. м и между сторонами сложился определенный порядок пользования земельным участком.
Представитель истца по доверенности М. в судебное заседание суда первой инстанции явился, исковые требования поддержал, пояснив, что между сторонами сложился фактический порядок пользования земельным участком, который соответствует варианту, определенному экспертами.
Ответчик Л.В. в судебное заседание суда первой инстанции не явилась, о дне слушания извещена надлежащем образом.
Представители третьих лиц Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы, Правительства г. Москвы, Префектуры ВАО г. Москвы в судебное заседание суда первой инстанции своих представителей не прислали, извещались надлежащем образом.
Судом постановлено: определить порядок пользования земельным участком, расположенном по адресу: *********** в соответствии с вариантом N * заключения эксперта N ************ ГУП Московское областное бюро технической инвентаризации, согласно которого:
— в пользование Ж. определить участок площадью *** кв. м, в границах от т. * до т. * на расстояние *** м, от т. * до т. * на расстояние ***** м, от т. * до т. * на расстояние **** м, от т. * до т. н1 на расстояние **** м, от **** до **** на расстояние *** м, от т. н. ** до т. н*** на расстояние **** м, от т. н** до т. н.** на расстояние **** м, от т. н** до т. н*** на расстояние ****** м, от т. н** до т. н** на расстояние *** м, от т. н** до т. н** на расстояние **** м, от т. н** до т. н** на расстояние *** м, от т. н** до т. н** на расстояние **** м, от т. н*** до т. * на расстояние **** м;
— в пользование Л.Т. определить участок площадью **** кв. м в границах от т. н** до т. н*** на расстояние *** м, от т. н** до т. н** на расстояние ***** м, от т. н** до т. н*** на расстояние **** м, от т. н** до т. н*** на расстояние ***** м, от т. н** до т. н*** на расстояние **** м, от т. н** до т. н** на расстояние *** м, от т. н** до т. н* на расстояние 1*** м, от т. н* до т. н* на расстояние **** м, от т. н* до т. н* на расстояние **** м, от т. н* до т. н* на расстояние **** м, от т. н* до т. н* на расстояние **** м, от т. н* до т. н6 на расстояние **** м, от т. н* до т. н* на расстояние **** м, от т. н* до т. н* на расстояние ***** м, от т. н* до т. н* на расстояние *** м, от т. н* до т. н** на расстояние **** м, от т. н** до т. /** на расстояние **** м.
В остальной части иска Ж. к Л.В. о сохранении жилого помещения в реконструированном и перепланированном состоянии, определении долей, признании права собственности на самовольно возведенные постройки, разделе жилого дома в натуре — отказать.
В апелляционной жалобе и дополнениям к ней представителем Ж. по доверенности М. ставиться вопрос об отмене вынесенного решения в части отказа в удовлетворении исковых требований.
В заседание судебной коллегии явился представитель Ж. по доверенности М., который доводы апелляционной жалобы поддержал. Иные участники процесса в судебное заседание судебной коллегии не явились, извещались о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы надлежащем образом, в связи с чем судебная коллегия сочла возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствии лиц, участвующих в деле, учитывая положения ст. 167 ГПК РФ.
Обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителя Ж. по доверенности М., проверив материалы дела, судебная коллегия приходит к следующему выводу.
В соответствии с ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ судебная коллегия проверяет законность и обоснованность решения суда первой инстанции исходя из доводов, изложенных в апелляционной жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.
В соответствии с ч. 1 ст. 330 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке являются: 1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; 2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; 3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела; 4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.
Таких оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного постановления в апелляционном порядке по доводам апелляционной жалобы, изученным по материалам дела, не имеется.
В силу ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке, за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка. В этом случае лицо, за которым признано право собственности на постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере, определенном судом.
Право собственности на самовольную постройку не может быть признано за указанным лицом, если сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан.
В соответствии со ст. 26 Жилищного Кодекса РФ переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления (далее — орган, осуществляющий согласование) на основании принятого им решения.
Согласно ст. 29 Жилищного Кодекса РФ самовольными являются переустройство и (или) перепланировка жилого помещения, проведенные при отсутствии основания, предусмотренного частью 6 статьи 26 настоящего Кодекса, или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 26 настоящего Кодекса. Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее жилое помещение лицо несет предусмотренную законодательством ответственность.
На основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или здоровью.
Право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, согласно ст. 219 ГК РФ, возникает с момента такой регистрации.
Судом первой инстанции установлено и подтверждается материалами дела, что спорный жилой дом, расположенный по адресу: *********** площадью всех частей здания **** кв. м, общей площадью жилого помещения ***** кв. м, жилой площадью ***** кв. м, исходя из технического паспорта БТИ, фактически разделен на две квартиры (помещения):
— квартира N * (помещение N *) имеет площадь с учетом всех частей здания ***** кв. м, общую площадь ******* кв. м, жилую площадь ******* кв. м (строение лит. А) и состоит из: этаж 1: кухни N * общей площадью **** кв. м; жилой изолированной комнаты N * общей площадью ***** кв. м, гардеробной N * общей площадью *** кв. м; уборной N * общей площадью **** кв. м; холла N ** общей площадью **** кв. м; коридора N *** общей площадью *** кв. м, тамбура лит. а общей площадью *** кв. м; этаж *: холла N ** общей площадью *** кв. м; жилой изолированной комнаты N ** общей площадью ??? кв. м; жилой изолированной комнаты N ?? общей площадью *** кв. м; жилой изолированной комнаты N ** общей площадью *** кв. м; санузла совмещенного N ** общей площадью ***** кв. м; подвал: подсобного помещения N * общей площадью **** кв. м; подсобного помещения N ?* общей площадью *** кв. м; подсобного помещения N * общей площадью **** кв. м; игровой N * общей площадью **** кв. м; бойлерной N * общей площадью *** кв. м;
— квартира N 2 (помещение N 2) имеет площадь с учетом всех частей здания *** кв. м, общую площадь **** кв. м, жилую площадь**** кв. м (строение лит. А1, А2) и состоит из: этаж 1: жилой изолированной комнаты N * общей площадью **** кв. м; жилой изолированной комнаты N * общей площадью **** кв. м; кухни N * общей площадью *** кв. м; санузла совмещенного N ?* общей площадью *** кв. м; холла N * общей площадью *** кв. м; подсобного помещения N * общей площадью **** кв. м; коридора N * общей площадью *** кв. м; этаж *: жилой изолированной комнаты N * общей площадью **** кв. м; жилой изолированной комнаты N * общей площадью ***** кв. м; жилой изолированной комнаты N ** общей площадью **** кв. м; холла N ** общей площадью **** кв. м.
Из технического паспорта ТБТИ по состоянию на ***** г. следует, что дом 1932 года постройки снесен (общая площадь с учетом летних помещений *** кв. м, общая площадь **** кв. м, жилая площадь **** кв. м, вспомогательная площадь **** кв. м), возведен новый дом 2001 года постройки, разрешение на возведение которого не представлено.
24.10.2001 между продавцом Л.В. и покупателем Ж. заключен договор купли-продажи ** доли в праве собственности на жилой дом, согласно условиям которого продавец обязуется передать, а покупатель оплатить и принять в собственность ** доли жилого дома, расположенного по адресу: **********. Указанный жилой дом состоит из бревенчатого основного строения общей площадью *** кв. м, полезной площадью *** кв. м. в том числе жилой площадью **** кв. м с прилегающим к нему служебным строением, расположенных по данным последней инвентаризации, на земельном участке площадью ***** кв. м.
Право общей долевой собственности сторон по ** доли в праве зарегистрировано на объект недвижимости — жилой дом общей площадью *** кв. м, жилой площадью *** кв. м по адресу: ************, который был снесен, при этом возведен жилой дом площадью всех частей здания ****** кв. м, общей площадью жилого помещения ****** кв. м, жилой площадью ****** кв. м. Разрешение на возведение спорного жилого дома не представлено и право собственности на который за сторонами не зарегистрировано.
В соответствии с Приказом Минземстроя РФ от 04.08.1998 N 37 «Об утверждении Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации», самовольной постройкой является здание, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей, в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
Как самовольная постройка рассматривается осуществление без соответствующего разрешения:
реконструкция жилых домов (частей домов);
переоборудование правомерно возведенных нежилых зданий в жилые и наоборот;
возведение нового здания при наличии разрешения на капитальный ремонт старого;
возведение дополнительных зданий.
Исходя из Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» следует, что рассматривая иски о признании права собственности на самовольную постройку, суд устанавливает, допущены ли при ее возведении существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил, создает ли такая постройка угрозу жизни и здоровью граждан. С этой целью суд при отсутствии необходимых заключений компетентных органов или при наличии сомнения в их достоверности вправе назначить экспертизу по правилам процессуального законодательства. Отсутствие разрешения на строительство само по себе не может служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на самовольную постройку. В то же время суду необходимо установить, предпринимало ли лицо, создавшее самовольную постройку, надлежащие меры к ее легализации, в частности к получению разрешения на строительство и/или акта ввода объекта в эксплуатацию, а также правомерно ли отказал уполномоченный орган в выдаче такого разрешения или акта ввода объекта в эксплуатацию. Если иное не установлено законом, иск о признании права собственности на самовольную постройку подлежит удовлетворению при установлении судом того, что единственными признаками самовольной постройки являются отсутствие разрешения на строительство и/или отсутствие акта ввода объекта в эксплуатацию, к получению которых лицо, создавшее самовольную постройку, предпринимало меры. В этом случае суд должен также установить, не нарушает ли сохранение самовольной постройки права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает ли угрозу жизни и здоровью граждан (п. 26). Положения статьи 222 ГК РФ распространяются на самовольную реконструкцию недвижимого имущества, в результате которой возник новый объект (п. 28).
В п. п. 6, 7, 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.1980 N 4 «О некоторых вопросах практики рассмотрения судами споров, возникающих между участниками общей собственности на жилой дом» указано, что выдел участнику общей собственности принадлежащей ему доли означает передачу в собственность истцу определенной изолированной части жилого дома и построек хозяйственного назначения, соответствующих его доле, а также означает утрату им права на эту долю в общем имуществе (ст. 252 ГК РФ) (п. 6). Поскольку участники общей долевой собственности имеют равные права в отношении общего имущества пропорционально своей доле в нем, суд при выделе доли в натуре должен передать сособственнику часть жилого дома и нежилых построек, соответствующую по размеру стоимости его доле, если это возможно без несоразмерного ущерба хозяйственному назначению строений. Под несоразмерным ущербом хозяйственному назначению строения следует понимать существенное ухудшение технического состояния дома, превращение в результате переоборудования жилых помещений в нежилые, предоставление на долю помещений, которые не могут быть использованы под жилье из-за малого размера площади или неудобства пользования ими, и т.п. (п. 7) Выдел доли в натуре, связанный с возведением жилых пристроек к дому либо переоборудованием нежилых помещений в жилые, возможен лишь при наличии разрешения на строительство, выданного уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления (п. 10).
Таких доказательств получения разрешения на строительство, выданного уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, в связи с возведением жилых пристроек к дому и переоборудованием помещений истец суду не представил.
Фактическая площадь земельного участка в настоящее время составляет около 1511 кв. м.
Разрешая исковые требования о сохранении жилого помещения в реконструированном и перепланированном состоянии, определении долей, признании права собственности на самовольно возведенные жилой дом и постройки, суд руководствуясь положениями ст. 222 Гражданского Кодекса РФ, ст. 35 Земельного Кодекса РФ, а также заключением судебной строительно-технической и землеустроительной экспертизой ГУП Московское областное бюро технической инвентаризации Балашихинский филиал N Г-02-1085/12-13, пришел к верному выводу об отказе в удовлетворении данных требований исходя из следующего.
Исходя из заключения судебной строительно-технической и землеустроительной экспертизы ГУП Московское областное бюро технической инвентаризации Балашихинский филиал следует, что возведенный спорный жилой дом соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, строительным требованиям и правилам, однако не соответствует градостроительным нормам, поскольку строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, осуществляется на основании разрешения на строительство (п. 2 ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ), переустройство и перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения (п. 1 ст. 26 ЖК РФ), а также не соответствует пожарным нормам и правилам, поскольку расстояние от границы участка должно быть до стены жилого дома не менее 3 м, при этом расстояние от дома до забора по северной стороне составляет 2,0 м, от дома до забора по южной стороне — 1,15 м.
Проанализировав заключение экспертов в части, что сохранение жилого дома в реконструированном состоянии не создает угрозу жизни и здоровью граждан, а также то, что в настоящее время безопасная эксплуатация объекта с учетом его технического состояния возможна, однако суд первой инстанции, исходил из того, что спорный объект не отвечает пожарным нормам и правилам, в связи, с чем признание права собственности на самовольно возведенные строения невозможно.
Кроме того, в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ истцом не представлено достаточных доказательств того, что ею предпринимались попытки к получению разрешения на строительство и/или акта ввода объекта в эксплуатацию.
При таких обстоятельствах, учитывая, что земельно-правовые отношения не оформлены, возведенное строение, занимаемое сторонами, является вновь созданным без получения разрешения на строительство (реконструкцию), т.е. является самовольной постройкой, право собственности на которую не зарегистрировано, суд пришел к обоснованному выводу о невозможности раздела указанного жилого дома в натуре и выделении в собственность Ж. квартиры N *, а в собственность Л.В. — квартиры N *.
Кроме того, судебная коллегия отмечает, что истец просит фактически разделить и выделить в натуре квартиру N * общей площадью **** кв. м, жилой площадью ***** кв. м, в том числе, оставив за собой ******* доли в праве общей долевой собственности на спорный жилой дом и признать право собственности на самовольные строения. Однако, на его долю в праве общей долевой собственности (*** доли в праве) приходится только **** кв. м общей площади спорного жилого дома (****** кв. м : 2 = **** кв. м) и ***** кв. м жилой площади спорного жилого дома (******** кв. м : 2 = ********** кв. м) (л.д. 60).
Следовательно, истец просит разделить жилой дом, выделив ему на **** кв. м общей площади жилого дома больше, чем приходится на его долю в праве общей долевой собственности (*** доли в праве).
Реальный раздел дома означает передачу в собственность сособственников дома определенных его частей и влечет прекращение общей долевой собственности, учитывая положения ст. 252 ГК РФ.
В соответствии со ст. 252 ГК РФ имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между ними. Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества. При недостижении участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества. Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности.
Согласно ч. 2 ст. 247 ГК РФ, участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле, а при невозможности этого вправе требовать от других участников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации.
Удовлетворяя исковые требования в части определения порядка пользования земельным участком, в соответствии с вариантом N * заключения экспертов N *********, суд исходил из того, что спорный земельный участок, расположенный по адресу: *********, несмотря на отсутствие оформленных земельно-правовых отношений находится в фактическом пользовании сторон, между которыми сложился порядок его использования.
В части определения порядка пользования земельным участком решение не обжалуется.
Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, поскольку они мотивированны, не противоречат фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются материалами дела.
Доводы апелляционной жалобы о том, что заключение экспертов ГУП Московское областное бюро технической инвентаризации Балашихинский филиал в части установления несоответствия расстояний между спорным жилым домом до забора и до соседнего дома исходя из СП 42.13330.2011, СП 4.13130.2013, которые содержат ссылки на нормативные правовые акты, не применимые к спорным правоотношениям, поскольку жилой дом построен в 2002 году, отклоняется судебной коллегией, исходя из следующего.
Отношения в области пожарной безопасности регулируются Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее — Закон N 69-ФЗ) и иными нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, в том числе правила и нормы пожарной безопасности.
Статьей 1 Закона N 69-ФЗ предусмотрено, что нормативные документы по пожарной безопасности — это национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.
Согласно абзацу 4 статьи 20 Закона N 69-ФЗ техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.
Закон N 123-ФЗ определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения (часть 1 статьи 1 Закона N 123-ФЗ).
В соответствии с пунктом 15 статьи 2 Закона N 123-ФЗ под объектом защиты понимается продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.
В силу пункта 36 статьи 2 Закона N 123-ФЗ противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) — нормированное расстояние между зданиями, строениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара.
Пунктом 5.3.4 Свода правил по проектированию и строительству СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», принятого Постановлением Госстроя Российской Федерации от 30 декабря 1999 года N 94 (действовавшего на момент возведения сторонами самовольных строений), следует, что от усадебного дома до границы соседнего приквартирного участка расстояние по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 3 м.
Согласно пункту 7.1 Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденному Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 820 в районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границы участка до стены жилого дома должно быть не менее 3 м.
Частью 10 статьи 69 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в первоначальной редакции) противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.
В соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений», в районах усадебной и садоводческой застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь, веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояния от границ участка должно быть не менее: до стены жилого дома — 3 м, до хозяйственных построек — 1 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома, необходимо принимать 12 м, до источника водоснабжения (колодца) — не менее 25 м.
Из заключения судебной экспертизы следует, что расстояние от жилого дома до забора по северной стороне составляет 2,0 м, от дома до забора по южной стороне — 1,15 м что не соответствует требованиям СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений», Федеральному закону от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также требованиям СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», которые содержали аналогичные положения, действующие на момент возведения спорного жилого дома.
Таким образом, выводы суда первой инстанции соответствуют обстоятельствам дела, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права и представленных сторонами доказательствах, которые всесторонне и тщательно исследованы судом и которым судом в решении дана надлежащая правовая оценка. Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было. Доводы жалобы не опровергают выводов решения суда и потому не могут служить основанием к отмене этого решения.
Таким образом, предусмотренных ст. 330 ГПК РФ оснований для отмены решения суда по доводам апелляционной жалобы не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда

определила:

решение Перовского районного суда города Москвы от 26 февраля 2014 года оставить без изменения, апелляционную жалобу с дополнениями к ней представителя Ж. по доверенности М. — без удовлетворения.


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2014 г. по делу N А09-3056/2013

Резолютивная часть объявлена 04.02.2014
Полный текст постановления изготовлен 11.02.2014
Федеральный арбитражный суд Центрального округа в составе:
председательствующего судьи Стрегелевой Г.А.,
судей Ключниковой Н.В., Смолко С.И.,
при участии в судебном заседании представителей:
от заявителя: Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Брянской области (ОГРН 1043244008323, ИНН 3250055417, ул. Дуки, д. 59, г. Брянск, 241050) — Гнединой Е.М. (дов. от 14.01.2014),
от заинтересованного лица: Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Брянской области (ОГРН 1043244020280, ИНН 3250056989, ул. Дуки, д. 59, г. Брянск, 241050) — Володикова В.М. (дов. от 15.01.2014 N 265),
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Брянской области на решение Арбитражного суда Брянской области от 17.07.2013 (судья Черняков А.А.) и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2013 (судьи Тиминская О.А., Еремичева Н.В., Заикина Н.В.) по делу N А09-3056/2013,

установил:

Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Брянской области (далее — ТУ Росфиннадзора, ТУ ФСФБН в Брянской области) обратилось с заявлением к Главному управлению МЧС России по Брянской области (далее — управление, ГУ МЧС по Брянской области) о признании недействительным предписания от 01.03.2013 N 9/1/1.
Решением Арбитражного суда Брянской области от 17.07.2013, оставленным без изменения постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2013, заявленные ТУ Росфиннадзора в Брянской области удовлетворены частично. Признано недействительным предписание ГУ МЧС России по Брянской области от 01.03.2013 N 9/1/1 в части пунктов 2, 3, 4, 5, 6. В остальной части требования о признании недействительным предписания от 01.03.2013 года N 9/1/1 в части пунктов 1, 7, 8 оставлены без удовлетворения.
В кассационной жалобе с учетом уточнения к ней, заявленного в судебном заседании суда кассационной инстанции, ГУ МЧС по Брянской области просит отменить решение и постановление судов в части признания недействительными пунктов 5 и 6 предписания от 01.03.2013 N 9/1/1, ссылаясь на неправильное применение норм права.
В отзыве на доводы жалобы ТУ ФСФБН в Брянской области считает их несостоятельными, так как требования предписания не являются законными и обоснованными.
Законность судебных актов в обжалованной части проверена кассационной инстанцией по правилам, установленным в ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Изучив материалы дела, проверив обоснованность доводов, содержащихся в жалобе и в отзыве на жалобу, выслушав пояснения принявших участие в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, суд кассационной инстанции считает, что судебные акты подлежат частичной отмене по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, на основании распоряжения заместителя начальника ГУ МЧС России по Брянской области от 28.01.2013 года N 9 органом пожарного надзора в отношении территориального управления проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт проверки от 01.03.2013 N 9. В акте проверки отражены выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, в том числе: в нарушение СНиП 2.07.01-89* (прил. 1* п. 1*) противопожарное расстояние между зданиями гаража и управления составляет менее 9 метров (пункт 4 нарушения) и в нарушение СНиП 2.08.02-89* (п. 1.81*), СНиП 31.05.2003 (п. 6.3.91.1) парильная и комплекс помещений сауны не отделены противопожарными перегородками 1-го типа.
01.03.2013 ГУ МЧС по Брянской области выдало ТУ ФСФБН в Брянской области предписание N 9/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, которым территориальному управлению предписано в пункте 5 выполнить требования нормативных документов по обеспечению противопожарного разрыва между зданиями гаража и управления, в пункте 6 — выделить парильную и комплекс помещений сауны противопожарными перегородками 1-го типа. Срок исполнения установлен — 01.06.2013.
Не согласившись с предписанием ГУ МЧС по Брянской области N 9/1/1, территориальное управление ФСФБН в Брянской области оспорило его в судебном порядке.
Признавая недействительным пункт 5 предписания N 9/1/1, суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному выводу о неверной квалификации органом пожарного надзора класса пожарной опасности административного здания, в связи с чем, со стороны учреждения отсутствуют нарушения пункта 1 Приложения 1 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
В силу частей 2 и 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Закон N 123-ФЗ) к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.
Согласно п. 36 ст. 2 Закона N 123-ФЗ под противопожарным разрывом (противопожарным расстоянием) понимается нормированное расстояние между зданиями, строениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара.
В соответствии с Приложением N 1 «Противопожарные требования» к СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий определяются по таблице 1*, содержащей показатели определения расстояния в зависимости от степени огнестойкости здания, от которого следует определять расстояние, и степени огнестойкости зданий, до которых следует определять расстояние.
Как установлено судами, здание гаража относится ко второму классу огнестойкости, а административное здание управления — к третьему классу.
Согласно таблице 1* Приложения 1 СНиП 2.07.01-89 расстояние между гаражом (вторая степень огнестойкости) и зданием (третья степень огнестойкости) должно составлять не менее 8 метров.
Из акта проверки следует, что органом пожарного надзора установлено, что между вышеуказанными гаражом и административным зданием расстояние составляет менее 9 метров.
Довод ГУ МЧС по Брянской области о том, что таблица 1* не относится к определению расстояния между производственным зданием и гаражом, отклоняется судом кассационной инстанции, как основанная на неверном толковании рекомендаций, содержащихся в СНиП 2.07.01-89.
Учитывая изложенное, суды обоснованно признали пункт 5 предписания N 9/1/ недействительным.
Удовлетворяя требования ТУ ФСФБН в Брянской области в части признания недействительным пункта 6 предписания N 9/1/1, суды, установив, что эксплуатация помещений N 114, 116 приостановлена, указанные помещения обесточены ввиду необходимости проведения ремонтных работ по приведению указанных помещений в соответствие с действующими противопожарными нормативами, пришли к выводу об отсутствии нарушения управлением требований, установленных пунктом 1.81* СНиП 2.08.02-89*.
Суд кассационной инстанции не может согласиться с выводами судов в этой части по следующим основаниям.
Из материалов дела следует, установлено в ходе проверки, в здании территориального управления ФСФБН в Брянской области имеются помещения сауны (комната N 114) и парильной (комната N 116).
Возражая против предписания ГУ МЧС по Брянской области о необходимости выделения указанных помещений противопожарными перегородками 1-го типа, теруправление представило распоряжения от 09.12.2011 N 16 о приостановлении эксплуатации помещений сауны и парильной и от 02.11.2012 N 16 о проведении ремонтных работ (установление противопожарной перегородки 1 типа).
Однако, представление указанных распорядительных документов не освобождает заявителя от соблюдения требований, установленных в СНиП 31-05-2003, и не свидетельствует о недействительности оспоренного пункта предписания N 9/1/1.
В соответствии с требованиями пункта 6.3.9 «СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения» помещения встроенных бань сухого жара (саун) не допускается размещать в подвалах и смежно с помещениями, в которых находится более 100 чел.
При устройстве встроенных саун необходимо соблюдение требований, в том числе: комплекс помещений сауны должен быть выделен в зданиях I, II, III степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости классов С0 — С3 — противопожарными перегородками и перекрытиями не менее REI60.
Учитывая, что указанным СНиП предусмотрено обязательное выделение помещений комплекса сауны противопожарными перегородками, при этом оговорено «при устройстве», суд кассационной инстанции считает, что оспоренным предписанием обоснованно вменена заявителю обязанность выделить помещения сауны и парильной противопожарными перегородками. Факт приостановления эксплуатации помещений сауны и парильной не свидетельствует о необоснованности требования органа пожарной безопасности привести помещения в соответствие с указаниями СНиП 31-05-2003.
Принимая во внимание изложенное, учитывая, что по делу не требуется установления фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, и исследования доказательств, по результатам рассмотрения кассационной жалобы судебные акты в части выводов о незаконности пункта 6 предписания ГУ МЧС по Брянской области от 01.03.2013 N 9/1/1 подлежат отмене на основании части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а заявленные ТУ ФСФБН в Брянской области в этой части — оставлению без удовлетворения.
В остальной обжалованной части суд кассационной инстанции не усматривает оснований для отмены решения и постановления судов.
Руководствуясь пунктами 1 и 2 части 1 статьи 287, статьями 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

решение Арбитражного суда Брянской области от 17.07.2013 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2013 в части признания недействительным п. 6 предписания ГУ МЧС России по Брянской области от 01.03.2013 N 9/1/1 отменить и в этой части в удовлетворении требований ТУ ФСФБН по Брянской области отказать.
В остальной части решение Арбитражного суда Брянской области от 17.07.2013 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2013 по делу N А09-3056/2013 оставить без изменения.
Постановление вступает в законную силу с момента его принятия.

Председательствующий судья
Г.А.СТРЕГЕЛЕВА

Судьи
Н.В.КЛЮЧНИКОВА
С.И.СМОЛКО

——————————————————————

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 7 24 марта 2016 О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 7
г. Москва 24 марта 2016 г.
О применении судами некоторых положений Гражданского
кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств
В целях обеспечения единства практики применения судами положений
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств Пленум Верховного Суда Российской Федерации,
руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и
5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О
Верховном Суде Российской Федерации», постановляет дать следующие
разъяснения:
Общие положения об ответственности и о возмещении убытков
1. Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства (пункт 1 статьи
393 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Если иное
не предусмотрено законом или договором, убытки подлежат возмещению в
полном размере: в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен
в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было
исполнено надлежащим образом (статья 15, пункт 2 статьи 393 ГК РФ).
Если иное не установлено законом, использование кредитором иных
способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором,
не лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства (пункт 1 статьи
393 ГК РФ).
2. Согласно статьям 15, 393 ГК РФ в состав убытков входят реальный
ущерб и упущенная выгода.
Под реальным ущербом понимаются расходы, которые кредитор
произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права,
а также утрата или повреждение его имущества.
2
Упущенной выгодой являются неполученные кредитором доходы,
которые он получил бы с учетом разумных расходов на их получение при
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо,
право которого нарушено, может требовать возмещения наряду с другими
убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (пункт
2 статьи 15 ГК РФ).
3. При определении размера упущенной выгоды учитываются
предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью
приготовления (пункт 4 статьи 393 ГК РФ).
В то же время в обоснование размера упущенной выгоды кредитор
вправе представлять не только доказательства принятия мер и приготовлений
для ее получения, но и любые другие доказательства возможности ее
извлечения.
Например, если заказчик предъявил иск к подрядчику о возмещении
убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора подряда по
ремонту здания магазина, ссылаясь на то, что в результате выполнения работ с
недостатками он не смог осуществлять свою обычную деятельность по
розничной продаже товаров, то расчет упущенной выгоды может
производиться на основе данных о прибыли истца за аналогичный период
времени до нарушения ответчиком обязательства и/или после того, как это
нарушение было прекращено.
Должник не лишен права представить доказательства того, что
упущенная выгода не была бы получена кредитором.
4. Согласно пункту 5 статьи 393 ГК РФ суд не может отказать в
удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том
основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью
достоверности. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков,
включая упущенную выгоду, определяется судом с учетом всех обстоятельств
дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности
допущенному нарушению обязательства.
5. По смыслу статей 15 и 393 ГК РФ, кредитор представляет
доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а также
обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и причинную
связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства
должником и названными убытками. Должник вправе предъявить возражения
относительно размера причиненных кредитору убытков, и представить
доказательства, что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял для
этого разумных мер (статья 404 ГК РФ).
При установлении причинной связи между нарушением обязательства и
убытками необходимо учитывать, в частности, то, к каким последствиям в
обычных условиях гражданского оборота могло привести подобное нарушение.
Если возникновение убытков, возмещения которых требует кредитор, является
обычным последствием допущенного должником нарушения обязательства, то
3
наличие причинной связи между нарушением и доказанными
кредитором убытками предполагается.
Должник, опровергающий доводы кредитора относительно причинной
связи между своим поведением и убытками кредитора, не лишен возможности
представить доказательства существования иной причины возникновения этих
убытков.
Вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не
доказано обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательства доказывается должником (пункт 2 статьи 401 ГК
РФ).
Если должник несет ответственность за нарушение обязательства или за
причинение вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя
доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от
такой ответственности, например, обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3
статьи 401 ГК РФ).
6. По общему правилу стороны обязательства вправе по своему
усмотрению ограничить ответственность должника (пункт 4 статьи 421 ГК РФ).
Заключение такого соглашения не допускается и оно является
ничтожным, если нарушает законодательный запрет (пункт 2 статьи 400 ГК
РФ) или противоречит существу законодательного регулирования
соответствующего вида обязательства (например, ничтожными являются
условия договора охраны или договора перевозки об ограничении
ответственности профессионального исполнителя охранных услуг или
перевозчика только случаями умышленного неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства).
7. Если в пределах, установленных пунктом 4 статьи 401 ГК РФ, в
заранее заключенном соглашении указаны обстоятельства, устраняющие или
ограничивающие ответственность должника за неумышленное нарушение
обязательства, то на него возлагается бремя доказывания их наступления.
Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении
ответственности не освобождает от ответственности за умышленное нарушение
обязательства (пункт 4 статьи 401 ГК РФ). Отсутствие умысла доказывается
лицом, нарушившим обязательство (пункты 1 и 2 статьи 401 ГК РФ). Например,
в обоснование отсутствия умысла должником, ответственность которого
устранена или ограничена соглашением сторон, могут быть представлены
доказательства того, что им проявлена хотя бы минимальная степень
заботливости и осмотрительности при исполнении обязательства.
8. В силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ для признания обстоятельства
непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и
непредотвратимый при данных условиях характер.
Требование чрезвычайности подразумевает исключительность
рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным
в конкретных условиях.
Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается
непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота,
4
осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы
избежать наступления этого обстоятельства или его последствий.
Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства,
наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства,
например, отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение
обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей.
9. Наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не
прекращает обязательство должника, если исполнение остается возможным
после того, как они отпали.
Кредитор не лишен права отказаться от договора, если вследствие
просрочки, возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой
силы, он утратил интерес в исполнении. При этом должник не отвечает перед
кредитором за убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи
401, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
10. Должник обязан принять все разумные меры для уменьшения
ущерба, причиненного кредитору обстоятельством непреодолимой силы, в том
числе уведомить кредитора о возникновении такого обстоятельства, а в случае
неисполнения этой обязанности – возместить кредитору причиненные этим
убытки (пункт 3 статьи 307, пункт 1 статьи 393 ГК РФ).
Возмещение убытков при прекращении договора
(статья 3931 ГК РФ)
11. По смыслу статьи 3931 ГК РФ, пунктов 1 и 2 статьи 405 ГК РФ, риски
изменения цен на сопоставимые товары, работы или услуги возлагаются на
сторону, неисполнение или ненадлежащее исполнение договора которой
повлекло его досрочное прекращение, например, в результате расторжения
договора в судебном порядке или одностороннего отказа другой стороны от
исполнения обязательства.
В указанном случае убытки в виде разницы между ценой, установленной
в прекращенном договоре, и текущей ценой возмещаются соответствующей
стороной независимо от того, заключалась ли другой стороной взамен
прекращенного договора аналогичная (замещающая) сделка. Если в отношении
предусмотренного прекращенным договором исполнения имеется текущая ценана сопоставимые товары, работы или услуги, кредитор вправе потребовать отдолжника возмещения таких убытков и тогда, когда замещающая сделка им незаключалась (пункт 2 статьи 3931 ГК РФ).Текущей ценой признается цена, взимаемая в момент прекращениядоговора за сопоставимые товары, работы или услуги в месте, где должен былбыть исполнен договор, а при отсутствии текущей цены в указанном месте –цена, которая применялась в другом месте и может служить разумной заменойс учетом транспортных и иных дополнительных расходов.12. Если кредитор заключил замещающую сделку взаменпрекращенного договора, он вправе потребовать от должника возмещения5убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенномдоговоре, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиямзамещающей сделки (пункт 1 статьи 3931 ГК РФ). Кредитором могут бытьзаключены несколько сделок, которые замещают расторгнутый договор, либоприобретены аналогичные товары или их заменители в той же или в инойместности и т.п.Добросовестность кредитора и разумность его действий при заключениизамещающей сделки предполагаются (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307,статья 3931 ГК РФ).Должник вправе представить доказательства того, что кредитордействовал недобросовестно и/или неразумно и, заключая замещающуюсделку, умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размераубытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либоне принял разумных мер к их уменьшению (пункт 1 статьи 404 ГК РФ).Например, должник вправе представлять доказательства чрезмерногонесоответствия цены замещающей сделки текущей цене, определяемой намомент ее заключения по правилам пункта 2 статьи 3931 ГК РФ.13. Заключение замещающей сделки до прекращения первоначальногообязательства не влияет на обязанность должника по осуществлениюисполнения в натуре и на обязанность кредитора по принятию такогоисполнения (пункт 3 статьи 308 ГК РФ). Кредитор вправе потребовать отдолжника возмещения убытков в виде разницы между ценами впервоначальном договоре и такой замещающей сделке при условии, чтовпоследствии первоначальный договор был прекращен в связи с нарушениемобязательства, которое вызвало заключение этой замещающей сделки.14. Удовлетворение требований кредитора о взыскании с должникаубытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенномдоговоре, и текущей ценой либо ценой замещающей сделки не освобождаетдолжника от возмещения иных убытков, причиненных кредитору (пункт 3статьи 3931 ГК РФ).Возмещение потерь по правилам статьи 4061 ГК РФ15. В силу пунктов 1 и 5 статьи 4061 ГК РФ соглашением сторонобязательства может быть прямо установлена обязанность одной из нихвозместить имущественные потери другой стороны, возникшие в случаенаступления определенных обстоятельств, каким-либо образом связанных сисполнением, изменением или прекращением обязательства либо егопредметом, и не являющихся нарушением обязательства.В отличие от возмещения убытков по правилам статей 15 и 393 ГК РФвозмещение потерь по правилам статьи 4061 ГК РФ осуществляется внезависимости от наличия нарушения (неисполнения или ненадлежащегоисполнения) обязательства соответствующей стороной и независимо отпричинной связи между поведением этой стороны и подлежащими6возмещению потерями, вызванными наступлением определенныхсторонами обстоятельств.По смыслу статьи 4061 ГК РФ, возмещение потерь допускается, еслибудет доказано, что они уже понесены или с неизбежностью будут понесены вбудущем. При этом сторона, требующая выплаты соответствующеговозмещения, должна доказать наличие причинной связи между наступлениемсоответствующего обстоятельства и ее потерями.Стороны вправе установить, в частности, такой порядок определенияразмера потерь, по которому одна из сторон возмещает другой все возникшие унее потери, вызванные соответствующими обстоятельствами, или их часть.Если сторона, в пользу которой должно быть осуществлено возмещениепотерь, недобросовестно содействовала наступлению обстоятельства, на случайкоторого установлено это возмещение, для целей применения статьи 4061 ГКРФ такое обстоятельство считается ненаступившим (пункт 4 статьи 1, пункт 2статьи 10 ГК РФ).16. Соглашение о возмещении потерь может быть заключено лишьсторонами, действующими при осуществлении ими предпринимательскойдеятельности (пункт 1 статьи 4061 ГК РФ), а также лицами, указанными впункте 5 статьи 4061 ГК РФ.Права и обязанности по возмещению потерь, основанные назаключенном такими сторонами соглашении, переходят к лицу, неосуществляющему предпринимательскую деятельность, как приуниверсальном, так и при сингулярном правопреемстве, если иное неустановлено законом или договором (статьи 387, 388, 391, 3923 ГК РФ).Эти права и обязанности сохраняются при утрате гражданином статусаиндивидуального предпринимателя после заключения названного соглашения,если иное не предусмотрено законом или договором.17. Применяя положения статьи 4061 ГК РФ, следует учитывать, чтосоглашение о возмещении потерь должно быть явным и недвусмысленным. Посмыслу статьи 431 ГК РФ, в случае неясности того, что устанавливаетсоглашение сторон – возмещение потерь или условия ответственности занеисполнение обязательства, положения статьи 4061 ГК РФ не подлежатприменению.По общему правилу, заключенность и действительность соглашения овозмещении потерь, предусмотренных статьей 4061 ГК РФ, подлежат оценкесудом независимо от заключенности и действительности договора, в связи скоторым оно заключено, даже если оно содержится в этом договоре в виде егоусловия (оговорки). Например, если соглашение о возмещении потерьвключено в виде условия в договор купли-продажи, недействительность илинезаключенность этого договора купли-продажи сама по себе не влечетнедействительность или незаключенность соглашения о возмещении потерь.Отдельное соглашение или включенное в текст договора условие овозмещении потерь может быть признано недействительным самостоятельно,например, по основаниям, предусмотренным статьями 168 – 179 ГК РФ. В7таком случае соглашение о возмещении потерь не влечетпоследствий, на которые оно было направлено.18. Если подлежащие возмещению потери возникли в связи снеправомерными действиями третьего лица, к стороне, возместившей такиепотери, переходит от другой стороны требование к этому третьему лицу овозмещении убытков в части, не превышающей размер осуществленноговозмещения (пункт 4 статьи 4061 ГК РФ).Соглашение о возмещении потерь, заключенное в соответствии состатьей 4061 ГК РФ, не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем вкачестве сторон, а потому, если размер осуществленного возмещения потерьпревышает размер убытков, которые подлежат возмещению третьим лицом поправилам статьи 15 ГК РФ, статей 393 или 1064 ГК РФ, соответствующаяразница не подлежит взысканию с такого третьего лица (пункт 3 статьи 308 ГКРФ).Ответственность за недобросовестное ведение переговоров(статья 4341 ГК РФ)19. К отношениям, связанным с причинением вреда недобросовестнымповедением при проведении переговоров, применяются нормы главы 59 ГК РФс исключениями, установленными статьей 4341 ГК РФ. Например, юридическоелицо либо гражданин возмещает вред, причиненный недобросовестнымповедением его работника при проведении переговоров (статья 1068 ГК РФ). Вслучае, когда вред при проведении переговоров причинен несколькимиконтрагентами совместно, они отвечают перед потерпевшим солидарно (статья1080 ГК РФ).Предполагается, что каждая из сторон переговоров действуетдобросовестно и само по себе прекращение переговоров без указания мотивовотказа не свидетельствует о недобросовестности соответствующей стороны. Наистце лежит бремя доказывания того, что, вступая в переговоры, ответчикдействовал недобросовестно с целью причинения вреда истцу, например,пытался получить коммерческую информацию у истца либо воспрепятствоватьзаключению договора между истцом и третьим лицом (пункт 5 статьи 10, пункт1 статьи 421 и пункт 1 статьи 4341 ГК РФ). При этом правило пункта 2 статьи1064 ГК РФ не применяется.Вместе с тем недобросовестность действий ответчика предполагается,если имеются обстоятельства, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 2статьи 4341 ГК РФ. В этих случаях ответчик должен доказать добросовестностьсвоих действий.20. Сторона, которая ведет или прерывает переговоры о заключениидоговора недобросовестно, обязана возместить другой стороне причиненныеэтим убытки.В результате возмещения убытков, причиненных недобросовестнымповедением при проведении переговоров, потерпевший должен быть поставленв положение, в котором он находился бы, если бы не вступал в переговоры с8недобросовестным контрагентом. Например, ему могут быть возмещенырасходы, понесенные в связи с ведением переговоров, расходы поприготовлению к заключению договора, а также убытки, понесенные в связи сутратой возможности заключить договор с третьим лицом (статья 15, пункт 2статьи 393, пункт 3 статьи 4341, абзац первый пункта 1 статьи 1064 ГК РФ).21. Если стороне переговоров ее контрагентом представлена неполнаяили недостоверная информация либо контрагент умолчал об обстоятельствах,которые в силу характера договора должны были быть доведены до еесведения, и сторонами был заключен договор, эта сторона вправе потребоватьпризнания сделки недействительной и возмещения вызванных такойнедействительностью убытков (статьи 178 или 179 ГК РФ) либо использоватьспособы защиты, специально предусмотренные для случаев нарушенияотдельных видов обязательств, например, статьями 495, 732, 804, 944 ГК РФ.Если указанные действия контрагента по предоставлению неполной илинедостоверной информации послужили основанием для отказа стороны отзаключения договора, последняя вправе требовать возмещения убытков всоответствии с пунктом 3 статьи 4341 ГК РФ.Ответственность за неисполнение обязательства в натуре22. Согласно пункту 1 статьи 3083, статье 396 ГК РФ в случаенеисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по судуисполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, инымизаконами или договором либо не вытекает из существа обязательства. При этомследует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ должникне вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства.При предъявлении кредитором иска об исполнении должникомобязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела,определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнитьобязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного законаили договора, но и существо соответствующего обязательства.Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполненииобязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенногогражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика кисполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков занеисполнение обязательства, например, обязанностей по представлениюинформации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлениюдокументации, которую правомочен составить только ответчик.23. По смыслу пункта 1 статьи 3083 ГК РФ, кредитор не вправетребовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, еслиосуществление такого исполнения объективно невозможно, в частности, вслучае гибели индивидуально-определенной вещи, которую должник былобязан передать кредитору, либо правомерного принятия органом9государственной власти или органом местного самоуправления акта,которому будет противоречить такое исполнение обязательства.При этом отсутствие у должника того количества вещей, определенныхродовыми признаками, которое он по договору обязан предоставить кредитору,само по себе не освобождает его от исполнения обязательства в натуре, еслионо возможно путем приобретения необходимого количества товара у третьихлиц (пункты 1, 2 статьи 396, пункт 2 статьи 455 ГК РФ).Кредитор не вправе также требовать по суду исполнения в натуреобязательства, исполнение которого настолько связано с личностью должника,что его принудительное исполнение будет нарушать принцип уважения чести идостоинства гражданина. Например, не подлежат удовлетворению требования опонуждении физического лица к исполнению в натуре обязательства поисполнению музыкального произведения на концерте.В тех случаях, когда кредитор не может требовать по суду исполненияобязательства в натуре, должник обязан возместить кредитору убытки,причиненные неисполнением обязательства, если отсутствуют основания дляпрекращения обязательства, например, предусмотренные пунктом 1 статьи 416и пунктом 1 статьи 417 ГК РФ (статья 15, пункт 2 статьи 396 ГК РФ).24. В случае, если исполнение обязательства в натуре возможно,кредитор по своему усмотрению вправе либо требовать по суду такогоисполнения, либо отказаться от принятия исполнения (пункт 2 статьи 405 ГКРФ) и взамен исполнения обязательства в натуре обратиться в суд стребованием о возмещении убытков, причиненных неисполнениемобязательства (пункты 1 и 3 статьи 396 ГК РФ). Предъявление требования обисполнении обязательства в натуре не лишает его права потребоватьвозмещения убытков, неустойки за просрочку исполнения обязательства.25. При наличии обстоятельств, указанных в статье 397 ГК РФ,кредитор вправе по своему усмотрению в разумный срок поручить выполнениеобязательства третьему лицу за разумную цену либо выполнить его своимисилами и потребовать от должника возмещения расходов и других убытков.Указанная норма не лишает кредитора возможности по своему выборуиспользовать другой способ защиты, например, потребовать от должникаисполнения его обязательства в натуре либо возмещения убытков,причиненных неисполнением обязательства.26. В случае неисполнения обязательства передать индивидуальноопределенную вещь кредитору последний вправе по своему выбору требоватьотобрания этой вещи у должника и ее передачи на предусмотренныхобязательством условиях либо вместо этого потребовать возмещения убытков(статья 398 ГК РФ).Если вещь еще не передана, право отобрания ее у должника принадлежиттому из кредиторов, в пользу которого обязательство возникло раньше, а еслиэто невозможно установить, – тому, кто раньше предъявил иск об отобраниивещи у должника.По смыслу статьи 398 ГК РФ, при отсутствии у должникаиндивидуально-определенной вещи, которая подлежит передаче кредитору,10кредитор не вправе требовать ее отобрания у должника и передачи всоответствии с условиями договора, что не лишает кредитора права требоватьот должника возмещения убытков, причиненных неисполнением договора.Вместе с тем передача индивидуально-определенной вещи, в частности, варенду, в безвозмездное пользование, на хранение не препятствуетудовлетворению требования кредитора — приобретателя этой вещи к должнику -отчуждателю об исполнении обязательства передать вещь в собственность. Втаком случае к участию в деле привлекаются арендатор, ссудополучатель,хранитель и т.п.Если право требовать получения от должника индивидуальноопределенной вещи, переход права на которую не подлежит государственнойрегистрации, принадлежало разным кредиторам, и вещь передана одному изних в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление, тодругие кредиторы не вправе требовать от должника передачи вещи по правиламстатьи 398 ГК РФ.27. Удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнениюобязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение котороговынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 206 Гражданскогопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), часть 2статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации(далее – АПК РФ). При установлении указанного срока, суд учитываетвозможности ответчика по его исполнению, степень затруднительностиисполнения судебного акта, а также иные заслуживающие вниманияобстоятельства.28. На основании пункта 1 статьи 3083 ГК РФ в целях побуждениядолжника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числепредполагающего воздержание должника от совершения определенныхдействий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающегоустранение нарушения права собственности, не связанного с лишениемвладения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежныесредства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользукредитора-взыскателя (далее – судебная неустойка).Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основногообязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также отприменения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащееисполнение (пункт 2 статьи 3083 ГК РФ).Сумма судебной неустойки не учитывается при определении размераубытков, причиненных неисполнением обязательства в натуре: такие убыткиподлежат возмещению сверх суммы судебной неустойки (пункт 1 статьи 330,статья 394 ГК РФ).Начисление предусмотренных статьей 395 ГК РФ процентов на суммусудебной неустойки не допускается.29. Заранее заключенное соглашение об отказе кредитора от праватребовать присуждения судебной неустойки является недействительным, если всилу указания закона или договора либо в силу существа обязательства11кредитор не лишен права требовать исполнения обязательства в натуре(пункт 1 статьи 3083 ГК РФ). Однако стороны вправе после нарушения срока,установленного судом для исполнения обязательства в натуре, заключить настадии исполнительного производства мировое соглашение о прекращенииобязательства по уплате судебной неустойки предоставлением отступного(статья 409 ГК РФ), новацией (статья 414 ГК РФ) или прощением долга (статья415 ГК РФ).30. Правила пункта 1 статьи 3083 ГК РФ не распространяются на случаинеисполнения денежных обязательств.Поскольку по смыслу пункта 1 статьи 3083 ГК РФ судебная неустойкаможет быть присуждена только на случай неисполнения гражданско-правовыхобязанностей, она не может быть установлена по спорам административногохарактера, рассматриваемым в порядке административного судопроизводства иглавы 24 АПК РФ, при разрешении трудовых, пенсионных и семейных споров,вытекающих из личных неимущественных отношений между членами семьи, атакже споров, связанных с социальной поддержкой.31. Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случаеудовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца(взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении кисполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнениив рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 21статьи 324 АПК РФ).32. Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки,суд указывает ее размер и/или порядок определения.Размер судебной неустойки определяется судом на основе принциповсправедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должникомвыгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГКРФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного актадолжно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.33. На основании судебного акта о понуждении к исполнениюобязательства в натуре и о присуждении судебной неустойки выдаютсяотдельные исполнительные листы в отношении каждого из этих требований.Судебный акт в части взыскания судебной неустойки подлежитпринудительному исполнению только по истечении определенного судом срокаисполнения обязательства в натуре.Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения решения судаустанавливается судебным приставом-исполнителем. Такой факт не можетбыть установлен банком или иной кредитной организацией.34. При наличии обстоятельств, объективно препятствующихисполнению судебного акта о понуждении к исполнению в натуре вустановленный судом срок (пункт 3 статьи 401 ГК РФ), ответчик вправе податьзаявление об отсрочке или о рассрочке исполнения судебного акта (статьи 203,434 ГПК РФ, статья 324 АПК РФ).12В случае удовлетворения требования об отсрочке (рассрочке)исполнения судебного акта суд определяет период, в течение которогосудебная неустойка не подлежит начислению. Указанный период исчисляется смомента возникновения обстоятельств, послуживших основанием для отсрочки(рассрочки) исполнения судебного акта, и устанавливается на срок,необходимый для исполнения судебного акта.Должник также не обязан уплачивать судебную неустойку с моментанезаконного отказа кредитора от принятия предложенного должникомнадлежащего исполнения (статья 406 ГК РФ).35. Если объективная невозможность исполнения обязательства в натуревозникла после присуждения судебной неустойки, то такая неустойка неподлежит взысканию с момента возникновения такого обстоятельства. Приэтом такая привходящая объективная невозможность исполнения обязательствав натуре, например, гибель индивидуально-определенной вещи, подлежащейпередаче кредитору, не препятствует взысканию присужденных сумм судебнойнеустойки за период, предшествующий возникновению данногообстоятельства.Возникновение указанных обстоятельств является основанием дляпрекращения исполнительного производства как по требованию о понуждениик исполнению в натуре, так и по требованию о взыскании судебной неустойки(пункт 2 части 1 статьи 43 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об исполнительномпроизводстве).36. При универсальном правопреемстве на стороне должникаобязанность по уплате судебной неустойки переходит к правопреемникудолжника в полном объеме.Ответственность за неисполнение денежного обязательства(статья 395 ГК РФ)37. Проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 ГКРФ, подлежатуплате независимо от основания возникновения обязательства (договора,других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иныхоснований, указанных в ГК РФ).Поскольку статья 395 ГК РФ предусматривает последствиянеисполнения или просрочки исполнения именно денежного обязательства,положения указанной нормы не применяются к отношениям сторон, несвязанным с использованием денег в качестве средства платежа (средствапогашения денежного долга). Например, не относятся к денежным обязанностипо сдаче наличных денег в банк по договору на кассовое обслуживание, поперевозке денежных знаков и т.д.38. В случаях, когда разрешаемый судом спор вытекает из налоговыхили других финансовых и административных правоотношений, гражданскоезаконодательство может быть применено к названным правоотношениям приусловии, что это предусмотрено законом (пункт 3 статьи 2 ГК РФ).13В связи с этим указанные в статье 395 ГК РФ проценты неначисляются на суммы экономических (финансовых) санкций, необосновановзысканные с юридических и физических лиц налоговыми, таможеннымиорганами, органами ценообразования и другими государственными органами, иподлежащие возврату из соответствующего бюджета.В этих случаях гражданами и юридическими лицами на основаниистатей 15, 16 и 1069 ГК РФ могут быть предъявлены требования о возмещенииубытков, вызванных в том числе необоснованным взиманием суммэкономических (финансовых) санкций, если законом не предусмотрено иное.39. Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ размер процентов запользование чужими денежными средствами определяется, по общему правилу,существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором являетсяюридическое лицо, – в месте его нахождения, опубликованными БанкомРоссии и имевшими место в соответствующие периоды средними ставкамибанковского процента по вкладам физических лиц. Иной размер процентовможет быть установлен законом или договором.Источниками информации о средних ставках банковского процента повкладам физических лиц являются официальный сайт Банка России в сети«Интернет» и официальное издание Банка России «Вестник Банка России».В случаях, когда денежное обязательство подлежит оплате в рублях всумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или вусловных денежных единицах, а равно когда в соответствии сзаконодательством о валютном регулировании и валютном контроле приосуществлении расчетов по обязательствам допускается использованиеиностранной валюты и денежное обязательство выражено в ней (пункты 2, 3статьи 317 ГК РФ), расчет процентов производится на основанииопубликованных на официальном сайте Банка России или в «Вестнике БанкаРоссии» ставок банковского процента по вкладам физических лиц всоответствующей валюте.Если средняя ставка в рублях или иностранной валюте за определенныйпериод не опубликована, размер подлежащих взысканию процентовустанавливается исходя из самой поздней из опубликованных ставок покаждому из периодов просрочки.Когда отсутствуют и такие публикации, сумма подлежащих взысканиюпроцентов рассчитывается на основании справки одного из ведущих банков вместе нахождения кредитора, подтверждающей применяемую им среднююставку по краткосрочным вкладам физических лиц.40. Расчет процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ,осуществляется по ставкам, опубликованным для того федерального округа, натерритории которого в момент заключения договора, совершенияодносторонней сделки или возникновения обязательства из внедоговорныхотношений находилось место жительства кредитора, а если кредиторомявляется юридическое лицо, – место его нахождения (пункт 2 статьи 307,пункт 2 статьи 316 ГК РФ).14Если кредитором является организация, имеющая филиалы, торасчет процентов за неисполнение денежного обязательства, котороесодержится в договоре, вытекающем из деятельности филиала и заключенномработником филиала от имени организации — кредитора, производится исходяиз ставок для федерального округа по месту нахождения филиала на моментзаключения договора (пункт 2 статьи 54, пункт 2, абзац третий пункта 3 статьи55 ГК РФ).Если кредитором является лицо, место жительства (нахождения)которого находится за пределами Российской Федерации, расчет процентовосуществляется по ставкам, опубликованным Банком России для федеральногоокруга по месту нахождения российского суда, рассматривающего спор.41. Сумма процентов, установленных статьей 395 ГК РФ, засчитываетсяв сумму убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащимисполнением денежного обязательства (пункт 1 статьи 394 и пункт 2 статьи 395ГК РФ).42. Если законом или соглашением сторон установлена неустойка занарушение денежного обязательства, на которую распространяется правилоабзаца первого пункта 1 статьи 394 ГК РФ, то положения пункта 1 статьи 395ГК РФ не применяются. В этом случае взысканию подлежит неустойка,установленная законом или соглашением сторон, а не проценты,предусмотренные статьей 395 ГК РФ (пункт 4 статьи 395 ГК РФ).43. Если кредитором подан иск о взыскании исключительно процентовна основании статьи 395 ГК РФ в связи с неисполнением или просрочкойденежного обязательства, в отношении которого действуют правила опретензионном порядке, установленные законом или договором, рассмотрениетакого иска по существу возможно лишь после соблюдения правил опретензионном порядке.Если кредитором соблюден претензионный порядок в отношении суммыосновного долга, считается соблюденным и претензионный порядок вотношении процентов, взыскиваемых на основании статьи 395 ГК РФ.Аналогичные правила применяются при взыскании неустоек, процентов,предусмотренных статьей 3171 ГК РФ и т.п.44. Если должник, используя право, предоставленное статьей 327 ГКРФ, внес в срок, предусмотренный обязательством, причитающиеся с негоденьги в депозит нотариуса, а в установленных законом случаях – в депозитсуда, денежное обязательство считается исполненным своевременно (пункт 2статьи 327 ГК РФ) и проценты, в том числе предусмотренные статьей 395 ГКРФ, на сумму долга не начисляются.Зачисление денежных средств на депозитный счет подразделениясудебных приставов в порядке, установленном статьей 70 Закона обисполнительном производстве, свидетельствует о надлежащем исполнениидолжником денежного обязательства перед кредитором, подтвержденногорешением суда, в связи с чем со дня такого зачисления проценты,предусмотренные статьей 395 ГК РФ, на сумму зачисленных денежных средствне начисляются.15При возвращении должнику денежных средств, внесенных вдепозит, обязательство не считается исполненным (пункт 3 статьи 327 ГК РФ),и проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, подлежат начислению насумму долга со дня возникновения просрочки, включая период нахожденияденежных средств на депозите.45. Отсутствие у должника денежных средств не является основаниемдля освобождения от ответственности за неисполнение денежногообязательства и начисления процентов, установленных статьей 395 ГК РФ(пункт 1 статьи 401 ГК РФ).46. Судам необходимо учитывать, что согласно статье 403 ГК РФ вслучае нарушения денежного обязательства, исполнение которого быловозложено на третьих лиц, проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ,взыскиваются не с этих лиц, а с должника на тех же основаниях, что и засобственные нарушения, если законом не установлено, что такуюответственность несет третье лицо, являющееся непосредственнымисполнителем.47. Должник освобождается от уплаты процентов, предусмотренныхстатьей 395 ГК РФ, в том случае, когда кредитор отказался принятьпредложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий,предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либовытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершениякоторых должник не мог исполнить своего обязательства, например, несообщил данные о счете, на который должны быть зачислены средства, и т.п.(пункт 3 статьи 405, пункт 3 статьи 406 ГК РФ).48. Сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов,имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужимиденежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этихсредств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов,подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивнойчасти решения указывает на взыскание процентов до момента фактическогоисполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом деньфактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженностикредитору, включается в период расчета процентов.Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения,осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем,а в случаях, установленных законом, – иными органами, организациями, в томчисле органами казначейства, банками и иными кредитными организациями,должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве).Размер процентов определяется по средним ставкам банковского процента повкладам физических лиц, имевшим место в соответствующие периоды послевынесения решения (пункт 1 статьи 395 ГК РФ).В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица,исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его16исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежитвзысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).К размеру процентов, взыскиваемых по пункту 1 статьи 395 ГК РФ, пообщему правилу, положения статьи 333 ГК РФ не применяются (пункт 6 статьи395 ГК РФ).49. Исходя из положений статьи 319 ГК РФ об очередности погашениятребований по денежному обязательству, при недостаточности суммыпроизведенного платежа, судам следует учитывать, что под процентами,погашаемыми ранее основной суммы долга, понимаются проценты запользование денежными средствами, подлежащие уплате по денежномуобязательству, в частности проценты за пользование суммой займа, кредита,аванса, предоплаты и т.д. (статьи 3171, 809, 823 ГК РФ).Проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ за неисполнение илипросрочку исполнения денежного обязательства, к указанным в статье 319 ГКРФ процентам не относятся и погашаются после суммы основного долга.Положения статьи 319 ГК РФ не лишают кредитора права до погашенияосновной суммы долга предъявить иск о взыскании с должника неустойки илипроцентов, взыскиваемых на основании статьи 395 ГК РФ.50. Со дня просрочки исполнения возникших из договоров денежныхобязательств начисляются проценты, указанные в статье 395 ГК РФ, заисключением случаев, когда неустойка за нарушение этого обязательствапредусмотрена соглашением сторон или законом, например, частью 5 статьи 34Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд» (пункты 1 и 4 статьи 395 ГК РФ).51. По требованию одной стороны денежного обязательства о возвратеисполненного в связи с этим обязательством, например, при излишней оплатетовара, работ, услуг на излишне уплаченную сумму начисляются проценты,предусмотренные статьей 395 ГК РФ, со дня, когда получившая указанныеденежные средства сторона узнала или должна была узнать об этихобстоятельствах (пункт 3 статьи 307, пункт 1 статьи 424, подпункт 3 статьи1103, статья 1107 ГК РФ).52. Неисполнение должником денежного обязательства,предусмотренного мировым соглашением, которое утверждено судом, являетсяоснованием для применения ответственности по правилам статьи 395 ГК РФ содня, следующего за последним днем срока, установленного в соглашении дляего добровольного исполнения, если мировым соглашением не установленаиная неустойка за его нарушение или не определен иной момент началаначисления процентов (часть 1 статьи 39, часть 3 статьи 173 ГПК РФ, часть 1статьи 142 АПК РФ, пункт 1 статьи 405 ГК РФ).Если в мировом соглашении сохраняется условие договора о начислениинеустойки за неисполнение денежных обязательств по данному договору, топроценты, установленные статьей 395 ГК РФ, не начисляются (пункт 5 статьи395 ГК РФ).1753. В отличие от процентов, предусмотренных пунктом 1статьи 395 ГК РФ, проценты, установленные статьей 3171 ГК РФ, не являютсямерой ответственности, а представляют собой плату за пользование денежнымисредствами. В связи с этим при разрешении споров о взыскании процентов судунеобходимо установить, является требование истца об уплате процентовтребованием платы за пользование денежными средствами (статья 3171 ГК РФ)либо требование заявлено о применении ответственности за неисполнение илипросрочку исполнения денежного обязательства (статья 395 ГК РФ).Начисление с начала просрочки процентов по статье 395 ГК РФ не влияет наначисление процентов по статье 3171 ГК РФ.54. В случае когда покупатель своевременно не оплачивает товар,переданный по договору купли-продажи, в том числе поставленные черезприсоединенную сеть электрическую и тепловую энергию, газ, нефть,нефтепродукты, воду, другие товары (за фактически принятое количествотовара в соответствии с данными учета), к покупателю в соответствии спунктом 3 статьи 486, абзацем первым пункта 4 статьи 488 ГК РФ применяетсямера ответственности, установленная статьей 395 ГК РФ: на сумму, уплатакоторой просрочена, покупатель обязан уплатить проценты со дня, когда подоговору товар должен быть оплачен, до дня оплаты товара покупателем, еслииное не предусмотрено ГК РФ или договором купли-продажи.55. Если недействительная сделка исполнена обеими сторонами, топри рассмотрении иска о применении последствий ее недействительностинеобходимо учитывать, что, по смыслу пункта 2 статьи 167 ГК РФ,произведенные сторонами взаимные предоставления считаются равными, покане доказано иное, и их возврат должен производиться одновременно, в связи счем проценты, установленные статьей 395 ГК РФ, на суммы возвращаемыхденежных средств не начисляются.В то же время при наличии доказательств, подтверждающих, чтополученная одной из сторон денежная сумма явно превышает стоимостьпереданного другой стороне, к отношениям сторон могут быть примененынормы о неосновательном обогащении (подпункт 1 статьи 1103, статья 110 ГКРФ). В таком случае на разницу между указанной суммой и суммой,эквивалентной стоимости переданного другой стороне, начисляются проценты,предусмотренные статьей 395 ГК РФ, с момента, когда приобретатель узналили должен был узнать о неосновательности получения или сбереженияденежных средств.56. В том случае, когда при проведении двусторонней реституции однасторона осуществила возврат ранее полученного другой стороне, например,индивидуально-определенной вещи, а другая сторона не возвратилапереданные ей денежные средства, то с этого момента на суммуневозвращенных средств подлежат начислению проценты на основании статьи395 ГК РФ (статья 1103, пункт 2 статьи 1107 ГК РФ).57. Обязанность причинителя вреда по уплате процентов,предусмотренных статьей 395 ГК РФ, возникает со дня вступления в законнуюсилу решения суда, которым удовлетворено требование потерпевшего о18возмещении причиненных убытков, если иной момент не указан в законе,при просрочке их уплаты должником.При заключении потерпевшим и причинителем вреда соглашения овозмещении причиненных убытков проценты, установленные статьей 395 ГКРФ, начисляются с первого дня просрочки исполнения условий этогосоглашения, если иное не предусмотрено таким соглашением.58. В соответствии с пунктом 2 статьи 1107 ГК РФ на суммунеосновательного обогащения подлежат начислению проценты, установленныепунктом 1 статьи 395 ГК РФ, с момента, когда приобретатель узнал или долженбыл узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.В частности, таким моментом следует считать представление приобретателюбанком выписки о проведенных по счету операциях или иной информации одвижении средств по счету в порядке, предусмотренном банковскимиправилами и договором банковского счета.Само по себе получение информации о поступлении денежных средств вбезналичной форме (путем зачисления средств на его банковский счет) безуказания плательщика или назначения платежа не означает, что получательузнал или должен был узнать о неосновательности их получения.59. Если во исполнение судебного акта ответчиком перечисленыденежные средства кредитору, а впоследствии данный судебный акт отмененили изменен в части взыскания указанных денежных средств, и полученныевзыскателем денежные средства должнику не возвращены, то, по общемуправилу, на названную денежную сумму подлежат начислению проценты,установленные статьей 395 ГК РФ, с момента вступления в силу итоговогосудебного акта (пункт 2 статьи 1107 ГК РФ).Вместе с тем с учетом обстоятельств конкретного дела, например, еслиимела место фальсификация доказательств и это привело к принятию решения,послужившего основанием для перечисления ему денежных средств,предусмотренные статьей 395 ГК РФ проценты подлежат начислению с болеераннего момента, например, с момента зачисления денежных средств нарасчетный счет недобросовестного взыскателя (пункты 3,4 статьи 1, пункт 2статьи 1107 ГК РФ).Неустойка60. На случай неисполнения или ненадлежащего исполненияобязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договоромможет быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредиторуопределенную денежную сумму (неустойку), размер которой может бытьустановлен в твердой сумме – штраф или в виде периодически начисляемогоплатежа – пени (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).Согласно пункту 1 статьи 394 ГК РФ, если за неисполнение илиненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убыткивозмещаются в части, не покрытой неустойкой (зачетная неустойка). Закономили договором могут быть предусмотрены случаи, когда допускается19взыскание только неустойки, но не убытков (исключительная неустойка),или когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки(штрафная неустойка), или когда по выбору кредитора могут быть взысканылибо неустойка, либо убытки (альтернативная неустойка).Если в качестве неустойки в соглашении сторон названо иноеимущество, определяемое родовыми признаками, то, учитывая, что в силуположений статьи 329 ГК РФ перечень способов обеспечения исполненияобязательств не является исчерпывающим, к подобному способу обеспеченияобязательств применяются правила статей 329 – 333 ГК РФ (пункт 1 статьи 6ГК РФ).61. Если размер неустойки установлен законом, то в силу пункта 2статьи 332 ГК РФ он не может быть по заранее заключенному соглашениюсторон уменьшен, но может быть увеличен, если такое увеличение законом незапрещено. Например, не допускается увеличение размера неустоек,установленных частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса РоссийскойФедерации за несвоевременное и/или неполное внесение лицами платы зажилое помещение и коммунальные услуги.62. В случае нарушения основного обязательства обязательство поуплате законной неустойки может быть прекращено предоставлениемотступного (статья 409 ГК РФ), новацией (статья 414 ГК РФ) или прощениемдолга (статья 415 ГК РФ), содержащихся в том числе в мировом соглашении.63. Соглашение о неустойке должно быть заключено в письменнойформе по правилам, установленным пунктами 2, 3 статьи 434 ГК РФ,независимо от формы основного обязательства (статья 331 ГК РФ).Несоблюдение письменной формы такого соглашения влечет егоничтожность (пункт 2 статьи 162, статья 331, пункт 2 статьи 168 ГК РФ).64. Недействительность соглашения, из которого возникло основноеобязательство, по общему правилу, влечет недействительность соглашений омерах гражданско-правовой ответственности за нарушение этого обязательства,в том числе о неустойке.Соглашением сторон может быть предусмотрена неустойка на случайнеисполнения обязанности по возврату имущества, полученного понедействительной сделке. Недействительность или незаключенность договора,в связи с которым заключено соглашение о такой неустойке, в том числе когдаоно включено в договор в виде условия (оговорки), по смыслу пункта 3 статьи329 ГК РФ, сама по себе не влечет недействительности или незаключенностиусловия о неустойке.При этом отдельное соглашение или включенное в текст договораусловие о неустойке на случай неисполнения обязанности по возвратуимущества, полученного по недействительной сделке, может быть признанонедействительным по самостоятельному основанию (статьи 168 – 179 ГК РФ).В таком случае указанное соглашение не влечет последствий, на которые онобыло направлено.65. По смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждениянеустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности,20фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара,завершения работ). Законом или договором может быть установлен болеекороткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может бытьограниченна (например, пункт 6 статьи 161 Федерального закона от 25 апреля2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданскойответственности владельцев транспортных средств» (далее – Закон об ОСАГО).Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной частирешения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решенияи подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится домомента фактического исполнения обязательства.Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения,осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставомисполнителем, а в случаях, установленных законом, – иными органами,организациями, в том числе органами казначейства, банками и инымикредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона обисполнительном производстве). В случае неясности судебный пристависполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в судза разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именносумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПКРФ).При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, вчастности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчетанеустойки.66. По общему правилу, если при расторжении договора основноеобязательство прекращается, неустойка начисляется до момента прекращенияэтого обязательства (пункт 4 статьи 329 ГК РФ). Например, отказ продавца отдоговора купли-продажи транспортного средства, проданного в рассрочку,прекращает обязательство покупателя по оплате товара и, соответственно,освобождает его от дальнейшего начисления неустойки за просрочку оплатытовара (пункт 2 статьи 489 ГК РФ).Если при расторжении договора основное обязательство непрекращается, например, при передаче имущества в аренду, ссуду, заем икредит, и сохраняется обязанность должника по возврату полученногоимущества кредитору и по внесению соответствующей платы за пользованиеимуществом, то взысканию подлежат не только установленные договоромплатежи за пользование имуществом, но и неустойка за просрочку их уплаты(статья 622, статья 689, пункт 1 статьи 811 ГК РФ).Равным образом, в случае отказа потребителя от исполнения договоракупли-продажи ввиду обнаружения недостатков в переданном по договорутоваре обязательство продавца по уплате неустойки сохраняется до моментавозврата продавцом уплаченной за товар суммы (статья 22, пункт 1статьи 23 Закона о защите прав потребителей).67. Если договором установлена неустойка за неисполнениеобязанностей, связанных с последствиями прекращения основного21обязательства, то условие о неустойке сохраняет силу и после прекращенияосновного обязательства, возникшего на основании этого договора (пункт 3статьи 329 ГК РФ).68. Окончание срока действия договора не влечет прекращение всехобязательств по договору, в частности обязанностей сторон уплачиватьнеустойку за нарушение обязательств, если иное не предусмотрено законом илидоговором (пункты 3, 4 статьи 425 ГК РФ).Уменьшение неустойки судом (статья 333 ГК РФ)69. Подлежащая уплате неустойка, установленная законом илидоговором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушенияобязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333ГК РФ).Заранее установленные условия договора о неприменении илиограничении применения статьи 333 ГК РФ являются ничтожными (пункты 1 и4 статьи 1, пункт 1 статьи 15 и пункт 2 статьи 168 ГК РФ).70. По смыслу статей 332, 333 ГК РФ, установление в договоремаксимального или минимального размера (верхнего или нижнего предела)неустойки не являются препятствием для снижения ее судом.71. Если должником является коммерческая организация,индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация приосуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судомдопускается только по обоснованному заявлению такого должника, котороеможет быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1статьи 333 ГК РФ).При взыскании неустойки с иных лиц правила статьи 333 ГК РФ могутприменяться не только по заявлению должника, но и по инициативе суда, еслиусматривается очевидная несоразмерность неустойки последствиям нарушенияобязательства (пункт 1 статьи 333 ГК РФ). В этом случае суд при рассмотрениидела выносит на обсуждение обстоятельства, свидетельствующие о такойнесоразмерности (статья 56 ГПК РФ, статья 65 АПК РФ). При наличии в деледоказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойкипоследствиям нарушения обязательства, суд уменьшает неустойку по правиламстатьи 333 ГК РФ.Заявление ответчика о явной несоразмерности неустойки последствиямнарушения обязательства само по себе не является признанием долга либофакта нарушения обязательства.72. Заявление ответчика о применении положений статьи 333 ГК РФможет быть сделано исключительно при рассмотрении дела судом первойинстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел красс

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ No 1 (2016)

УТВЕРЖДЕН
Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации
13 апреля
2016 года

Вопрос: У нас салон красоты в Москве, должны ли мы платить торговый сбор, если продаем товары посетителям салона?

Салон красотыОтвет:  Если у Вас основной вид деятельности (ОКВЭД) — предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, площадь для выкладки товаров менее 10 %, а площадь менее 100 кв.м , то в силу ч. 3 ст. 3 Закона г. Москвы N 62 Вы освобождаетесь от уплаты торгового сбора.

См. на эту тему письмо Минфина РФ от 05.08.2015 N ГД-4-3/13687@.

Кстати, первый в мире салон красоты был основан Хеленой Рубинштейн, в 30 –е годы XX века, которая до открытия салона работала официанткой и зарабатывала сущие гроши. Салон красоты принес ей не бывалую прибыль и вскоре, она открыла сеть салонов в Париже и Лондоне. Хелена заработала колоссальное состояние. Салон красоты и сейчас неплохая идея для бизнеса http://ideibiznesa2015.ru/salon-krasoty.html.

Салон красоты 1930

Фен, салон красоты 1930 г.

Вопрос: В феврале 2015 г. я продал акции ЗАО, но со мной пока не расчитались, т.е. я не получил ничего. Надо ли мне подавать декларацию по форме 3-НДФЛ

Ответ: Декларацию можно не подавать.

Обоснование: исчерпывающий перечень оснований для подачи декларации предусмотрен ст.229 НК РФ:

1. Налоговая декларация представляется налогоплательщиками, указанными в статьях 227, 227.1 и пункте 1 статьи 228 настоящего Кодекса.

Вот содержание указанный статей, в них Вы не поименованы.

Статья 227. Особенности исчисления сумм налога отдельными категориями физических лиц. Порядок и сроки уплаты налога, порядок и сроки уплаты авансовых платежей указанными лицами

  1. Исчисление и уплату налога в соответствии с настоящей статьей производят следующие налогоплательщики:

1) физические лица, зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — по суммам доходов, полученных от осуществления такой деятельности;

2) нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой, — по суммам доходов, полученных от такой деятельности.

  1. Налогоплательщики, указанные в пункте 1 настоящей статьи, самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, в порядке, установленном статьей 225 настоящего Кодекса.
  2. Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисляется налогоплательщиком с учетом сумм налога, удержанных налоговыми агентами при выплате налогоплательщику дохода, а также сумм авансовых платежей по налогу, фактически уплаченных в соответствующий бюджет.
  3. Убытки прошлых лет, понесенные физическим лицом, не уменьшают налоговую базу.
  4. Налогоплательщики, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в сроки, установленные статьей 229 настоящего Кодекса.
  5. Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная в соответствии с налоговой декларацией с учетом положений настоящей статьи, уплачивается по месту учета налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
  6. В случае появления в течение года у налогоплательщиков, указанных в пункте 1 настоящей статьи, доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности или от занятия частной практикой, налогоплательщики обязаны представить налоговую декларацию с указанием суммы предполагаемого дохода от указанной деятельности в текущем налоговом периоде в налоговый орган в пятидневный срок по истечении месяца со дня появления таких доходов. При этом сумма предполагаемого дохода определяется налогоплательщиком.
  7. Исчисление суммы авансовых платежей производится налоговым органом. Расчет сумм авансовых платежей на текущий налоговый период производится налоговым органом на основании суммы предполагаемого дохода, указанного в налоговой декларации, или суммы фактически полученного дохода от указанных в пункте 1 настоящей статьи видов деятельности за предыдущий налоговый период с учетом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 и 221 настоящего Кодекса.
  8. Авансовые платежи уплачиваются налогоплательщиком на основании налоговых уведомлений:

1) за январь — июнь — не позднее 15 июля текущего года в размере половины годовой суммы авансовых платежей;

2) за июль — сентябрь — не позднее 15 октября текущего года в размере одной четвертой годовой суммы авансовых платежей;

3) за октябрь — декабрь — не позднее 15 января следующего года в размере одной четвертой годовой суммы авансовых платежей.

  1. В случае значительного (более чем на 50 процентов) увеличения или уменьшения в налоговом периоде дохода налогоплательщик обязан представить новую налоговую декларацию с указанием суммы предполагаемого дохода от осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, на текущий год. В этом случае налоговый орган производит перерасчет сумм авансовых платежей на текущий год по ненаступившим срокам уплаты.

Перерасчет сумм авансовых платежей производится налоговым органом не позднее пяти дней с момента получения новой налоговой декларации.

Статья 227.1. Особенности исчисления суммы налога и подачи налоговой декларации некоторыми категориями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации. Порядок уплаты налога

  1. В порядке, установленном настоящей статьей, исчисляется сумма и уплачивается налог на доходы физических лиц от осуществления трудовой деятельности по найму в Российской Федерации на основании патента, выданного в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее в настоящей статье — патент), следующими категориями иностранных граждан, осуществляющих такую деятельность:

1) иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

2) иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, а также у занимающихся частной практикой нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

  1. Фиксированные авансовые платежи по налогу уплачиваются за период действия патента в размере 1 200 рублей в месяц с учетом положений пункта 3 настоящей статьи.
  2. Размер фиксированных авансовых платежей, указанный в пункте 2 настоящей статьи, подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда (далее в настоящей статье — региональный коэффициент), устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта Российской Федерации.

В случае, если региональный коэффициент на очередной календарный год законом субъекта Российской Федерации не установлен, его значение принимается равным 1.

  1. Фиксированный авансовый платеж по налогу уплачивается налогоплательщиком по месту осуществления им деятельности на основании выданного патента до дня начала срока, на который выдается (продлевается), переоформляется патент.

При этом в платежном документе налогоплательщиком указывается наименование платежа «Налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа».

  1. Общая сумма налога с доходов налогоплательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, исчисляется ими с учетом уплаченных фиксированных авансовых платежей за период действия патента применительно к соответствующему налоговому периоду.
  2. Общая сумма налога с доходов налогоплательщиков, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, исчисляется налоговыми агентами и подлежит уменьшению на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных такими налогоплательщиками за период действия патента применительно к соответствующему налоговому периоду, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Уменьшение исчисленной суммы налога производится в течение налогового периода только у одного налогового агента по выбору налогоплательщика при условии получения налоговым агентом от налогового органа по месту нахождения (месту жительства) налогового агента уведомления о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы налога на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей.

Налоговый агент уменьшает исчисленную сумму налога на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей на основании письменного заявления налогоплательщика и документов, подтверждающих уплату фиксированных авансовых платежей, после получения от налогового органа уведомления, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

Налоговый орган направляет указанное в абзаце втором настоящего пункта уведомление в срок, не превышающий 10 дней со дня получения заявления налогового агента, при наличии в налоговом органе информации, полученной от территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, о факте заключения налоговым агентом с налогоплательщиком трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) и выдачи налогоплательщику патента и при условии, что ранее применительно к соответствующему налоговому периоду такое уведомление налоговыми органами в отношении указанного налогоплательщика налоговым агентам не направлялось.

  1. В случае, если сумма уплаченных за период действия патента применительно к соответствующему налоговому периоду фиксированных авансовых платежей превышает сумму налога, исчисленную по итогам этого налогового периода исходя из фактически полученных налогоплательщиком доходов, сумма такого превышения не является суммой излишне уплаченного налога и не подлежит возврату или зачету налогоплательщику.
  2. Налогоплательщики, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, освобождаются от обязанности по представлению в налоговые органы налоговой декларации по налогу, за исключением случаев, если:

1) общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная налогоплательщиком исходя из доходов, фактически полученных от деятельности, указанной в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, превышает сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей за налоговый период;

2) налогоплательщик выезжает за пределы территории Российской Федерации до окончания налогового периода и общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная налогоплательщиком исходя из доходов, фактически полученных от деятельности, указанной в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, превышает сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей;

3) патент аннулирован в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Статья 228. Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов. Порядок уплаты налога

  1. Исчисление и уплату налога в соответствии с настоящей статьей производят следующие категории налогоплательщиков:

1) физические лица — исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;

2) физические лица — исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, и имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 настоящего Кодекса, когда такие доходы не подлежат налогообложению;

3) физические лица — налоговые резиденты Российской Федерации, за исключением российских военнослужащих, указанных в пункте 3 статьи 207 настоящего Кодекса, получающие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, — исходя из сумм таких доходов;

4) физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами, за исключением доходов, сведения о которых представлены налоговыми агентами в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 226.1 настоящего Кодекса, — исходя из сумм таких доходов;

5) физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и организаторами азартных игр, за исключением выигрышей, выплачиваемых в букмекерской конторе и тотализаторе, — исходя из сумм таких выигрышей;

6) физические лица, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;

7) физические лица, получающие от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217 настоящего Кодекса, когда такие доходы не подлежат налогообложению;

8) физические лица, получающие доходы в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций в порядке, установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 52 статьи 217 настоящего Кодекса.

  1. Налогоплательщики, указанные в пункте 1 настоящей статьи, самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, в порядке, установленном статьей 225 настоящего Кодекса.

Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисляется налогоплательщиком с учетом сумм налога, удержанных налоговыми агентами при выплате налогоплательщику дохода. При этом убытки прошлых лет, понесенные физическим лицом, не уменьшают налоговую базу.

  1. Налогоплательщики, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию.
  2. Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации с учетом положений настоящей статьи, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
  3. Налогоплательщики, получившие доходы, сведения о которых представлены налоговыми агентами в налоговые органы в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 226.1 настоящего Кодекса, уплачивают налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате налога.

Выступление Эллы Панфиловой 25.03.2016 в Государственной думе. Обозначены многие проблемы Российского права.

Стенограмма

17-й вопрос повестки. О деятельности Уполномоченного по правам

человека в Российской Федерации за 2013 год. Элла Александровна

Памфилова, пожалуйста.

Памфилова Э. А., уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.

Уважаемые депутаты!

Я, наверное, не буду всё-таки отчитываться о деятельности предыдущего уполномоченного. Доклад у вас у всех есть, и я полагаю, что вы довольно подробно ознакомились с ним. И я тогда то, что касается вот этого отчёта, я бы хотела тогда в большей степени ответить, во второй части ответить на ваши вопросы именно по тем направлениям, которые будут вас интересовать.

А сейчас я хотела бы начать, всё-таки сказать о том, чем я сейчас намерена заниматься, чем я занимаюсь, наверное, остановиться на самых таких «горячих» проблемах, которые в том числе требуют и вашего внимания и участия. Вот если не возражаете, да?

Председательствующий. Элла Александровна, единственное, только прошу помнить, что у вас 15 минут времени. Вот слева от вас секундомер.

Памфилова Э. А. Хорошо.

Я хотела бы сказать, что сейчас, конечно, у меня два параллельных

направления работы.

Первое направление — это всё-таки формирование стратегии с учётом новых реалий организации деятельности Уполномоченного и как следствие реорганизация аппарата под эти функции.

И я хотела бы только акцентировать внимание на одном моменте: предполагается создание нового управления законодательных инициатив и программного проектирования.

Я полагаю, что это невероятно важно, поскольку очень… самое главное, на мой взгляд — это анализ выявления и анализ массового, скажем, случаев массового нарушения прав и на основе этого анализа формирование конкретных предложений, включая и, скажем, обличение их в законодательную форму.

Для этого мне не требуется, и я не прошу никаких дополнительных полномочий, в том числе там с законодательной инициативой. Я полагаю, что самое главное — установить очень тесные и рабочие дружеские контакты как с Государственной Думой, так и с Советом Федерации, что, в общем-то, и происходит сейчас.

В частности, с первого, с чего бы мне хотелось начать, вот у меня закончился семинар — Координационный совет с региональными уполномоченными. Два дня мы обсуждали очень горячий круг проблем, которыми они занимаются, их проблемы. И я бы хотела… просила вашей поддержки, такая поддержка есть у меня в Администрации президента, в Совете Федерации. Я полагаю, что вы поддержите о том, что необходим, абсолютно необходим рамочный закон о региональных уполномоченных, который бы всю нашу работу от федерального уровня до регионального ввёл… свёл в единую логику, чтобы было более тесное, эффективное взаимодействие, чтобы статус региональных уполномоченных был более четок, и скажем, их возможности были расширены.

Сейчас очень тяжело им работать, очень тяжело. Я не буду дальше останавливаться. Вчера даже некоторые просто не смогли приехать, у них даже нет на это возможности — раз в год встретиться с нами, да.

Я… и в данной связи я категорически против того и надеюсь, что вы меня поддержите, против девальвации вообще понятия уполномоченных. Вот есть у нас конституционная должность уполномоченного, есть региональные уполномоченные, именно уполномоченные, а не омбудсмены и прочие названия я не приемлю, потому что круг проблем гораздо более, более, скажем, широкий с учётом нашей действительности. Мне… и я могу понять и я понимаю, почему я считаю совершенно правильно, что была введена должность уполномоченного по правам бизнеса, исходя из специфики. Я понимаю, почему есть должность Уполномоченного по правам ребёнка. Я полагаю, что надо остановиться, потому что ну нельзя на каждую проблему сейчас создавать, скажем, уполномоченного, мне кажется, это путь в никуда.

Я полагаю, что надо наоборот усилить авторитет статуса возможности реально действующего конституционного института для того, чтобы у него была возможность как на федеральные органы влиять, так и на региональные, влиять на те ведомства, которые должны решать проблемы непосредственно входящие в их компетенцию.

Не уполномоченный по правам инвалидов, а социальные ведомства должны эффективно решать весь комплекс этих проблем, связанных с инвалидами, на основе межведомственной координации.

А роль уполномоченного — вовремя выявлять нарушения и правонарушения и давать оценку соответствующую. Не уполномоченный по правам потерпевших от преступлений, по защите прав потерпевших от преступлений, а я намерена сейчас предложить целый пакет, скажем, инициатив для того, чтобы эту работу эффективно наладить.

Я вот изучила доклад, специальный доклад уполномоченного в 2008 году по этой тематике, к сожалению, за все последующие годы практически нет никакого прогресса.

Мы действительно сделали акцент в основном на защиту прав людей, находящихся в заключении и так далее, и так далее. Защита прав потерпевших у нас плетётся в конце. Проблема эта очень серьёзная. И надеюсь на вашу поддержку, и здесь, наверное, на совместную работу по этому направлению.

Очень серьёзная проблема и я её обсуждала и с президентом, и с экспертными сообществами, и с правозащитниками, которая касается ситуации с состоянием пенитенциарной системы. Застарелые проблемы, не буду останавливаться на них, здесь система, к сожалению, до сих пор остаётся открытой как от общества, закрытой, как от общества, так и государства. Целый ряд конкретных предложений я предложила, президент поддержал. Надеюсь, что мы вместе с вами будем над ними работать.

Но на один аспект я бы хотела обратить внимание. Во многом результат проблем, которые мы сейчас имеем, включая пытки, включая жестокое обращение, закрытость системы, очень слабая трудоустроенность, скажем, труд заключённых, им охвачено всего 30 процентов и так далее, и так далее, не буду дальше углубляться, во многом оттого, что законодательная база абсолютно разбалансирована.

Видимо, и я так полагаю, что многие специалисты и надеюсь, что и ваш комитет, я насколько знаю, тоже поддерживает эту инициативу, видимо, надо систематизировать Уголовно-исполнительный кодекс, переписать его. Он настолько внутренне уже противоречит, настолько разбалансирован, он противоречит и УПК, в том числе по многим направлениям, я вот тут рассчитываю, что этот вопрос проработаем и, видимо, в общем-то, надо браться за эту работу.

Ещё хотела бы обратить ваше внимание, ну, ещё на один аспект, где нам придётся с вами поработать, так называемый закон об иностранных агентах. Я знаю, что вы приняли его, я знаю, что президент подписал. Вот я была у него 3 июня, 4-го он был подписан. Но это не значит, что мы должны, собственно говоря, вот приняли его и согласиться с тем, что там всё замечательно. Я полагаю, что необходим просто совместный мониторинг этого закона, потому что, на мой взгляд, там есть одно очень слабое место — процедура внесения этих организаций в реестр. Вот там есть какое слабое место? У нас получается так, что нет стимула для того, чтобы переходить от иностранного финансирования на российское. Если когда-то какая-либо организация получала эти средства, то вот если даже она захочет уже отказаться, клеймо вот этого иностранного агента на ней остаётся. Сколько таких организаций? У нас их много, мы можем вообще-то очень сильно ударить по развитию гражданского общества и особенно по правозащитным организациям, которых итак мало, их надо развивать, развивать, в общем-то, по всей России. Здесь есть вопросы. Надеюсь, просто, чтобы не быть голословной, я надеюсь, что мы вот такой с вами вместе инициируем такой мониторинг правоприменения, выявим какие-то слабые стороны для того, чтобы скорректировать и поправить эту ситуацию.

А теперь я бы хотела перейти просто, насколько я знаю, исходя из ваших пожеланий, к ситуации в Крыму и с беженцами. Вот на этом я хотела остановиться, поскольку я не только там была несколько дней и вела непосредственно приём населения, говорила, что до 100 человек в день принимала, но и после этого идёт у меня постоянно, у меня сотрудники туда ездят, постоянный мониторинг ситуации. И хочу сказать, что ком проблем, к сожалению, нарастает, нарастает.

Я с президентом говорила и, спасибо, он поддержал мои предложения по тому, как решить, как ускорить и упростить получение гражданства примерно для 50 тысяч людей, которые проживали в Крыму и не имели регистрации, но они там проживали много лет и оказались на момент 18 марта, в общем-то, в безвоздушном пространстве. Они жили там, они имели там собственность, садовые участки и так далее, и так далее. Я не буду вдаваться в подробности, но проблема огромная. И во что она упирается?

Она упирается во многом в то, что, к сожалению, ФМС в Крыму достались очень старые, допотопные службы, паспортные столы, которые отстали лет на 20, наверное, от нашей российской ФМС. Люди просто не умеют работать в современных условиях, это порождает агрессию, хамство с их стороны, они не справляются. Техническое обеспечение, это просто стыдно смотреть. Я понимаю, что там, конечно, я посмотрела внимательно, ФМС работает очень хорошо по оформлению паспортов, оперативно, народ со всей страны там приехал, по выдаче паспортов тем, кто получил гражданство. Но вот эта группа, она очень большая и стоят в очередь по три дня, переписываются эти люди. Потом они узнают, что им надо идти в суды, а суды тоже не справляются. Не справляются потому, что огромный наплыв, и суды требуют определённых документов, которых у них нет.

Пошлину надо платить, банки не работают. Из двух тысяч отделений, которые там были, разного рода филиалы украинские, сейчас они прекратили работать, слава богу, сейчас вошёл Банк России, но пока этого не хватает. В результате что? Они даже пошлину не могут оплатить.

Вот сейчас договорились, чтобы как бы суды принимали заявления людей на восстановление гражданства по факту их проживания, скажем, с последующей оплатой, но вообще ситуация с банками всё равно является катастрофической пока, надо, конечно… Банк России очень хорошо принимают, но здесь надо срочно развивать, потому что что получается? Огромные очереди, коммунальные платежи задерживаются, пенсии задерживаются, пособия не выплачиваются, напряжение растёт. Это уже проблема, которая выходит за рамки получения гражданства.

И, к сожалению…

А то, что те люди, которые вот подвисли в безвоздушном пространстве без гражданства, они тоже сейчас на птичьих правах.

Хорошо, что Аксёнов, руководство там Крыма подписало соглашение с ФМС о том, чтобы их не выдворять через 90 дней.

Я вот в своих предложениях прошу президента пробить, хотя бы на год, их пребывание, чтобы они вот не оставались там какое-то время, потом они должны куда-то уехать. Куда они должны уехать, ну куда? Им некуда ехать. Это тоже одна из проблем.

Вот не буду дальше перечислять. Я просто хочу сказать им, какие предложения вот мною подготовлены, и прошу, чтобы вы знали, и, может быть, тоже каким-то образом, скажем, способствовали тому, чтобы они быстрее решались.

Надо распространить на граждан Украины, имеющих в собственности участки и жилые строения в садовых некоммерческих товарищах, именно вот эта группа людей, которая там жила без регистрации, вот она сейчас осталась в безвоздушном пространстве, вот распространять наше законодательство. Вы знаете, что у нас сейчас такая регистрация есть. Признать их постоянно проживающими на территории Крыма. Установить срок временного пребывания для граждан Украины, фактически проживающих в Крыму и Севастополе до одного года без выезда за пределы России.

Ну распространить на граждан Украины, носителей русского языка, норму, установленную пунктом 10 положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства. То есть, вы знаете, у нас нет соглашения с Украиной по поводу гражданства, и многие боятся отказываться от гражданства. Это целая, это тяжёлая процедура. И мы предлагаем, я предлагаю, чтобы, скажем, основанием было, ну, по крайней мере, нотариально заверенная копия, подпись заявителей квитанции в заказном почтовом отправлении консульства украинского, ну и так далее, и так далее.

Самое главное, необходимо, конечно, я сейчас очень тесно работаю с Федеральной миграционной службой, то есть, спасибо, она реагирует очень быстро, и надо ей помогать. Но вот необходимо, чтобы серьёзно увеличить время приёма населения в паспортных столах. Там они просто разучились работать. Они принимают по несколько часов в день и копят вот эти огромные очереди. Люди стоят пожилые, с ребёнком, с детьми. Не дай Бог, пропустил вот эту отметку, и три дня стояния в очереди пропало, просто пропало. Опять заново надо стоять. Вот он стоял там, потом он стоял в судах. Информации минимум. Вот такой внятной понятной и чётко, что нужно человеку для того, чтобы, куда ему идти, чтобы получить гражданство, какой

набор справок?

И здесь возникает коррупционная составляющая, что вообще, к сожалению, это очень характерно для этого региона. Начинают вымогать разного рода ненужные справки. Возникает новая очередь в ЖЭКе и так далее, и так далее. То есть вот это очень, скажем, ситуация напряжённая. И ФМС необходимо, конечно, разместить в отделениях доступную для понимания информацию, которая ограничивала бы круг тех справок, которые требуются. Потому что очень это большое поле для коррупции. Просто из людей вымогают деньги.

Необходимо просто, конечно, направить дополнительное число сотрудников ФМС вот именно в эти управления, понимаете. Они очень хорошо работают, там, где не видно их работы. Вот там, где они паспорта готовят. А на приёме как раз оказываются люди, местные жители, которые работают в этих ФМС, и получается, судят о работе нашей ФМС именно по этим не приспособленным допотопным паспортным столам, которые совершенно разучились работать.

Ещё большой круг проблем, чем ещё усугубляется ситуация. Пошёл, в последние два-три дня пошёл большой наплыв беженцев с Украины, в основном из Славинска и Краматорска, именно в Крым пошёл. Две с лишним тысячи они разместили, как могли. Вы знаете, у них там много полуразрушенных зданий осталось в наследство, Крымом никто не занимался. Остальной народ принимают плохо вот эти службы, грубо.

Председательствующий. Добавьте одну минуту.

Элла Александровна, завершайте. Будет много вопросов, и отвечая на вопросы, вы дополните.

Памфилова Э. А. Хорошо. Не знают, что с ними делать.

Последний пример приведу, что касается беженцев. По Крыму я отвечу на ваши вопросы. Вот только что мне звонили из моей приёмной. У меня принимают людей в моей приёмной мои сотрудники. Сейчас приехала семья с Украины. Московское ФМС дала им документы, бланки на заполнение, бланка, скажем, убежище, как беженцы, ну, сказала, приходите в сентябре. Деньги закончились в Москве. Им нужно 30 миллионов для того, чтобы провести медицинское обследование для того, чтобы человеку дать этот статус. Что делать этим людям? Я полагаю, что здесь необходима очень жёсткая координация со стороны ФМС.

И если одни регионы не справляются, Крым не справляется, перенаправлять этот поток в те регионы, где есть условия: в Ростовской

области, в Ставропольской, в Белгородской и так далее. Но это должна быть

быстрая оперативная работа. И вот моё предложение, которое поддержал президент, и я надеюсь… (Микрофон отключён.)

Председательствующий. Спасибо, Элла Александровна. Присаживайтесь.

Переходим к вопросам. По два от фракции.

Пожалуйста, первым задаёт вопрос Борис Сергеевич Кашин.

Катин Б. С. Элла Александровна, конечно, много таких вопросов, которыми ведомства должны заниматься, но есть всё-таки сфера, которая в первую очередь вами должна быть рассмотрена, это политические права граждан. И вот наименее защищённые, это у нас представители левых патриотических организаций. Их не только СМИ не защищают, которые в значительной степени либеральны, а ещё клевещут на них, как газета «Известия» Удальцова оклеветала, обвинив его в поддержке киевской хунты. Это враньё чистое!

Вы видите, наверное, что на стенах написано: «Свободу Квачкову!». И вот это «болотное дело», которое мы инициировали, предложение об…

http://www.gosduma.net/photos/general/2016-03-25-vystuplenie-elly-panfilovoy-v-gosudarstvennoy-dume/#photo1

Вопрос: Я воспитываю ребенка в возрасте 4 лет, работодатель предлагает уволиться сразу после декрета. Я отказалась. Дали ещё год отпуска за свой счёт. Сейчас предлагают 5 окладов и соглашение сторон, или если я выйду на работу увольнение по сокращению. Я хочу 7 окладов и формулировку в трудовой «Увольнение по уходу за ребенком до 14 лет». На что я могу расчитывать? Стоит ли упираться?

Ответ: Вам предлагают достаточные выгодные условия, возможно, они предусмотрены трудовым договором или коллективным соглашением.

Статья 178 ТК РФ обязывает работодателя выплатить работнику, с которым расторгается трудовой договор в связи с сокращением численности или штата работников, выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также сохранить за ним средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

Выходное пособие выплачивается работнику в день окончания трудового договора. Для того чтобы работник получил сохраненный за ним средний заработок, он должен представить работодателю соответствующее заявление и трудовую книжку, в которой отсутствует запись о трудоустройстве. Поскольку средний заработок сохраняется за работником на срок не свыше двух месяцев (с зачетом выходного пособия), то работодатель обязан выплатить его по окончании второго месяца с момента прекращения трудового договора.

Если работник представит решение службы занятости о сохранении за ним среднего заработка за третий месяц, то у работодателя возникает обязанность выплатить данный заработок. Но чтобы получить такое решение, работник должен встать на учет в службе занятости в течение двух недель с момента увольнения.

 Обязанность работодателя предоставить работнику по его заявлению отпуск без сохранения заработной платы в связи с необходимостью осуществления ухода за ребенком до 14 лет действующим законодательством не предусмотрена. Вместе с тем предоставление такого отпуска может быть предусмотрено коллективным договором. Согласно ст. 128 Трудового кодекса РФ по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.

В то же время, если предоставление отпуска без сохранения заработной платы по заявлению работника в связи с необходимостью осуществления ухода за ребенком до 14 лет предусмотрено коллективным или трудовым договором, работодатель обязан будет предоставить такой отпуск.

ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ДЕЛ ПО СПОРАМ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ УТВЕРЖДЕН Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г.

Положения части 1 статьи 21, статей 23 и 34, статьи 45 и части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации гарантируют каждому право на судебную защиту своей чести и доброго имени.
В силу предписания части 3 статьи 17, статьи 29 Конституции Российской Федерации устанавливается возможность выражения каждым своего мнения и убеждения любым законным способом, не нарушающим права и свободы других лиц. Это обязывает суд как орган правосудия при разрешении возникающих споров обеспечивать баланс конституционно защищаемых прав человека на свободное выражение взглядов и прав на защиту всеми своей чести, достоинства и деловой репутации.
Реализация конституционных прав, направленных на защиту нематериальных благ, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 12, пунктом 5 статьи 19, статьями 150, 152, 1099 и 1100, пунктом 3 статьи 1251, пунктом 2 статьи 1266 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ). Требования об их защите сроком давности не ограничены (статья 208 ГК РФ), исключение из этого правила установлено в пункте 10 статьи 152 ГК РФ в отношении сведений о гражданине, распространенных в средствах массовой информации.
В рамках проводимой в последнее время в Российской Федерации реформы гражданского законодательства были изменены правовые нормы о судебной защите нематериальных благ, устанавливающие более широкие средства правовой защиты для лиц, в отношении которых распространены сведения диффамационного характера, в том числе и в сети «Интернет».
С 1 октября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», которым в том числе были внесены изменения в главу 8 ГК РФ «Нематериальные блага и их защита».
Помимо редакционных уточнений в названную главу введен ряд следующих новелл.
2
Одной из них является норма, определяющая дополнительные способы защиты нарушенных прав гражданина: принадлежащие ему нематериальные блага могут быть защищены путем признания судом факта нарушения его личного неимущественного права, опубликования решения суда о допущенном нарушении, а также путем пресечения или запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу посягательства на нематериальное благо (пункт 2 статьи 150 ГК РФ).
В пункте 1 статьи 152 ГК РФ предусмотрена возможность обеспечения после смерти гражданина судебной защиты не только его чести и достоинства, но также его деловой репутации.
Кроме того, в тех случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, стали широко известны и в связи с этим опровержение невозможно довести до всеобщего сведения, гражданину предоставлено право требовать удаления соответствующей информации, а также пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров материальных носителей, содержащих указанные сведения, если без уничтожения таких экземпляров материальных носителей удаление соответствующей информации невозможно (пункт 4 статьи 152 ГК РФ).
Пункт 10 статьи 152 ГК РФ гарантирует судебную защиту в случаях распространения о лицах не только сведений, порочащих их честь, достоинство или деловую репутацию, но также любых распространенных о них сведений, если эти сведения не соответствуют действительности.
Верховный Суд Российской Федерации проанализировал практику рассмотрения судами в 2010 — 2015 годах дел о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Данные судебной статистики свидетельствуют о том, что количество таких дел, рассматриваемых ежегодно как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах, разрешающих споры о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, является стабильным. В среднем в год рассматривается 5000 дел в судах общей юрисдикции и 800 дел в арбитражных судах.
В целях восстановления нарушенных прав заявители используют как специальные способы защиты чести, достоинства и деловой репутации -опровержение распространенных порочащих сведений, опубликование своего ответа, удаление соответствующей информации, например, из сети «Интернет», так и общие гражданско-правовые способы защиты о компенсации морального вреда или возмещении убытков, которые причинены распространением порочащих сведений.
3
По делам, рассмотренным до 1 октября 2013 г. (даты вступления в силу Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ), требования о компенсации морального вреда заявлялись и юридическими лицами, которым на основании пункта 7 статьи 152 ГК РФ (в ранее действующей редакции) такое право было предоставлено в случае распространения о них сведений, порочащих их деловую репутацию. Ныне действующая статья 152 ГК РФ исключает применение нормы о компенсации морального вреда при распространении сведений, затрагивающих деловую репутацию юридического лица (пункт 11).
С учетом этого юридические лица и индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской деятельности вправе защищать свою деловую репутацию путем опровержения порочащих их сведений или опубликования своего ответа в печати, а также заявлять требования о возмещении убытков, причиненных распространением таких сведений.
Надлежащими ответчиками по делам анализируемой категории являются авторы не соответствующих действительности сведений, а также лица, распространившие эти сведения, например, средства массовой информации, которые, как показывает обзор судебной практики, привлекаются в качестве ответчиков по делам указанной категории в четыре раза реже, чем граждане или юридические лица.
Решение об удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации выносится судом в случае установления совокупности трех условий: сведения должны носить порочащий характер, быть распространены и не соответствовать действительности. При этом заявитель обязан доказывать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, и порочащий характер этих сведений. На ответчика же возложена обязанность доказать, что распространенные им сведения соответствуют действительности.
При разрешении дел данной категории суды общей юрисдикции и арбитражные суды руководствуются разъяснениями высших судебных органов, которые ориентируют на правильное толкование и применение гражданско-правовых норм в целях разрешения споров по вопросам защиты нематериальных благ.
Источниками таких разъяснений являются:
—    постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
20 декабря 1994 г. №    10 «Некоторые вопросы применения
законодательства о компенсации морального вреда»;
—    постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»;
4
—    постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации»;
—    постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»;
—    постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»;
—    постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе»;
—    постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 61 «Об обеспечении гласности в арбитражном процессе»;
—    обзор практики рассмотрения судами Российской Федерации дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также неприкосновенности частной жизни публичных лиц в области политики, искусства, спорта (Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2007, № 12).
При рассмотрении дел анализируемой категории суды также учитывают решения Конституционного Суда Российской Федерации, в частности его постановления от 30 июня 2011 г. № 14-П, от 9 июля 2013 г. № 18-П и др.
Судами принимаются во внимание положения международно -правовых актов, в частности Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также практика Европейского Суда по правам человека (например, постановление от 30 мая 2013 г. по делу «ООО «Вести» и Ухов («Vesti» and Ukhov) против Российской Федерации», постановление от 28 марта 2013 г. по делу «Новая газета» и Бородянский («Novaya Gazeta» and Borodyanskiy) против Российской Федерации», постановление от 14 октября 2010 г. по делу «Андрушко (Andrushko) против Российской Федерации», постановление от 8 апреля 2010 г. по делу «Безымянный (Bezymyannyy) против Российской Федерации», постановление от 11 февраля 2010 г. по делу «Федченко (Fedchenko) против Российской Федерации», постановление от 14 октября 2008 г. по делу «Дюндин (Dyundin) против Российской Федерации», постановление от 5 октября 2006 г. по делу «Захаров (Zakharov) против Российской Федерации», постановление от 21 июля 2005 г. по делу
5
«Гринберг (Grinberg) против Российской Федерации», постановление от 23 апреля 1992 г. по делу «Кастеллс (Castells) против Испании», постановление от 8 июля 1986 г. по делу «Лингенс (Lingens) против Австрии»).
Проведенное изучение судебной практики показало, что при рассмотрении и разрешении требований о защите чести, достоинства и деловой репутации суды в основном правильно применяли законодательство, регулирующее спорные отношения.
Разграничение компетенции по рассмотрению дел о защите деловой репутации между судами общей юрисдикции и арбитражными судами, определяется в зависимости от того, к какой сфере деятельности истца относится возникший спор.
По делам о защите деловой репутации требования в соответствии со статьей 152 ГК РФ вправе заявлять в суд как граждане, так и организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (включая государственные, муниципальные, общественные организации), а также индивидуальные предприниматели.
В силу прямого указания пункта 5 части 1 статьи 33 АПК РФ дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности подведомственны арбитражным судам.
Анализ материалов судебной практики в целом свидетельствует о сложившемся единообразии в рассмотрении дел данной категории, однако допускаемые судами ошибки и возникающие у них вопросы подтверждают необходимость обратить внимание на следующее.
1.    Если сторонами спора о защите деловой репутации являются юридические лица или индивидуальные предприниматели в сфере, не относящейся к предпринимательской и иной экономической деятельности, такой спор относится к компетенции судов общей юрисдикции.
Например, коллегия адвокатов обратилась в арбитражный суд с иском к интернет-компании о признании не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца и адвокатов-членов данного адвокатского образования текстовых сообщений поисковой системы.
Суд, руководствуясь положениями пункта 5 части 1 статьи 33, пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ, а также положениями Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», принимая во внимание правовую позицию, изложенную в пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», согласно которой, если сторонами спора о
6
защите деловой репутации являются юридические лица или индивидуальные предприниматели в иной сфере, не относящейся к предпринимательской и иной экономической деятельности, то такой спор подведомствен суду общей юрисдикции, прекратил производство по делу в связи с ^подведомственностью спора арбитражному суду.
При этом арбитражный суд исходил из того, что адвокатская деятельность не является предпринимательской. Коллегия адвокатов (истец по делу) является некоммерческой организацией, основанной на членстве и действующей на основании заключаемого ими учредительного договора, и не преследует целей извлечения прибыли.
С учетом изложенного суд пришел к выводу, что заявленные исковые требования не подпадают под категорию споров о защите деловой репутации, рассматриваемых арбитражными судами применительно к пункту 5 части 1 статьи 33 АПК РФ.
В другом деле государственное учреждение — региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (далее — фонд) обратилось в арбитражный суд с иском к гражданину о признании не соответствующими действительности сведений и об обязании разместить опровержение.
Фонд ссылался на то, что гражданин разместил на нескольких сайтах в сети «Интернет» сообщения, согласно которым фонд ограничивает конкуренцию при осуществлении деятельности по обеспечению детей-инвалидов ортопедической обувью.
Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа производство по делу прекращено, поскольку заявленные истцом требования не подпадают под категорию споров о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности применительно к пункту 5 части 1 статьи 33 АПК РФ, в связи с чем не подлежат рассмотрению арбитражным судом.
Арбитражные суды пришли к правильному выводу о том, что опубликованные на сайтах тезисы касаются организационноуправленческой деятельности фонда по осуществлению государственных функций, не имеющих целью извлечение прибыли или иного дохода2.
Необходимым условием для определения компетенции арбитражного суда по рассмотрению дел данной категории является экономический характер спора, возникшего в связи с непосредственным осуществлением истцом предпринимательской и иной экономической деятельности.
1 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от
14    апреля 2015 г. по делу № А40-48978/14.
Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от
15    января 2013 г. по делу № А56-25599/2012.
7
Так, П. и М. обратились в арбитражный суд с иском к акционерному обществу об обязании опровергнуть в телевизионном эфире сведения о том, что П. и М. являются «патентными троллями».
В обоснование исковых требований заявители указали, что ранее в ходе судебного заседания районного суда при рассмотрении дела по иску П. и М. к организации о признании использования ответчиком результатов интеллектуальной деятельности истцов, об обязании ответчика прекратить введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации игровой консоли, об изъятии из оборота игровых консолей представитель организации публично в присутствии суда и сторон, корреспондента службы информации телевизионной компании заявил о том, что истцы являются «патентными троллями».
Указанная фраза впоследствии была процитирована корреспондентом службы информации телевизионной компании в телевизионном эфире в новостной программе. Видеорепортаж этой программы был также представлен в сети «Интернет».
По мнению истцов, данная фраза порочила их деловую репутацию.
Определением арбитражного суда производство по делу прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ в связи с тем, что данное дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
Арбитражный суд апелляционной инстанции оставил без изменения определение арбитражного суда первой инстанции, руководствуясь следующим.
В соответствии с пунктом 1 статьи 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
Согласно статье 28 АПК РФ арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства возникающие из гражданских правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных данным кодексом и иными федеральными законами, другими организациями и гражданами.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» разъяснил, что пунктом 5 части 1 статьи 33 АПК РФ установлена специальная подведомственность арбитражным судам дел о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. При этом согласно части 2 названной статьи указанные дела рассматриваются арбитражными судами независимо от того, являются ли
8
участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане.
Исходя из статьи 2 ГК РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Истцы в качестве индивидуальных предпринимателей не зарегистрированы.
В силу статьи 1347 ГК РФ автором изобретения признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности.
Как правильно указал суд, истцы являются лицами, чьим творческим трудом созданы изобретения, патентообладателями которых они являются, то есть их действия направлены на изобретение и создание результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а не на получение определенного перечня продукции.
Доказательств того, что истцы осуществляют какой-либо производственный процесс, используют созданные ими изобретения для получения продукции и извлечения прибыли либо осуществления иной экономической деятельности, суду не представлено, следовательно, истцы
3
не осуществляют экономическую деятельность .
2.    К компетенции арбитражных судов относится рассмотрение дел о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности независимо от субъектного состава участников спорных отношений.
Общество и гражданин З. обратились в арбитражный суд с иском к компании и А. о признании недействительными и порочащими деловую репутацию истцов сведений, изложенных в обращении А.
Свои требования истцы обосновывали тем, что А., являясь председателем совета директоров компании, направил обращение в адрес полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе. В данном обращении содержалось указание на то, что гражданин З. возглавляет рейдерскую группу по захвату компании в интересах общества как хозяйствующего субъекта.
Ответчики заявили ходатайства о прекращении производства по делу в связи с тем, что спор не подлежит рассмотрению арбитражным судом.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 марта 2013 г. № 09АП-41886/2012-ГК.
9
Отказывая в удовлетворении ходатайства, арбитражный суд первой инстанции исходил из следующего.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 33 АПК РФ к специальной подведомственности арбитражных судов отнесены дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Согласно части 2 данной статьи указанные дела рассматриваются арбитражным судом независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане.
Из названных норм права следует, что критерием отнесения дел о защите деловой репутации к подведомственности арбитражного суда является характер оспариваемых сведений.
Поскольку оспариваемые сведения относятся к экономической деятельности общества и служебной деятельности гражданина З., являющегося заместителем генерального директора по коммерческим вопросам общества, касаются вопроса производственно-хозяйственной деятельности общества, следовательно, данный спор подведомствен арбитражному суду4.
В другом деле общество Х. обратилось в арбитражный суд с иском к обществу Y., профсоюзной организации об обязании общества Y. опровергнуть информацию, не соответствующую действительности и порочащую деловую репутацию истца, содержащуюся на официальном интерне-сайте общества Y.; об обязании профсоюзной организации опровергнуть информацию, не соответствующую действительности и порочащую деловую репутацию истца, размещенную в газетной статье, а также о взыскании с общества 100 тыс. руб. в возмещение ущерба.
Как установлено судом, на официальном интерне-сайте общества Y. опубликована статья о том, что общество Х. отказывается выполнять условия отраслевого соглашения, предпринимает попытки уклониться от выполнения своих обязательств перед работниками, не согласовывает пункты коллективного договора по повышению и индексации заработной платы, выплатам семье работника, погибшего на производстве.
Прекращая производство по делу, арбитражный суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, пришел к выводу о неподведомственности дела арбитражному суду, поскольку данный спор возник из трудовых отношений и не связан с осуществлением обществом Х. предпринимательской или иной экономической деятельности.
4    Решение Арбитражного суда Архангельской области от 19 июня 2013 г. № А05-3782/2013.
10
Проверив дело в кассационном порядке, арбитражный суд округа оставил состоявшиеся по делу судебные акты без изменения, сославшись на то, что иски о защите деловой репутации юридического лица, не связанные с его предпринимательской или иной экономической деятельностью, не подлежат рассмотрению по существу арбитражными судами.
Судами установлено, что оспариваемые сведения опубликованы в связи с исполнением обществом отраслевых тарифных соглашений и включением их положений в коллективный договор с работниками.
Принимая во внимание, что при рассмотрении вопроса о соответствии распространенных ответчиками сведений действительности подлежат применению нормы трудового законодательства, касающиеся системы взаимоотношений между работниками, работодателями, направленной на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, суды пришли к правильному выводу о том, что в данном случае спор о защите деловой репутации общества возник из отношений, не связанных с его предпринимательской или иной экономической деятельностью, и находится в сфере трудовых отношений.
Кроме того, арбитражный суд округа отметил, что одной из сторон в споре выступает профсоюзная организация, которая в силу статьи 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» является добровольным общественным объединением граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемым в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов и не относящимся к субъектам предпринимательской и иной экономической деятельности.
С учетом изложенного арбитражные суды правомерно прекратили производство по делу на основании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ как не подлежащему рассмотрению в арбитражном суде5.
Такой подход судов к определению подведомственности дел с учетом положений пункта 1 части 1 и части 4 статьи 22 ГПК РФ, пункта 5 части 1 статьи 33 АПК РФ и разъяснений, данных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», следует учитывать также при рассмотрении требований индивидуальных предпринимателей, включая требования о компенсации морального вреда, причиненного их чести, достоинству и деловой репутации.
5    Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 6 июля 2012 г. по делу № А60-37772/2011.
11
При этом для решения вопроса о том, в каком суде подлежит рассмотрению иск индивидуального предпринимателя о защите чести, достоинства и деловой репутации, необходимо установление того, в каком качестве заявитель требует опровержения порочащих сведений — как субъект предпринимательской деятельности либо как физическое лицо.
3.    Факт распространения не соответствующих действительности, порочащих честь и достоинство сведений может быть подтвержден любыми доказательствами, отвечающими требованиям относимости и допустимости.
В практике судов имели место случаи отказа в удовлетворении исковых требований в связи с тем, что истцы не имели возможности доказать факт распространения порочащих сведений посредством трансляции, например, на каналах телерадиовещания, поскольку ко времени обращения в суд истек срок хранения материалов передач, вышедших в эфир, в архивах телевизионных или радиовещательных компаний. При этом суды ошибочно расценивали такие материалы как единственно допустимые доказательства, подтверждающие содержание оспариваемых сведений, а газеты и журналы, в которых напечатана программа, — единственным доказательством факта ее распространения.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» (пункт 7) указал на то, что федеральными законами не предусмотрено каких-либо ограничений в способах доказывания факта распространения сведений через телекоммуникационные сети (в том числе, через сайты в сети «Интернет»), поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ вправе принимать любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством.
Так, разрешая исковые требования о защите чести, достоинства и деловой репутации, суд признал доказанным истцом факт распространения ответчиком оспариваемых выражений в телепередаче. Записью этой телепередачи истец не располагал, поскольку она не сохранилась в архиве редакции средства массовой информации. Однако факт выхода телепередачи в эфир и ее содержание были установлены судом на основании иных представленных истцом доказательств, а именно: видеозаписи указанного материала на компакт-диске, показаний свидетеля, который пояснил, что указанную видеозапись он произвел с помощью ТВ-тюнера во время трансляции телепередачи, сообщения телерадиовещательной компании о факте выхода телепередачи, показаний свидетелей о факте выхода указанной программы и произнесения ответчиком оспариваемых высказываний.
12
В другом деле в качестве доказательства, подтверждающего факт распространения сведений в отношении истца, судом первой инстанции была принята справка юридического лица, представляющего услуги по мониторингу средств массовой информации, согласно которой рассматриваемая телепередача действительно транслировалась в указанное время и содержала оспариваемые сведения.
Определенные сложности возникают у истцов и с представлением доказательств, подтверждающих факт распространения порочащих сведений в сети «Интернет».
Судебная практика показывает, что лица, оспаривающие информацию диффамационного характера, размещенную в сети «Интернет», до подачи иска в целях фиксации соответствующей интернет-страницы, как правило, обращаются к нотариусу за удостоверением ее содержания на основании статьи 102 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.
В качестве предварительной обеспечительной меры это позволяет оперативно сохранить спорную информацию, которая в любой момент может быть удалена разместившим ее автором. При этом необходимо учитывать, что в силу части 5 статьи 61 ГПК РФ, части 5 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в установленном порядке.
С момента возбуждения дела в суде общей юрисдикции, арбитражном суде не исключается возможность обеспечения доказательств и судьей по заявлению заинтересованного лица (статьи 64-66 ГПК РФ, статья 72 АПК РФ).
4.    Отсутствие хотя бы одного обстоятельства из обязательной совокупности условий для удовлетворения иска (сведения должны носить порочащий характер, быть распространены и не соответствовать действительности) является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.
Практика рассмотрения дел о защите чести, достоинства и деловой репутации показывает, что причинами отмены принятых по делам рассматриваемой категории судебных актов нередко являются нарушения норм процессуального права, выражающиеся в неисследовании судами существенных обстоятельств дела и отсутствии оценки представленных по делу доказательств.
Например, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала незаконными судебные акты, вынесенные при рассмотрении дела по иску Б. и Г. к газете о защите чести, достоинства, деловой репутации, о возложении обязанности опровергнуть
13
не соответствующие действительности сведения, взыскании компенсации морального вреда.
Удовлетворяя заявленные требования, судебные инстанции исходили из обоснованности заявленных требований, поскольку оспариваемые истцами фрагменты газетной публикации содержали утверждения о создании Г. с ведома и при поддержке Б. плагиата диссертационной работы, фальсификации отраженных в научном труде сведений, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию Б. и Г.
Отменяя состоявшиеся по данному делу судебные постановления судов первой и апелляционной инстанций, как принятые с существенным нарушением норм процессуального права, Судебная коллегия указала следующее.
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и распространенные в средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации.
В пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» разъяснено, что по делам данной категории необходимо иметь в виду, что обстоятельствами, имеющими в силу статьи 152 ГК РФ значение для дела, которые должны быть определены судьей при принятии искового заявления и подготовке дела к судебному разбирательству, а также в ходе судебного разбирательства, являются: факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.
Между тем судами не было установлено, соответствуют ли утверждения о плагиате действительности. Для установления данного юридически значимого обстоятельства судам следовало дать оценку текстам диссертационных исследований.
Оспариваемые судебные постановления результатов такой оценки не содержали, что свидетельствовало о ненадлежащем рассмотрении судами заявленных в рамках данного дела исковых требований и нарушении тем самым положений статей 56, 196 и 198 ГПК РФ, возлагающих на суд обязанность определить обстоятельства, имеющие значение для дела, отразить в решении доказательства, на которых основаны выводы суда об
14
этих обстоятельствах, и доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства6 7.
По другому делу Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, частично отменяя состоявшиеся по делу судебные постановления, указала, что признав не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Х. такие сведения, как «… имеются все основания полагать, что этот самый черный «мерс» ЛУКОЙЛа выехал на встречную и раздавил женщин в «ситроене», суд не установил, распространены ли эти сведения о Х., и каким образом эти сведения порочат его честь,
7
достоинство и деловую репутацию .
5.    При решении вопроса о том, носят ли оспариваемые истцом сведения порочащий характер, а также для оценки их восприятия с учетом того, что распространенная информация может быть доведена до сведения третьих лиц различными способами (образно, иносказательно, оскорбительно и т.д.), судам в необходимых случаях следует назначать экспертизу (например, лингвистическую) или привлекать для консультации специалиста (например, психолога).
Так, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, отменяя состоявшиеся по делу судебные постановления об отказе в удовлетворении требований Т. к Ю., К. и газете о защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда, в том числе указала, что оценка фактов, относящихся к делу о распространении той или иной информации, исходя из значимости в жизни общества права на свободу мысли, совести и религии предполагает необходимость при рассмотрении дела судом использования специальных знаний, что требует проведения экспертизы. Выводы суда должны быть основаны на определенных доказательствах (например, заключении эксперта), результаты оценки которых суд обязан отразить в решении (часть 4 статьи 67 ГПК РФ). Такие требования процессуального закона не
о
были выполнены судом при рассмотрении данного дела .
В другом деле, отменяя апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам краевого суда, которым было отменено решение суда первой инстанции об удовлетворении иска Д. к конкурсному управляющему, газете о защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда и постановлено новое решение, Судебная
6    Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 5-КГ14-95.
у
7    Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 24 апреля 2012 г. № 5-В12-22.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации от 5 августа 2014 г. № 5-КГ14-51.
15
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации указала следующее.
С учетом положений статьи 10 Конвенции и статьи 29 Конституции Российской Федерации, гарантирующих каждому право на свободу мысли и слова, а также на свободу массовой информации, позиций Европейского Суда по правам человека при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации следует различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 ГК РФ, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности (пункт 9 постановления Пленума от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»).
При рассмотрении дел о защите чести и достоинства одним из юридически значимых обстоятельств, подлежащих установлению, является характер распространенной информации, то есть установление того, является ли эта информация утверждением о фактах либо оценочным суждением, мнением, убеждением.
Согласно части 2 статьи 56 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.
Следовательно, по данному делу суду надлежало установить, являлись ли выражения в статье, высказанные конкурсным управляющим, утверждениями о фактах либо высказывания ответчика представляли собой выражение его субъективного мнения.
Статьей 195 ГПК РФ установлены требования к решению суда, в соответствии с которой решение суда должно быть законным и обоснованным.
Верховный Суд Российской Федерации в пункте 3 постановления Пленума от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении» разъяснил, что решение может считаться законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права. Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59-61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.
16
Статьей 60 ГПК РФ предусмотрено, что обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.
В силу части 1 статьи 79 ГПК РФ при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу.
Определение характера распространенной информации для отнесения этой информации к утверждениям о фактах или к оценочным суждениям, мнениям, убеждениям требует специальных знаний в области лингвистики.
Исходя из изложенного, по данному делу суду для установления характера распространенной конкурсным управляющим информации необходимо было назначить по делу лингвистическую экспертизу.
Между тем судом этого сделано не было. Ответчиком заявлялось ходатайство о назначении по делу лингвистической экспертизы, однако в его удовлетворении было отказано, что повлекло за собой вынесение незаконного судебного акта9.
6.    При рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации необходимо учитывать, что содержащиеся в оспариваемых высказываниях ответчиков оценочные суждения, мнения, убеждения не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 ГК РФ, если только они не носят оскорбительный характер.
Изучение материалов судебной практики показало, что наиболее сложным для судов было разграничение утверждений о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочных суждений, выражающих субъективное мнение и взгляды автора.
Неправильная правовая оценка указанных высказываний, которая приводит к судебным ошибкам, влияет на обеспечение судом баланса между необходимостью восстановления доброго имени истца во мнении третьих лиц или общества и конституционными правами, свободами ответчика, включая свободу мысли и слова, которые он вправе реализовать всеми не запрещенными законом способами.
Так, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, мэр города обратились в суд с иском к депутату Г осударственной Думы о защите чести, достоинства и деловой репутации. В обоснование заявленного требования указано на распространение ответчиком не
9 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации от 22 июля 2014 г. № 60-КГ14-4.
17
соответствующих действительности сведений об истцах в новостных программах, вышедших в эфир на телеканале. Истцы просили суд обязать телекомпанию опровергнуть оспариваемые сведения путем сообщения в эфире о принятом судом решении.
Решением районного суда, оставленным без изменения определением судебной коллегией по гражданским делам городского суда, исковые требования удовлетворены частично, в пользу истцов с ответчика взыскана компенсация морального вреда.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила состоявшиеся судебные постановления.
Как указала Судебная коллегия, принимая решение по делу, суд не установил, являлось ли высказывание ответчика утверждением о фактах либо это высказывание представляло собой выражение его субъективного мнения.
Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик и его представители в судебном заседании ссылались на то, что приведенная истцами цитата не содержит сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию истцов, поскольку высказывания ответчика являются его мнением как лидера парламентской оппозиционной партии, были сделаны им от имени всей партии, в данных высказываниях в адрес истцов не было выдвинуто никаких обвинений.
Не соглашаясь с доводами ответчика, суд указал, что оспариваемые истцами сведения распространены именно в форме утверждения, доказывающего противозаконную деятельность органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и мэра города.
Однако суд в нарушение положений статьи 195 ГПК РФ не привел каких-либо правовых доводов, позволявших оспариваемые высказывания ответчика, предварявшиеся словами «считаю, что…», отнести к утверждению о фактах, а не к оценочному суждению (мнению).
Ссылка суда на словарь русского языка С.И. Ожегова, согласно которому мнение — это «суждение, выражающее оценку чего-нибудь, отношение к кому- чему-нибудь, взгляд на что-нибудь», не опровергает доводы ответчика о том, что высказывание относительно органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и мэра города -это его мнение.
В силу пункта 1 статьи 152 ГК РФ обязанность доказывать соответствие распространенных сведений действительности лежит на ответчике. Истец обязан доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений.
Несмотря на то, что ответчик настаивал на том, что оспариваемое высказывание носит оценочный характер и, следовательно, не может быть
18
проверено на предмет соответствия его действительности, его представителем в подтверждение действительности распространенных сведений были предоставлены суду материалы о привлечении к уголовной ответственности по фактам коррупции руководителей и работников префектур, органов местного самоуправления города.
Суд первой инстанции признал данные материалы недостоверными.
Вместе с тем суд не учел, что рассматриваемое дело представляло собой конфликт между правом на свободу выражения мнения и защитой репутации, а конвенционный стандарт, как указывает Европейский Суд по правам человека, требует очень веских оснований для оправдания ограничений дебатов по вопросам всеобщего интереса.
Таким основанием в рассматриваемом деле суд признал нарушение защищаемых Конституцией Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации ценностей — чести, достоинства и деловой репутации, указав на то, что согласно части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
Между тем положения указанной статьи Конституции Российской Федерации не исключают действия иных ее положений, в частности статьи 15, установившей, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, каковым является Конвенция о защите прав человека и основных свобод (далее — Конвенция), являются составной частью ее правовой системы.
Это судебными инстанциями не было учтено. Формально сославшись на то, что в соответствии со статьями 3 и 4 Декларации о свободе политической дискуссии в средствах массовой информации (далее -СМИ), принятой 12 февраля 2004 г. на 872 заседании Комитета Министров Совета Европы, политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии и критики в СМИ, а государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий, суд не принял во внимание, что Российская Федерация как участник Конвенции признает юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случае предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело место после вступления их в силу в отношении Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»). Поэтому применение
19
судами названной Конвенции должно осуществляться с учетом практики Европейского Суда по правам человека во избежание любого нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод (пункт 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации»).
Согласно пункту 1 статьи 10 Конвенции каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ.
Как неоднократно указывал Европейский Суд по правам человека, свобода выражения мнения, как она определяется в пункте 1 статьи 10 Конвенции, представляет собой одну из несущих основ демократического общества, основополагающее условие его прогресса и самореализации каждого его члена. Свобода слова охватывает не только «информацию» или «идеи», которые встречаются благоприятно или рассматриваются как безобидные либо нейтральные, но также и такие, которые оскорбляют, шокируют или внушают беспокойство. Таковы требования плюрализма, толерантности и либерализма, без которых нет «демократического общества».
Ценная для каждого свобода выражения мнения также представляет ценность для политических партий и их активных членов. Они представляют своих избирателей, рассматривают вопросы, которые их заботят, и защищают их интересы. Таким образом, вмешательство в свободу выражения мнения политика, члена оппозиционной партии требует от суда наиболее острого контроля.
Это судебными инстанциями учтено не было и повлекло за собой вынесение незаконных судебных постановлений10.
7.    Лицо, распространившее те или иные сведения, освобождается от ответственности, если докажет, что такие сведения в целом соответствуют действительности. При этом не требуется доказывать соответствие действительности каждого отдельно взятого слова или фразы в оспариваемом высказывании. Ответчик обязан доказать соответствие действительности оспариваемых высказываний с учетом буквального значения слов в тексте сообщения. Установление того, какие утверждения являются ключевыми, осуществляется судом при оценке сведений в целом.
10 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации от 14 июня 2011 г. № 5-В11-49.
20
Общество обратилось в суд с иском к редакции газеты о защите деловой репутации и возмещении убытков, сославшись на то, что в публикации указывалось на большое количество долгов у общества перед его кредиторами, на наличие долгов перед федеральным и областным бюджетами в размере более 4 млн. руб., а также на то, что один из кредиторов общества инициировал в отношении последнего процедуру банкротства и судом назначен внешний управляющий.
В процессе рассмотрения дела установлено, что один из кредиторов общества — банк — действительно обратился в суд с заявлением о признании должника банкротом. Определением арбитражного суда в отношении общества введена процедура наблюдения, требование банка признано обоснованным и включено в соответствующую очередь, назначен временный управляющий. Между тем информация о назначении внешнего управляющего не в полной    мере соответствовала
действительности, поскольку судом утвержден не внешний, а временный управляющий. Доказательств соответствия    сведений о размере
задолженности в федеральный и областной бюджеты в сумме более 4 млн. руб. в материалы дела представлено не было.
Арбитражный суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, указав, что наличие в высказывании нескольких утверждений, не соответствующих действительности или некорректных, само по себе не делает все высказывание заведомо ложным, если ответчик докажет, что ключевые утверждения о фактах, которые составляют существо оспариваемого высказывания, соответствуют действительности.
Информация о наличии больших долгов общества, являющаяся ключевой, в целом соответствует действительности, что подтверждается определением суда о введении процедуры наблюдения, в связи с чем публикация, содержащая указанные сведения, не может быть признана ложной11.
8.    Критика деятельности лиц, осуществляющих публичные функции, допустима в более широких пределах, чем в отношении частных лиц.
Особую сложность вызывает рассмотрение дел о защите чести, достоинства и деловой репутации лиц, осуществляющих публичные функции. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (статьи 23 и 24). При этом профессиональная сфера деятельности предполагает наличие определенных ограничений в
11 Аналогичная позиция отражена, например, в постановлении Арбитражного суда
Западно-Сибирского округа от 18 сентября 2014 г. по делу № А03-6134/2013.
21
осуществлении конституционных прав и свобод, что обусловлено исполнением особых публично-правовых обязанностей.
Так, Б., являющийся должностным лицом органа исполнительной власти, обратился в суд с иском к депутату М. о защите деловой репутации путем признания распространенных ответчиком на одном из заседаний законодательного органа сведений, порочащими деловую репутацию Б. как гражданина и должностного лица, а также признания ряда публичных высказываний не соответствующими действительности.
В обоснование иска заявитель указал, что публичное распространение высказываний подтверждается стенограммой заседания законодательного органа и видеозаписью выступления ответчика, размещенной в сети «Интернет». Истец полагал, что ответчик имел намерение опорочить его публично в присутствии широкой общественности, воспользовавшись депутатской трибуной, заявив, что оспариваемые сведения не соответствуют действительности, являются порочащими и должны быть опровергнуты.
В свою очередь ответчик ссылался на то, что выступление преследовало цель донести мнение избирателей о сложившейся ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации и просьбу об отставке истца. Как утверждал ответчик, сведения, содержащиеся в его выступлении, являлись мнением избирателей, выражающим их оценку деятельности истца как должностного лица, и не могут быть признаны сведениями, которые можно проверить на соответствие действительности.
Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что распространенная ответчиком информация содержит сведения о фактах, негативно характеризует истца и порочит деловую репутацию последнего как должностного лица органа исполнительной власти перед лицом большой аудитории. При этом достоверность этой информации ответчиком не была доказана.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев дело в кассационном порядке, в том числе указала следующее.
Европейский Суд, в частности в постановлении по делу «Федченко (Fedchenko) против Российской Федерации» от 11 февраля 2010 г., указал, что в отношении государственных служащих, действующих в официальном качестве, как и политиков, рамки допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц.
Европейский Суд также отмечает, что пункт 2 статьи 10 Конвенции дает мало возможностей для ограничения политических высказываний или дебатов по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Кроме того, хотя нельзя сказать, что слова и поступки государственных служащих и политических деятелей в равной степени заведомо открыты для
22
наблюдения, государственные служащие, находящиеся при исполнении обязанностей, подобно политикам, подпадают под более широкие пределы допустимой критики, чем частные лица (дело «Дюндин (Dyundin) против Российской Федерации», постановление Европейского Суда от 14 октября 2008 г.).
Пределы допустимой критики шире в отношении правительства, чем простого лица или даже политика. При демократическом режиме действия и бездействие правительства должны быть помещены под внимательный контроль со стороны не только законодательной и судебной власти, но также общественного мнения. Кроме того, доминирующее положение, которое оно занимает, делает необходимой демонстрацию сдержанности, когда встает вопрос об уголовном преследовании, особенно когда имеются другие средства ответа на неоправданные нападки и критику со стороны его противников.
Эти правовые позиции не были учтены судебными инстанциями при рассмотрении данного дела12.
9.    Требования истца о защите чести и достоинства не подлежат удовлетворению, если им оспариваются сведения, изложенные в официальном обращении ответчика в государственный орган или к должностному лицу, а само обращение не содержит оскорбительных выражений и обусловлено намерением ответчика реализовать свое конституционное право на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления.
Запрет преследования гражданина в связи с его обращением в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу с критикой деятельности указанных органов или должностного лица либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц прямо установлен в статье 6 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В ряде случаев при рассмотрении дел, оценивая сведения, изложенные в официальном обращении ответчика в государственный орган или к должностному лицу, суды приходили к ошибочному выводу о том, что оспариваемые истцом высказывания, которые, по его мнению, порочат его честь, достоинство или деловую репутацию, должны рассматриваться как утверждения о фактах и событиях, являющиеся предметом судебной проверки в порядке статьи 152 ГК РФ.
12 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 10-КГ13-2.
23
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в целях исправления ошибки в применении норм права при рассмотрении конкретного дела, отменяя состоявшиеся по делу судебные постановления, высказала следующую правовую позицию.
Каждый гражданин имеет право свободно и добровольно обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления и к должностным лицам в целях защиты своих прав и законных интересов либо прав и законных интересов других лиц. При этом гражданин может указать в обращении на известные ему факты и события, которые, по его мнению, имеют отношение к существу поставленного в обращении вопроса и могут повлиять на его разрешение. То обстоятельство, что изложенные в обращении сведения могут не найти своего подтверждения, не является основанием для привлечения заявителя к гражданско-правовой ответственности, предусмотренной статьей 152 ГК РФ, если соответствующее обращение обусловлено его попыткой реализовать свои конституционные права, имеющие выраженную публичную направленность, в целях привлечения внимания к общественно значимой проблеме. Иное означало бы привлечение лица к гражданско-правовой ответственности за действия, совершенные им в пределах предоставленных ему конституционных прав, а равно при исполнении им своего гражданского долга.
Судами, рассматривающими данное дело, не было установлено, что оспариваемое сообщение содержит оскорбительные выражения, что являлось бы недопустимым злоупотреблением правом на свободу слова и
13
выражения мнения .
По другому делу Б. обратилась в суд с иском к Г. о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда.
Судом установлено, что Г. обращался в органы ФСБ и МВД России с заявлением и давал объяснения о том, что на территории конкретного субъекта Российской Федерации действует преступная группировка, которая занимается незаконным оборотом наркотических средств, в состав которой входят истица Б. и ее муж А. Постановлением начальника территориального органа МВД России в возбуждении уголовного дела в отношении Б. и А. было отказано за отсутствием состава преступления.
Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований Б., суд первой инстанции исходил из того, что при обращении ответчика с заявлением в правоохранительные органы имела место реализация конституционного права на обращение в государственные органы, которые в силу закона обязаны проверять поступившую информацию о совершении преступлений. 13
13
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации от 3 декабря 2013 г. № 49-КГ13-9.
24
Отменяя решение суда первой инстанции и частично удовлетворяя исковые требования Б., суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что поскольку обращением ответчика в правоохранительные органы истцу причинены нравственные страдания, выразившиеся в переживаниях по поводу своей репутации, постольку причинение действиями ответчика ущерба достоинству и репутации Б. является основанием для взыскания с Г. в пользу истца компенсации морального вреда.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с выводами суда апелляционной инстанции не согласилась, указав, что выяснение того, было ли обращение в государственные органы обусловлено намерением причинить вред другому лицу, является юридически важным обстоятельством, подлежащим доказыванию и установлению судом.
Соответственно, в том случае, если судом не будет установлено, что обращение в государственные органы было подано с намерением причинить вред другому лицу, то лицо, обратившееся с таким заявлением в государственные органы, не может быть привлечено к гражданскоправовой ответственности в порядке статьи 152 ГК РФ независимо от того, что таким обращением лицу были причинены нравственные страдания.
По данному делу суд апелляционной инстанции не установил, могли ли действия ответчика по реализации его конституционного права на обращение в государственные органы служить основанием для привлечения его к гражданско-правовой ответственности, что повлекло за собой вынесение незаконного судебного постановления и отмену его
14
вышестоящим судом .
По аналогичным основаниям с вынесением нового судебного акта было отменено и решение суда по иску депутата законодательного органа области А. к средству массовой информации и прокуратуре области о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации причиненного ему морального вреда.
Судом по данному делу было установлено, что на интернет-сайте информационного агентства (учредитель — ответчик) была размещена официальная информация прокуратуры о возбуждении в отношении А. дела об административном правонарушении. В отношении данной публикации пользователями указанного интернет-ресурса был дан ряд негативных комментариев, в которых сообщалось о причастности А. к убийствам, а также об обстоятельствах нарушения им действующего законодательства.
14 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 18-КГ14-13.
25
Кроме того, на интернет-сайте информационного агентства было опубликовано официальное сообщение прокуратуры о принятом решении провести проверку по изложенным в комментариях фактам.
Полагая, что указанные в сообщении прокуратуры данные о проведении в отношении истца проверки на предмет причастности к особо тяжким преступлениям изложены в форме утверждения как факты, имевшие место, и соотносят его с подозреваемым по уголовным делам, что не соответствует действительности, А. просил суд обязать ответчиков их опровергнуть, а также компенсировать ему причиненный моральный вред, который он оценил в 10 млн. руб.
Частично удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что сообщение прокуратуры содержит информацию о проведении в будущем проверки сведений, изложенных анонимными пользователями указанного интернет-сайта. Однако данная информация изложена в некорректной форме, формирующей мнение читателей об истце как о совершившем преступление и нарушившем законодательство.
Не согласившись с выводами суда первой инстанции, судебная коллегия по гражданским делам областного суда указала, что спорная публикация представляет собой лишь информацию о предстоящей проверке прокуратурой сообщений граждан о причастности истца к совершению уголовно наказуемых деяний и не является утверждением о виновности А. в совершении преступлений, а потому не может рассматриваться в качестве распространения порочащих сведений. Сама по себе некорректность формулировки данного сообщения, использование слова «факт» по отношению к непроверенным сведениям пользователей «Интернета» не были оценены как распространение недостоверных, порочащих сведений с учетом того, что оценка буквального значения слов и выражений в тексте сообщения о проведении прокуратурой проверки, результат которой заранее неизвестен, позволяет прийти к выводу об отсутствии в публикации диффамационных признаков.
В целях вынесения законного и обоснованного решения по делам данной категории судам необходимо выяснять, действовало ли лицо, распространившее сведения об истце, добросовестно или официальное обращение было обусловлено намерением причинить вред другому лицу.
Так, городской суд, удовлетворяя исковое заявление А. к М. о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда, установил, что ответчик обратилась в городской совет ветеранов с заявлением о том, что истец незаслуженно пользуется льготами, установленными для участников Великой Отечественной войны, поскольку в период немецко-фашистской оккупации отец А. служил полицаем и был расстрелян партизанами. По мнению М., чтобы скрыть связь своего отца с немцами, А. в феврале 1945 года устроилась работать в военно-санитарном поезде, отправленном на фронт.
26
Разрешая спор, суд указал, что сообщенные ответчиком сведения не доказаны и ничем, кроме ее устных показаний, не подтверждаются. Утверждение М., что направление ею заявления в совет ветеранов имело целью реализацию конституционного права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, суд обоснованно не принял во внимание, сочтя его злоупотреблением правом, поскольку ранее с заявлениями о проверке законности статуса А. как участника Великой Отечественной войны ответчик неоднократно обращалась в военный комиссариат области, в орган социальной защиты населения и получила оттуда обоснованные ответы о статусе истца, подтвержденные ссылками на архивные документы.
10.    Средство массовой информации не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию, если оно дословно воспроизвело сообщение, опубликованное другим средством массовой информации, и если не будет доказано, что оно знало или должно было знать о том, что распространяемые сведения не соответствуют действительности.
Вместе с тем средство массовой информации не может быть освобождено от обязанности по опубликованию опровержения недостоверных сведений.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к редакции газеты о защите деловой репутации, в котором просило суд обязать ответчика опровергнуть распространенные им сведения и взыскать с него убытки, вызванные указанными действиями.
Редакция возражала против предъявленных требований со ссылкой на то, что информация, ставшая предметом спорных отношений, была дословным воспроизведением текста статьи, опубликованной другой газетой.
Арбитражный суд в удовлетворении иска отказал со ссылкой на статью 57 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации» (далее — Закон о СМИ), согласно которой редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию организации, если эти сведения являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации.
Арбитражный суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменил, иск в части удовлетворил, обязав средство массовой
27
информации опубликовать опровержение распространённых им сведений, и указал следующее.
Распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию, средством массовой информации посредством дословного воспроизведения сообщения, опубликованного другим средством массовой информации, не влечет применение мер ответственности в виде взыскания убытков, причиненных таким распространением (пункт 6 статьи 57 Закона о СМИ).
Вместе с тем редакция журнала не может быть освобождена от обязанности по опубликованию опровержения недостоверных сведений, поскольку опровержение является формой восстановления положения, существовавшего до нарушения права (абзац третий статьи 12 ГК РФ).
Суд также учёл, что именно публикация недостоверных сведений ответчиком — редакцией журнала имела широкое распространение в связи с большой популярностью сайта ответчика в регионе, в котором осуществляется хозяйственная деятельность истца, и большой авторитетностью данного электронного СМИ.
11.    В том случае, когда невозможно установить лицо, распространившее порочащие сведения, заявление о признании таких сведений не соответствующими действительности рассматривается в порядке особого производства.
Если в ходе судебного разбирательства, осуществляемого в порядке особого производства, будет установлено конкретное лицо, распространившее оспариваемые порочащие сведения, суд оставляет указанное заявление без рассмотрения.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением в порядке главы 27 АПК РФ о признании не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию заявителя сведений, распространенных в сети «Интернет».
Оставляя поданное заявление без движения, арбитражный суд первой инстанции в определении сослался на то, что в заявлении отсутствуют сведения об ответчике, а именно о его наименовании и местонахождении.
Впоследствии определением арбитражного суда первой инстанции заявление возвращено заявителю на основании пункта 4 части 1 статьи 129 АПК РФ в связи с тем, что заявителем не были устранены в срок обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения.
Арбитражный суд апелляционной инстанции отменил названное определение суда первой инстанции, вопрос направил на новое рассмотрение по следующим основаниям.
28
Обращаясь в арбитражный суд первой инстанции, общество указывало на невозможность идентифицировать лицо, распространившее сведения в сети «Интернет».
Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», судебная защита чести, достоинства и деловой репутации лица, в отношении которого распространены не соответствующие действительности порочащие сведения, не исключается также в случае, когда невозможно установить лицо, распространившее такие сведения (например, при направлении анонимных писем в адрес граждан и организаций либо распространении сведений в сети «Интернет» лицом, которое невозможно идентифицировать). Такое заявление рассматривается в порядке особого производства.
Таким образом, у арбитражного суда первой инстанции не имелось оснований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 129 АПК РФ, для возвращения заявления.15
В другом деле в ходе судебного разбирательства об установлении факта распространения сведений, которые порочат деловую репутацию заявителя и не соответствуют действительности, к участию в деле привлечено третье лицо, которое подтвердило факт распространения им указанных сведений, но оспаривало их порочащий характер.
Учитывая эти обстоятельства, арбитражный суд первой инстанции на основании пункта 3 части 1 статьи 148 АПК РФ оставил без рассмотрения заявление об установлении факта распространения сведений, не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию заявителя, ввиду наличия спора о праве.
Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции указанное определение оставлено без изменения. 16
12.    Ущерб деловой репутации организации может быть причинен распространением порочащих сведений как о самой организации, так и в отношении лиц, входящих в ее органы управления, а также работников этой организации.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к редакции газеты, в котором просило взыскать убытки, причиненные распространением
15    Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 марта 2013 г. по делу № А40-138780/12-19-1171.
16    См., напр., постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14 июня 2012 г. по делу № А40-62232/11-12-526.
29
сведений, не соответствующих действительности, и обязать редакцию опубликовать их опровержение. В обоснование своих требований общество указало, что ответчик опубликовал порочащие сведения, не соответствующие деятельности, о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.
Арбитражный суд первой инстанции иск удовлетворил на том основании, что характер сведений, касающихся профессиональной деятельности руководителя организации, влияет на оценку общества как участника гражданского оборота. Следовательно, негативные сведения такого рода приводят к отрицательной оценке деятельности общества и умаляют его деловую репутацию.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, указал, что распространенные сведения не затрагивают общество и поэтому не порочат его деловую репутацию. Кроме того, распространенные сведения не затрагивают деятельность физического лица именно как руководителя общества.
Федеральный суд округа отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции по следующим основаниям.
Определяющим является характер распространенных сведений и их влияние на деловую репутацию юридического лица. Конкретные сведения, порочащие репутацию физического лица — руководителя организации, могут как иметь, так и не иметь негативных последствий для репутации самого юридического лица.
В рассмотренном деле распространенные сведения являются ложными и порочат честь, достоинство и профессиональную репутацию физического лица именно как руководителя организации. Так как единоличный исполнительный орган общества действует от имени общества в гражданском обороте, его репутация неизбежно ассоциируется с репутацией самого общества и непосредственно влияет на сложившуюся в обществе оценку поведения организации, поэтому умаление профессиональной репутации руководителя организации в данном деле
17
привело к умалению деловой репутации самой организации .
13.    В случае реорганизации юридического лица с иском о защите его деловой репутации вправе обратиться правопреемник либо учредитель юридического лица.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к телекомпании и акционеру общества о признании сведений, которые распространены ими, 17
17
Аналогичные выводы содержатся, например, в постановлении Федерального
арбитражного суда Центрального округа от 19 декабря 2011 г. по делу № А14-2501/2011.
30
не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию.
После принятия судом искового заявления к производству в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности общества путем реорганизации в форме разделения на промышленную группу и инвестиционную компанию.
Инвестиционная компания заявила ходатайство о процессуальном правопреемстве. В обоснование ходатайства компания ссылалась на направленность действий правопреемника на защиту истории создания юридического лица и доброе имя вновь возникшей организации, поскольку в преамбуле устава содержатся сведения о том, что компания является правопреемником общества.
В удовлетворении названного ходатайства арбитражным судом первой инстанции было отказано, с указанием на то, что деловая репутация относится к числу принадлежащих юридическому лицу нематериальных благ, что исключает возможность перехода этого блага от одного субъекта к другому. В силу своей неотчуждаемости личные нематериальные блага не могут быть объектом правопреемства.
Определением суда первой инстанции производство по делу прекращено, поскольку спорное правоотношение не допускает правопреемства.
Суд апелляционной инстанции определение отменил, произвел замену истца правопреемником, иск удовлетворил, указав, что в данном случае защита деловой репутации реорганизованного общества непосредственно связана с формированием деловой репутации вновь созданных юридических лиц, действующих в той же экономической сфере с использованием активов реорганизованного общества, которые перешли к вновь образованным юридическим лицам в порядке, установленном статьей 58 ГК РФ18.
14.    Распространение ложных сведений о товарном знаке, под которым производится продукция истца, умаляет деловую репутацию истца, хотя бы сам истец не был назван в публикации.
Предприятие обратилось в суд с иском к редакции газеты о защите деловой репутации и опровержении ложных порочащих сведений, распространенных в отношении товарного знака, под которым истец производит питьевую воду. Предприятие ссылалось на то обстоятельство, что оно является правообладателем соответствующего товарного знака и выпускает продукцию под этим знаком.
18
Аналогичная позиция отражена, например, в постановлении Федерального
арбитражного суда Волго-Вятского округа от 29 августа 2013 г. по делу № А43-26790/2012.
31
Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции указал, что наименование предприятия не упоминается в оспариваемой публикации, следовательно, распространенные сведения не относятся к истцу.
Суд апелляционной инстанции решение отменил, иск удовлетворил по следующим основаниям.
Отсутствие в публикации точного наименования истца не свидетельствует само по себе о том, что высказывание к нему не относится. Вместе с тем простого предположения или субъективного восприятия высказывания как ложного и порочащего недостаточно для обоснования того, что истец был непосредственным объектом критики и (или) что его деловой репутации причинен вред.
Товарный знак представляет собой обозначение, используемое для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, таким образом, он неразрывно связан с лицом, которое производит товары, маркируемые соответствующим знаком. При этом не имеет значения, что конкретный производитель товара может быть неизвестным потребителю, для него имеет значение качество продукции под конкретным товарным знаком.
Таким образом, распространение ложных порочащих сведений о товарном знаке умаляет деловую репутацию производителя соответствующей продукции, влечет потерю покупательского интереса к его товарам и возникновение у него убытков19.
15.    Распространение ложной информации о введении процедуры банкротства в отношении юридического лица, наличии у него значительных долгов наносит ущерб его деловой репутации.
Общество обратилось с иском к главе района и редакции газеты о защите деловой репутации и взыскании убытков, сославшись на то, что ответчиками распространены не соответствующие действительности сведения, порочащие деловую репутацию истца и наносящие ущерб взаимоотношениям с партнерами, а также затрагивающие общую деятельность организации в районе. В частности, в публикации отмечалось, что общество находится в состоянии банкротства.
Арбитражный суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, сославшись на то, что опубликованные сведения не содержат утверждения о нарушении истцом действующего законодательства, деловой этики, обычаев делового оборота или норм морали, то есть не содержат сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию истца.
19 Аналогичная позиция отражена, например, в постановлении Арбитражного
суда Московского округа от 23 марта 2015 г. по делу № А40-54340/14.
32
Арбитражный суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, иск удовлетворил, указав, что информация о нахождении в процедуре банкротства существенным образом снижает заинтересованность участников гражданского оборота в налаживании деловых связей с обществом, в том числе инвестировании средств в принадлежащие ему объекты, поскольку предполагается, что лицо не может самостоятельно погасить имеющуюся у него задолженность. Для существующих контрагентов этого лица такого рода информация может послужить основанием для снижения объемов инвестирования в его деятельность. Следовательно, ложная информация такого рода умаляет деловую репутацию истца и влечет возникновение у него убытков.
16.    В случае, если порочащие сведения, размещенные на сайте в сети «Интернет», признаны судом не соответствующими действительности, владелец сайта или иное управомоченное им лицо, которое размещает информацию на этом сайте, обязаны удалить такие сведения по заявлению потерпевшего.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к администратору сайта в сети «Интернет», на котором была размещена информация, порочащая деловую репутацию общества, о признании этих сведений не соответствующими действительности, об обязании ответчика удалить эти сведения с сайта и о взыскании убытков, причиненных распространением указанных сведений.
Ответчик ссылался на то, что не может нести ответственность за передаваемую информацию, поскольку не инициирует передачу такой информации, не выбирает получателя информации и не влияет на ее целостность.
Соглашаясь с доводами ответчика, арбитражный суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований. Суд отметил, что при привлечении к ответственности администратора сайта следует учитывать степень его вовлечения в процесс передачи, хранения и обработки информации, возможность контролировать и изменять ее содержание. Администратор сайта не несет ответственность за передаваемую информацию, если он не инициирует ее передачу, не выбирает получателя информации, не влияет на ее целостность.
Арбитражный суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменил, иск в части удовлетворил, обязав ответчика удалить сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию общества, с сайта в сети «Интернет» по следующим основаниям.
Возложение на лицо, которое имеет техническую возможность без ущерба для своих прав и законных интересов удалять сведения,
33
признанные судом не соответствующими действительности, представляет собой не меру ответственности за виновное правонарушение, а законный способ защиты права, что предполагает возможность обращения потерпевшего в суд за защитой нарушенного права в случае, если администратор сайта отказывается выполнить эту обязанность в добровольном порядке.
Поскольку доказано, что возможности администратора сайта по определению достоверности информации, размещаемой третьим лицами, в настоящем деле объективно ограничены, недобросовестность его действий не доказана, на него не может быть возложена ответственность за отказ удалить соответствующую информацию до принятия судебного решения, которым распространенные сведения признаны порочащими и не соответствующими действительности. Это не исключает впоследствии возможности удовлетворить требование потерпевшего о возмещении убытков, причиненных неисполнением такого судебного решения.
17.    Не могут рассматриваться как не соответствующие действительности сведения, содержащиеся в процессуальных документах, для обжалования которых предусмотрен иной установленный законом судебный порядок.
Судебная практика исходит из того, что обоснованность заявленного требования о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации в связи с этим морального вреда подлежит проверке и оценке судом при рассмотрении дела по существу.
В некоторых случаях судьи правильно принимали решения об отказе в принятии таких заявлений на основании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, если они приходили к выводу, что истцом оспариваются сведения, содержащиеся в процессуальных документах, вынесенных судами по другому делу в ходе уголовного, гражданского или административного судопроизводства, которые не подлежат оценке иначе как в порядке, предусмотренном отраслевым процессуальным законодательством. Соответствие указанных сведений действительности, по смыслу закона и с учетом толкования пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», не может быть проверено в порядке статьи 152 ГК РФ. Если гражданское дело по такому заявлению все же было возбуждено, производство подлежит прекращению в силу абзаца седьмого статьи 220 ГПК РФ.
Так, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, отменяя состоявшиеся по делу судебные постановления и прекращая производство, указала следующее.
34
Как усматривается из поданного А. в суд искового заявления, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию истец посчитал объяснения адвоката, данные при рассмотрении гражданского дела по иску А. к И. о защите чести и достоинства, занесенные в протокол судебного заседания.
В силу статьи 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.
Представление доказательств является процессуальной обязанностью сторон (статья 56 ГПК РФ).
Участие в судебном заседании, дача объяснений по делу являются формой доказательств, подлежащих оценке и проверке судом, рассматривающим данное дело. Указанные доказательства при этом не могут быть предметом повторного исследования и опровержения в другом судебном процессе по иску о защите чести и достоинства.
Объяснения адвоката, данные при рассмотрении гражданского дела по иску А. к И. о защите чести и достоинства, по смыслу статьи 68 ГПК РФ, являются источником получения доказательств, которые проверялись и оценивались судом при рассмотрении указанного дела.
Таким образом, в соответствии с действующим процессуальным законодательством сведения, по поводу которых возник спор, не могут быть оспорены в порядке, предусмотренном статьей 152 ГК РФ, поскольку они были предметом рассмотрения по другому гражданскому делу.
Судом при рассмотрении данного гражданского дела названное обстоятельство принято во внимание не было. Кроме того, суд не учел, что в судебном заседании сторонам предоставляются равные процессуальные возможности по отстаиванию своих прав и законных интересов, включая реальную возможность довести свою позицию до сведения суда, поскольку только при этом условии реализуется право на судебную защиту, которая должна быть справедливой, полной и эффективной .
При исследовании вопроса о характере сообщенных при схожих обстоятельствах сведений и о субъектах их распространения (сообщение суду сведений в судебном заседании лицом в любом процессуальном качестве) суды устанавливают, сообщаются ли они только в отношении участников судебного процесса либо других лиц, которые не участвовали в 20
20
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 2 августа 2011 г. № 58-В11-4.
35
судебном заседании, являются ли такие сведения доказательствами по этому делу и оценивались ли они при вынесении решения. Если оспариваемые сведения были распространены в ходе рассмотрения дела указанными выше лицами в отношении других лиц, не являющихся участниками судебного процесса, суды правильно исходят из того, что лица, считающие такие сведения не соответствующими действительности и порочащими их честь, достоинство или деловую репутацию, могут защитить свои права в порядке, предусмотренном статьей 152 ГК РФ.
18.    Присуждение денежной компенсации морального вреда по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации должно отвечать цели, для достижения которой установлен данный способ защиты неимущественных прав граждан. Сумма компенсации морального вреда должна отвечать требованиям разумности, справедливости и быть соразмерной последствиям нарушения.
Изучение материалов судебной практики показало, что наиболее распространенным способом защиты личных неимущественных прав граждан является требование о компенсации морального вреда. Исходя из статьи 1100 ГК РФ в случае причинения вреда распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, наличие морального вреда предполагается.
К числу актуальных вопросов, возникающих в судебной практике по делам анализируемой категории, относится вопрос об оценке морального вреда, причиненного гражданину распространением порочащих сведений, с точки зрения определения размера его денежной компенсации.
Гражданское законодательство, предусматривая в качестве способа защиты гражданских прав компенсацию морального вреда, устанавливает общие критерии для определения размера такой компенсации (статьи 151 и 1101 ГК РФ), которые суд применяет с учетом фактических обстоятельств конкретного дела. Использование права на компенсацию морального вреда в иных целях, в частности, для создания ситуации, при которой фактически ограничивается право каждого на свободу выражать свое мнение, включая свободу придерживаться своего мнения, свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей, не допускается (статья 29 Конституции Российской Федерации, статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статья 10 ГК РФ) и (пункт 38 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»). При этом подлежащая взысканию сумма компенсации морального вреда должна быть соразмерна причиненному вреду и не вести к ущемлению свободы массовой информации (пункт 15 постановления Пленума Верховного Суда
36
Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»).
Судебная практика свидетельствует о том, что истцы по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации, требуя компенсации причиненного им морального вреда, не обосновывали, как правило, заявленную сумму, а ограничивались лишь ссылкой на ухудшение состояния здоровья, душевные волнения и переживания.
В соответствии со статьей 151, пунктом 2 статьи 1101 ГК РФ размер компенсации определяется судом, при этом суд не связан той величиной компенсации, на которой настаивает истец, а исходит из требований разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, то есть из основополагающих принципов, предполагающих баланс интересов, соответствие поведения участников правоотношений принятым в обществе нормам поведения.
Определяя размер подлежащей взысканию с ответчика денежной компенсации морального вреда, суды обычно принимали во внимание характер и содержание спорной публикации, способ и длительность распространения недостоверных сведений, степень их влияния на формирование негативного общественного мнения о лице, которому причинен вред, то, насколько его достоинство, социальное положение или деловая репутация при этом были затронуты, другие отрицательные для него последствия, а также в некоторых случаях и его индивидуальные особенности (например, возраст и состояние здоровья). Суды учитывали и показатель уровня жизни населения в конкретном регионе — прожиточный минимум в субъекте Российской Федерации.
Причиной уменьшения размера компенсации морального вреда по сравнению с суммами, заявленными в исковых требованиях, как правило, являлось несогласие суда с учетом принципов разумности, справедливости и соразмерности последствиям нарушения с субъективной оценкой истца степени причиненного ему вреда.
Так, суд, удовлетворяя иск гражданина о признании порочащими его честь и достоинство сведений, содержащихся в опубликованной в газете авторской статье, оценивая соразмерность заявленных истцом требований о компенсации морального вреда и взыскании 500 тыс. руб. (с редакции) и 300 тыс. руб. (с автора публикации) последствиям распространения этих сведений, признал необходимым уменьшить размер подлежащей взысканию компенсации до 5 тыс. руб. и до 2 тыс. 500 руб. соответственно.
Снижая сумму компенсации до указанных размеров, суд принял во внимание не являющийся значительным объем тиража печатного издания, где имела место оспариваемая публикация, и пришел к выводу о том, что возмещение в размере, заявленном в иске, несоразмерно причиненному вреду.
37
Разрешая споры по делам рассматриваемой категории, суды принимали во внимание правовые позиции Европейского Суда по правам человека относительно того, что понимать под разумной суммой такой компенсации.
Прецедентная практика Европейского Суда по правам человека учитывает, что задача расчета размера компенсации является сложной. Она особенно трудна в деле, предметом которого является личное страдание, физическое или нравственное. Не существует стандарта, позволяющего измерить в денежных средствах боль, физическое неудобство и нравственное страдание и тоску. Национальные суды всегда должны в своих решениях приводить достаточные мотивы, оправдывающие ту или иную сумму компенсации морального вреда, присуждаемую заявителю. В противном случае отсутствие мотивов, например, несоразмерно малой суммы компенсации, присужденной заявителю, будет свидетельствовать о том, что суды не рассмотрели надлежащим образом требования заявителя и не смогли действовать в соответствии с принципом адекватного и эффективного устранения нарушения21 22.
В качестве цели присуждения судом компенсации Европейский Суд по правам человека рассматривает возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание ответчика. В связи с этим неправомерно удовлетворять требования о компенсации ущерба, носящие «карательный», «отягощающий» или «предупредительный» характер. Природа морального вреда такова, что она не поддается точному исчислению. Если установлено причинение такого вреда и суд считает, что необходимо присуждение денежной компенсации,
он делает оценку, исходя из принципа справедливости, с учетом
22
стандартов, происходящих из его прецедентной практики .
19.    В удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. Размер подлежащих возмещению убытков в таком случае определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости, соразмерности и в целях устранения последствий допущенного нарушения.
Фирма обратилась в арбитражный суд с иском к компании о защите деловой репутации путем опровержения распространенных сведений,
21
Постановление Европейского Суда по правам человека от 18 марта 2010 г. по делу «Максимов (Maksimov) против России».
22 Практическая инструкция к Регламенту Европейского Суда по правам человека «II. Представление требований о присуждении справедливой компенсации» (пункты 9, 14).
38
порочащих деловую репутацию истца, и о взыскании причиненных этим убытков.
Арбитражный суд первой инстанции, признав оспариваемые сведения порочащими деловую репутацию истца и не соответствующими действительности, обязал ответчика их опровергнуть. В удовлетворении требования о возмещении убытков суд отказал, указав на недоказанность их заявленного размера.
Арбитражный суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.
Арбитражный суд округа, отменяя решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части отказа в удовлетворении требования о взыскании убытков и оправляя дело на новое рассмотрение, исходил из следующего.
Объективная сложность доказывания причинно-следственной связи между наличием убытков и распространением ложных и порочащих сведений, равно как и размера убытков, не должна снижать уровень правовой защищенности участников гражданского оборота при доказанности факта нарушения.
Согласно пункту 5 статьи 393 ГК РФ суд не может отказать в удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков, включая упущенную выгоду, определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства.
По смыслу статей 15 и 393 ГК РФ, при установлении причинной связи между распространением порочащих сведений и убытками необходимо учитывать, в частности, то, к каким последствиям в обычных условиях гражданского оборота могло привести подобное нарушение.
Ответчик, опровергающий доводы истца относительно причинной связи между своим неправомерным поведением и заявленными к взысканию убытками, вправе представить доказательства существования иной причины возникновения этих убытков.
По данному делу судом первой инстанции установлено, что стороны по делу являются конкурентами на рынке производителей и продавцов продукции в сходном сегменте, распространенные ответчиком сведения порочили деловую репутацию истца и после их распространения несколько постоянных контрагентов фирмы отказались от заключения с ней новых договоров.
39
В подтверждение обоснованности размера неполученного дохода фирмой представлены годовой бухгалтерский баланс и документы, свидетельствующие о снижении валовой прибыли за соответствующий период после распространения указанных сведений, а также информация о выручке, возможной при обычных условиях оборота, в том числе данные о прибыли фирмы за аналогичный период времени до распространения порочащих сведений. Компания каких-либо доказательств, опровергающих доводы фирмы, не представила.
При таких обстоятельствах отказ во взыскании убытков нельзя признать обоснованным.
20.    Привлечение лица к административной ответственности за оскорбление (статья 5.61 КоАП РФ) не является основанием для освобождения его от обязанности денежной компенсации причиненного потерпевшему морального вреда в соответствии со статьей 151 ГК РФ.
Как разъяснено в пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», если субъективное мнение было высказано в оскорбительной форме, унижающей честь, достоинство или деловую репутацию истца, на ответчика может быть возложена обязанность компенсации морального вреда, причиненного истцу оскорблением (статья 130 УК РФ, статьи 150, 151 ГК РФ).
В 2011 году статья 130 УК РФ утратила силу, а совершение такого деяния как оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, было декриминализировано и в настоящее время подлежит квалификации по статье 5.61 КоАП РФ.
Имеются случаи, когда суды неправомерно отказывают гражданам в компенсации морального вреда, причиненного оскорблением, не учитывая при этом, что действия виновного лица, привлеченного к административной ответственности, направлены на унижение личного достоинства человека, посягают на принадлежащие ему нематериальные блага, что порождает у потерпевшего право требовать в связи с этим компенсации морального вреда на основании статьи 151 ГК РФ.
Так, суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска С. к Г. о защите чести и достоинства на основании статьи 152 ГК РФ и компенсации морального вреда. Свое решение суд обосновал тем, что оскорбление нецензурной бранью не может являться распространением сведений, порочащих честь и достоинство истца, поскольку образует состав административного правонарушения в форме оскорбления, что нашло свое подтверждение в постановлении мирового судьи, согласно
40
которому ответчик по данному делу Г. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление), и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа.
Апелляционным определением областного суда решение суда первой инстанции в части отказа в компенсации морального вреда отменено и в этой части по делу принято новое решение об удовлетворении указанного требования. При этом судебная коллегия исходила из того, что суд первой инстанции, обоснованно признав невозможность защиты нарушенного права в порядке статьи 152 ГК РФ, не учел, что честь и достоинство (доброе имя) гражданина — нематериальные блага, принадлежащие ему от рождения, которые он имеет право защищать (часть 1 статьи 23 Конституции Российской Федерации). Способом защиты является в том числе и заявление требования о компенсации морального вреда, что предусмотрено статьей 12 ГК РФ.
В соответствии со статьей 151 ГК РФ суд может возложить на нарушителя обязанность компенсации морального вреда, причиненного гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага.
В связи с этим требование С. в части компенсации морального вреда подлежало удовлетворению, поскольку истец ссылался на причинение ему нравственных страданий оскорблениями со стороны ответчика, а факт оскорбления установлен судом первой инстанции и подтвержден имеющимися в деле доказательствами. Принимая решение по делу, суд апелляционной инстанции правомерно указал, что привлечение к административной ответственности само по себе не является основанием для освобождения ответчика от обязанности компенсации морального вреда, причиненного оскорблением в нецензурной форме, в порядке, предусмотренном статьей 151 ГК РФ.

Президент Владимир Путин сегодня на заседании президиума Госсовета заявил, что за прошедшее десятилетие на территории РФ в ДТП погибло около 350 000 человек, еще более 3 млн были травмированы, передает «Интерфакс»

По его словам, это соответствует численности населения «достаточно приличного города». Путин также назвал потери «страшными, бессмысленными жертвами, которых можно было избежать».

«Абсолютное большинство таких трагедий произошло по вине водителей, – добавил глава государства. – Именно агрессия и неуважение к другим участникам дорожного движения, как правило, приводит к тяжелейшим авариям».

По мнению юристов нашего центра, на безопасность дорожного движения могло повлиять снижение ответственности лиц совершивших дорожного транспортное происшествие.

Так, уголовная ответственность за причинение вреда средней степени тяжести была исключена из уголовного кодекса (ст.264 УК).

Административная ответственность за совершение ДТП была исключена из административного кодекса. (В старом КоАП действовала ст.118)

Исчезли штрафные баллы, так, ранее за ДТП присуждалось 5 баллов, а при наборе 15 баллов водитель лишался права управления на 6 мес. Сегодня можно совершить неограниченное количество ДТП и не понести ответственности.

Признан не соответствующим Конституции Закон «Об исполнительном производстве» в той мере, в какой позволяет при неоднократном прерывании срока предъявления исполнительного документа всякий раз исчислять течение этого срока заново. Срок надлежит суммировать.

10.03.2016 Конституционный Суд Российской Федерации вынес постановление № 7-П.

  1. Признать не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 35 (часть 2), 46 (часть 1) и 55 (часть 3), положения части 1 статьи 21, части 2 статьи 22 и части 4 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в той мере, в какой эти положения в их взаимосвязи позволяю т – при неоднократном прерывании срока предъявления исполнительного документа к исполнению предъявлением исполнительного документа к исполнению с последующим возвращением взыскателю на основании его заявления – всякий раз исчислять течение этого срока заново с момента возвращения исполнительного документа по данному основанию взыскателю и продлевать его тем самым на неопределенно длительное время .
  2. Федеральному законодателю надлежит – в силу требований Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, – внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения, направленные на урегулирование порядка прерывания срока предъявления исполнительного документа к исполнению, если ранее предъявленный к исполнению тот же самый исполнительный документ был возвращен взыскателю по его заявлению.
  3. Впредь до внесения в действующее правовое регулирование необходимых изменений, вытекающих из настоящего Постановления, при предъявлении взыскателем исполнительного документа к исполнению должностные лица службы судебных приставов, а также суды, разрешая вопрос о наличии оснований для возбуждения или отказа в возбуждении исполнительного производства, в частности о соблюдении срока предъявления исполнительного документа к исполнению, в случае, если представленный исполнительный документ ранее уже предъявлялся к исполнению, но затем исполнительное производство по нему было окончено в связи с заявлением взыскателя, при исчислении этого срока обязаны вычитать из установленной законом общей продолжительности срока предъявления исполнительных документов к исполнению периоды, в течение которых исполнительное производство по данному исполнительному документу осуществлялось, начиная с его возбуждения и заканчивая его окончанием в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по его заявлению.

Вопрос: Приобрел машину, через 6 мес. знакомые проверили и машина оказалась в розыске по линии Интерпола. Но в по сведениям ГИБДД она пока не в розыске. Что делать?

Вопрос: Приобрел машину, через 6 мес. знакомые проверили и машина оказалась в розыске по линии Интерпола. Но в по сведениям ГИБДД она пока не в розыске. Что делать?

Ответ: Вот возможные варианты:

Вариант Плюсы Минусы
Расторгнуть договор купли продажи — 451 ГК РФ, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. расходы на юриста

не известно, сколько сможете взыскать фактически

Пользоваться и ждать -приобретательной давности — 234 ГК РФ, по истечении пяти лет открытого и добросовестного владения + 3 г. общий срок исковой давности расходы на юриста

можно не дождаться, машину могут изъять

Подать иск о признании вещи бесхозяйной — 226 ГК РФ расходы на юриста, иск могут не удовлетворить
Продать на зап. части дисконт в стоимости
Застраховать и надеяться на страховой случай случай может не произойти
Продать машину, желательно за небольшую цену, чтобы легче было продать, взять справку об отсутствии залога нет расходов, поскольку инициатор розыска активности не предъявляет, есть шанс, что интерес к авто будет утрачен до перепродажи или до конца эксплуатации, в случае подачи иска о расторжении договора, можно подать иск к старому собственнику у которого Вы приобрели авто есть шанс расторжения договора

Конституционный суд признал нарушение Конституции в миграционном режиме РФ, разрешив не всегда выдворять из страны имеющих вид на жительство иностранцев за однократное неуведомление о подтверждении их регистрации

Постановление КС принято в закрытом режиме по жалобе имеющего вид на жительство в РФ гражданина Молдовы Михаила Цуркана. Он оспорил положения федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и ряд норм ст. 18.8 КоАП, на основании которых суд общей юрисдикции принял решение о его выдворении, поскольку он забыл уведомить ФМС о регистрации в Подмосковье. По российским правилам 2013 года, требование о ежегодном уведомлении предусмотрено для иностранцев, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области, что КС нарушением Конституции не считает, ссылаясь на их «специфику как крупнейших регионов». Нарушение этого требования ФМС обнаружила, когда Михаил Цуркан пришел в ведомство подать документы на получение российского гражданства. Его выдворили из страны, что влечет пятилетний запрет на въезд в РФ и невозможность вновь оформить вид на жительство. Оснований для признания этого административного правонарушения малозначительным суды не нашли, а с учетом того что семья Михаила Цуркана проживает в Молдавии, сочли, что выдворение из РФ не нарушает его право на уважение семейной жизни. По мнению заявителя, суды при этом могли учесть другие обстоятельства: его обеспеченность, трудовую деятельность, уплату налогов и так далее. Такая практика в судах общей юрисдикции существует, но она не касается тех, кто имеет вид на жительство. По мнению господина Цуркана, он подвергся дискриминации по сравнению с другими иностранцами, которые вообще не имели разрешения на постоянное проживание.

КС указал, что цели оспоренных норм не противоречат Основному закону. Обязанность иностранцев информировать о своем месте жительства необходима, чтобы государство могло вести адекватную статистику. А повышенная ответственность для мигрантов в столичных регионах обусловлена тем, что именно они сталкиваются с наибольшим миграционным давлением, говорится в решении. Дефект КС обнаружил лишь в ч. 3 ст. 18.8 КоАП, которая не позволяет судам не выдворять иностранцев за такое однократное нарушение, даже с учетом длительности пребывания иностранца в стране, наличия у него здесь семьи, уплаты им налогов, законопослушного поведения. Признав, что пробел в отношении однократной забывчивости противоречит Конституции, КС позволил судьям проявлять гуманность, а федеральному законодателю велел внести поправки, чтобы обеспечить индивидуализацию ответственности за неуведомление ФМС о месте жительства. Дело заявителя подлежит пересмотру.

Следователи в начале февраля по итогам десятилетнего расследования прекратили «большое» уголовное дело Василия Бойко-Великого, обвиняемого в захвате вместе с сообщниками земель подмосковных совхозов, пишет «Коммерсантъ»

Василий Бойко-Великий

Фото с сайта izvestia.ru

Согласно изначальной версии следствия, Бойко и его сообщники в период с 2002 по 2003 годы подделали документы совхоза им. Л. М. Доватора, в результате чего все пайщики якобы внесли свои паи в уставный фонд новой фирмы, которая затем продала землю аффилированной с бизнесменом компании. По такой же схеме, считали следователи, были похищены участки и из других совхозов. Количество потерпевших по делу составляло около 5000 человек, ущерб – 9 млрд руб .

Теперь же от дела, закрытого «за отсутствием состава преступления», остался лишь выделенный в отдельное производство эпизод с хищением 1,2 тыс. га земли, потерпевшими по которому проходят 298 человек, а ущерб оценивается в 350 млн руб. Его расследование было завершено в прошлом году, после чего материалы направили в Рузский районный суд, однако там в сентябре 2015 года отказались рассматривать эпизод отдельно. Потерпевшие обжаловали это решение в Мособлсуде. Теперь они опасаются, что выделенный эпизод постигнет судьба «большого» дела.

Верховный суд Карелии обязал местную газету опровергнуть часть текста статьи, автор которой применил пословицы о законах к одной из ситуаций, когда полицейские нарушают права подростков, передает ТАСС

С иском к газете «Северные берега», опубликовавшей статью под заголовком «Законы святы, да законники лихие супостаты», обратилось республиканское МВД. Ведомство посчитало, что материал порочит деловую репутацию министерства: в статье говорилось о том, что полицейский нарушил права несовершеннолетнего.

Суд первой инстанции отклонил жалобу МВД. Однако ВС РК признал не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию ведомства часть текста статьи – в частности, предложения: «На ум приходит расхожая фраза: закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Или еще одна народная мудрость: законы святы, да законники лихие супостаты».

Пословицами, по словам медиа-юриста Елены Пальцевой, представлявшей «Северные берега» в суде, журналист выразила свое авторское мнение об описываемой ситуации. Вместе с тем, по решению ВС РК, карельскому изданию необходимо опубликовать опровержение указанных сведений в течение ближайшего месяца.